Hi! My name is Damir. I’m co-founder at IFAB.ru and i’m pretty good at these scary things

  • Startups
  • E-Commerce
  • Process development
  • Process implementation
  • Project management
  • Financial modeling
  • Business strategy

You can reach me out via these networks

Are you hiring? Check out my CV

My CV page

Теория гражданского права

  1. Понятие ГП как отрасли права. Предмет, метод, принципы, источники ГП.

ГП – одна из основных, важнейших частей всякой развитой правовой системы. Термин ГП берет начало от римского «цивильного права», под которым понималось право исконных римских граждан и право государства. ГП действительно можно считать правом граждан, т.к. оно призвано регулировать большинство их взаимоотношений как имущественного, так и неимущественного характера. Нормальный правопорядок должен основываться на существовании и различии частноправового и публично правового регулирования. Это деление началось с Др. Рима и сохранилось до наших дней, т.к. это различие покоится на принципиальном различии частных и публичных интересов. ГП– система правовых норм, составляющих основное содержание ЧП и регулирующих имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на независимости и имущественной самостоятельности их участников, методом юридического равенства сторон в целях наделения частных лиц возможностями самоорганизации их деятельности по удовлетворению своих потребностей и интересов. ГП – термин, обозначающий важнейшую (после конституционного права) отрасль российского права, а также науку ГП, одноимённую учебную дисциплину и гражданское законодательство. Общественные отношения, которые регулируются ГП, составляют его предмет. В предмет ГП входят: 1) Имущественные отношения: а) Вещные (например, право собственности), б) Обязательственные (например, возникающие из договора купли- продажи, причинения вреда имуществу и т. д.) ГК РФ не дает четкого определения понятия имущества. В с ним имущество включает в себя не только материальные блага, но и права и обязанности, связанные с материальными благами. Так, например, при переходе по наследству под имуществом понимаются не только вещи, принадлежавшие наследодателю, но и имущественные права (например, право требования передачи квартиры) и обязанности (например, обязанность вернуть долг). 2) Личные неимущественные отношения, связанные с имущественными – это отношения, которые возникают по поводу использования объектов интеллектуальной собственности, в частности, произведений науки литературы и искусства, изобретений, промышленных образцов и др. Указанные объекты носят нематериальный (идеальный) характер и в результате их создания у автора возникают прежде всего неимущественные права. Так, автору книги принадлежат право авторства, право на имя (право обнародовать произведение под своим именем, псевдонимом или анонимно) и др. На основе личных неимущественных прав возникают права на использование объекта определенным способом (например, право на распространение, публичный показ и т.д.), право на получение вознаграждения. 3) Личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными – это отношения, которые возникают по поводу нематериальных благ – неотчуждаемых прав и свобод человека (жизнь, здоровье, честь, достоинство, деловая репутация и др.) Их перечень дан в ст. 150 ГК РФ. Такие объекты не могут быть предметом сделок, не могут передаваться от одного лица другому. Личные неимущественные отношения, возникающие по поводу этих благ, не регулируются, а лишь защищаются ГП (п. 2 ст. 2 ГК РФ). Так, например, при публикации в периодическом издании информации, порочащей честь, достоинство гражданина им могут быть применены такие способы защиты как обращение в суд с требованиями о компенсации морального вреда (ст. 151 ГК РФ), об опровержении порочащих сведений (ст. 152 ГК РФ) и др. 4) Иногда в качестве особой разновидности правовых отношений, регулируемых ГП, выделяют отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием. Под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке (абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ). Метод ГП характеризуется как метод равенства участников правоотношений (метод координации, диспозитивный метод). Основными признаками метода гражданско-правового регулирования являются: а) Юридическое равенство участников гражданских правоотношений (ни один из участников не обладает властными полномочиями относительно др. участника); б) Автономия воли участников (каждый из участников вправе самостоятельно определять вступать ему в гражданские правоотношения или нет); в) Имущественная самостоятельность участников гражданских правоотношений (каждый из участников имеет обособленное имущество на праве собственности или ином вещном праве, которым несет ответственность по своим обязательствам). На практике возникали вопросы относительно возможности применения к публичным отношениям, носящим имущественный характер, норм ГП, в частности о взыскании убытков, неустойки, компенсации морального вреда и др. В соответствии с п. 3 ст. 2 ГК РФ к имущественным отношениям, основанным на административном или ином властном подчинении одной стороны другой, в том числе к налоговым и др. финансовым и административным отношениям, гражданское законодательство не применяется, если иное не предусмотрено законодательством.  Основные принципы ГП закреплены в ст. 1 ГК РФ и конкретизированы в др. статьях ГК РФ и др. НПА.  К основным принципам относятся: 1.Принцип равенства участников гражданских отношений. 2.Принцип неприкосновенности собственности. 3.Принцип свободы договора. 4. Принцип недопустимости произвольного вмешательства кого- либо в частные дела. 5. Принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав. Гражданские права могут быть ограничены на основании ФЗ и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов др. лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 6. Принцип обеспечения восстановления нарушенных прав и их судебной защиты. Практическое значение принципов ГП состоит в их применении при аналогии права. В случаях, когда гражданские правоотношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай делового оборота, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяется гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона). При невозможности использования аналогии закона права и обязанности сторон определяются исходя из принципов гражданского законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, разумности и справедливости. Источники ГП РФ включают в себя: 1. Нормативные правовые акты, 2. Международные договоры, 3. Обычаи делового оборота. НПА в соответствии с п. «о» ст.71 Конституции РФ гражданское законодательство находится в исключительном ведении РФ. Это означает, что субъекты Федерации не вправе принимать законодательные акты, содержащие нормы ГП. Иерархия НПА определена в ст. 3 ГК РФ и включает в себя гражданское законодательство и иные акты, содержащие нормы ГП. Гражданское законодательство состоит из ГК РФ и принятых в соответствии с ним иных ФЗ, в том числе федеральных конституционных законов. ГК РФ является кодифицированным ФЗ наряду с др. ФЗ, но при этом имеет определенный приоритет над др. законами. Согласно абз. 2 п. 2 ст. 3 ГК РФ нормы ГП, содержащиеся в др. законах, должны соответствовать настоящему ГК РФ. ГК РФ состоит из 3х частей. Обычай делового оборота – это сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе. Признаки обычая делового оборота: а) это сложившееся правило поведения, б) оно широко применяется исключительно в какой-либо области предпринимательской деятельности, в) не предусмотрено законодательством, г) оно может быть выражено в письменной форме (в виде документа) или нет.

 

  • Гражданское правоотношение: понятие, состав, классификация. Основания возникновения гражданских правоотношений.

В процессе осуществления различного рода деятельности как отдельные индивиды (граждане), так и организации индивидов вступают между собой в различные отношения, получившие в силу их общественного характера название социальных или общественных отношений. Отдельные виды этих отношений регулируются нормами права, и потому они называются правоотношениями. Гражданские правоотношения – это один из видов правоотношений, а потому обладают такими общими для всех правоотношений чертами, как их общественный характер и основанность на законе. Правовые отношения носят волевой, сознательный характер, поскольку в них проявляется индивидуальная воля их участников. В одних случаях на всех стадиях правоотношения, начиная от его возникновения и кончая реализацией, в др. же случаях волевой характер правоотношения проявляется в процессе осуществления возникших не по воле сторон взаимных прав и обязанностей. Значение гражданского правоотношения выражается в том, что оно является формой, в которой реализуется абстрактная норма права, приобретая конкретное выражение. В гражданских правоотношениях выражаются воля государства, устанавливающая правила, по которым действуют их участники, и воля самих участников, которые либо принимают эти правила, либо игнорируют их.

Гражданские правоотношения имеют ряд характерных для них особенностей: субъектами правоотношений являются лица, независимые друг от друга обособленные в имущественном и организационном отношении; широкий круг субъектов гражданского правоотношения – индивидуальных и коллективных; участники правоотношений юридически равны, не находятся в административном подчинении друг другу; обязанное лицо не подчинено управомоченному, а лишь связано конкретной обязанностью (этим гражданское правоотношение отличается от административного); множественность объектов гражданских правоотношений (вещи, работы и услуги, информация, результаты интеллектуальной деятельности, нематериальные блага); возможность установить содержание гражданского правоотношения по соглашению сторон (другие виды правоотношений возникают только при наличии соответствующей нормы права, прямо предусматривающей возможность их возникновения); применение в качестве правовых гарантий реального осуществления предоставленных субъектам гражданских прав и обязанностей и ответственности и для защиты нарушенных прав за неисполнение обязанностей главным образом мер имущественного характера (возмещение убытков и взыскание неустойки); возникновение, изменение и прекращение гражданских правоотношений происходит в связи с особыми жизненными обстоятельствами, которые получили название юридических фактов; возможность возникновения гражданских правоотношений по основаниям, прямо законом не предусмотренным, но не противоречащим ему, в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождающих гражданские права и обязанности; преимущественно судебный характер защиты нарушенных прав; свобода договора – возможность самостоятельного определения конкретного правоотношения, в котором субъект желает участвовать. Исходя из положений ГК РФ, гражданским правоотношением является урегулированная нормами ГП фактические общественные отношения в отношении материальных и нематериальных благ, участники которого являются юридически равными носителями гражданских прав и обязанностей.

Любое гражданское правоотношение представляет собой сложное правовое явление. Структурно оно состоит из 3х необходимых элементов: 1) субъекта правоотношения; 2) объекта; 3) содержания гражданского правоотношения. Все возможные субъекты гражданских правоотношений охватываются понятием «лица». Участниками гражданского правоотношения понимаются субъекты. Субъекты – лица, обладающие гражданскими правами и несущие гражданские обязанности в связи с участием в конкретном гражданском правоотношении. В соответствии со ст. 124 ГК РФ участниками гражданских правоотношений являются не только граждане (физические лица) и юридические лица, но и РФ, субъекты РФ, муниципальные образования. Все они равны в объеме прав и обязанностей. Участник гражданского правоотношения, наделенный правом, называется управомоченным лицом или кредитором, а несущий обязанности – обязанным лицом или должником, в большинстве случаев они являются лицами, одновременно управомоченными и обязанными. Субъект гражданского правоотношения может одновременно являться и должником и кредитором. Состав участников гражданского правоотношения может меняться в результате правопреемства, т.е. при переходе в определенных случаях прав и обязанностей от одного лица – правопредшественника к другому – правопреемнику (причем последний вступает в правоотношения вместо своего правопредшественника). Правопреемство м.б. универсальным (общим) или сингулярным (частным). Особенностью общего правопреемства является то, что правопреемник по основаниям, предусмотренным законодательством, занимает место правопредшественника во всех правах и обязанностях. Под частным правопреемством понимается правопреемство, возникающее в одном или нескольких конкретных правоотношениях. Однако не всякие права могут переходить от одного лица к др. Как следует из ст. 383 ГК РФ, переход к др. лицу прав, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности требований об алиментах и возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, не допускается. Все субъекты условно можно разделить на 2 основные группы: 1) Индивидуальные субъекты – физические лица: а) граждане, б) иностранные лица, в) лица без гражданства, г) бипатриды. 2) Коллективные субъекты – юридические лица: а) Российские: коммерческие, некоммерческие, государственные, негосударственные. б) Иностранные. в) Смешанные (с участием юр. и физ. лиц; российских и иностранных – совместные предприятия.). 3) Субъекты конституционного права или государственно-публичные образования: а) Государство – РФ, б)Субъекты РФ, в)Муниципальные образования. Объектом гражданских правоотношений является то благо, по поводу которого возникает гражданское правоотношение и в отношении которого существует субъективное право и соответствующая ему обязанность. Каждое гражданское правоотношение имеет свой объект: в правоотношениях собственности объектом являются вещи, в обязательственных правоотношениях – действия и т.д. Объектами гражданских правоотношений являются определенные цели, на достижение которых направлены те или иные права: в вещном праве – вещь; в обязательственном  – получение долга; в неимущественных – право на жизнь, неприкосновенность, свободу, честь, достоинство, творчество, авторство и т.п. В соответствии с гражданским законодательством к объектам гражданских правоотношений относятся: а) вещи, деньги, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; б) работы и услуги; в) информация; г) результат творческой деятельности, в том числе исключительные права на них; д) нематериальные блага (неприкосновенность, свободу, честь, достоинство)

Содержание гражданского правоотношения – это составляющие его субъективные, т.е. принадлежащие конкретным участникам, права и обязанности, в отличие от гражданских прав и обязанностей в объективном смысле. Содержанием гражданского правоотношения является наличие права одной стороны и соответствующая ему обязанности др. стороны: а) Субъективные гражданские права, б) Субъективные гражданские обязанности.

Субъективное право – это обеспеченная законом мера возможного поведения субъекта гражданского правоотношения, направленная на достижение цели, связанной с удовлетворением его интересов. Являясь необходимым элементом конкретного правоотношения, субъективное право возникает на основе юридического факта, и включает возможность совершать определенные действия: 1. Собственные действия и поведение (использование вещи, находящейся в собственности, по своему усмотрению). 2. Право требовать от других субъектов определенного поведения (не мешать пользоваться вещью). 3. Право на защиту. Субъективная обязанность – это установленная законом мера должного поведения обязанного лица. В ГП различают два вида субъективных обязанностей: а) Пассивные – воздержание от действий. б) Активные – обязанность действовать, как это предписано законом или договором. Субъективная обязанность может носить разные формы: непрепятствие законным действиям управомоченного лица; обязанность выполнять законные требования управомоченного лица; претерпевать меры, которые законно применяет управомоченное лицо. Субъективные гражданские права и обязанности неразрывно связаны друг с другом. Возникают права и обязанности одновременно, однако в дальнейшем содержание гражданского правоотношения может меняться: у его участников могут появиться новые права и обязанности. Основаниями для возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений теории права называют юридические факты. Юридические факты это обстоятельства, с которыми закон связывает наступление юридических последствий. Поскольку ЮФ лежат в основе гражданских правоотношений и влекут за собой их установление, изменение или прекращение, их называют основаниями гражданских правоотношений. Гражданское законодательство РФ (ст.8 гл.2 ГК РФ) определяет, что гражданские права и обязанности возникают по следующим основаниям: а) Договоры и иные сделки, предусмотренные законом либо не предусмотренные, но не противоречащие ему. б) Акты государственных органов и органов местного самоуправления, которые предусмотрены законом в качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей, в т.ч. государственная регистрация прав на имущество. в) Судебные решения, установившие гражданские права и обязанности. г) Приобретение имущества по законным основаниям. д) Создание объектов интеллектуальной деятельности. е) Причинение вреда другому лицу. ж) Неосновательное обогащение. з) Иные действия граждан и юридических лиц, предусмотренные законом и др. правовыми актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. и) События, с которыми закон или иной правовой акт связывает наступление гражданско-правовых последствий. Основаниями гражданских правоотношений м.б. и иные ЮФ, которые прямо не предусмотрены законодательством, но не противоречат его общим началам и смыслу. Тот или иной единичный факт м.б. основанием для возникновения, изменения или прекращения нескольких правоотношений. Часто для возникновения (изменения, прекращения) только одного правоотношения требуется целая совокупность ЮФ (вступление в брак – достижение установленного возраста, заявление лиц в органы ЗАГС, регистрация брака).

Все существующее разнообразие гражданских правоотношений м.б. соответствующим образом классифицировано. Классификация имеет как теоретическое, так и практическое значение, поскольку помогает правильно уяснить характер взаимоотношений сторон в том или ином правоотношении и, следовательно, правильно применять гражданское законодательство к каждому конкретному случаю. Классификация проводится по различным основаниям или критериям.

а) по характеру взаимосвязи управомоченного и обязанного лица. Абсолютные – субъективному праву управомоченного лица противостоит обязанность неопределенного круга обязанных лиц. Меры ответственности м.б. применены к любому лицу, нарушившему абсолютное право управомоченного лица. Например, собственник может требовать от всякого и каждого, чтобы тот воздерживался от совершения любых действий, мешающих собственнику осуществлять свои полномочия по владению, пользованию и распоряжению принадлежащей ему вещью. Относительные – управомоченному лицу противостоит строго определенное обязанное лицо, поэтому требовать исполнения обязанности, а в случае неисполнения применять меры принуждения можно только к этому конкретному обязанному лицу. Так, по договору купли-продажи покупатель имеет право требовать передачи проданного имущества от конкретного продавца.

б) по содержанию. Исходя из содержания, гражданские правоотношения м.б. разделены на: Имущественные – правоотношения, возникающие всегда по поводу материальных благ (имущества) и связаны либо с нахождением имущества у конкретного лица (право собственности и т.п.), или с переходом имущества от одного лица к др. (по договору, в порядке наследования). Для защиты имущественных прав могут применяться только меры имущественного характера (неустойка, возмещение вреда и т.п.). Неимущественные – правоотношения, возникающие по поводу нематериальных благ, таких как честь, достоинство, деловая репутация право авторства на произведение, опытный образец и т.п. для защиты таких прав наряду с имущественными санкциями (компенсация морального вреда) применяются и меры неимущественного характера (признание авторства, публичное опровержение и т.п.).

Такая классификация основана на том, что имущественные отношения имеют некоторое экономическое содержание и всегда связаны с обладанием имуществом (например, правоотношения собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления и связанные с др. вещными правами) либо с его передачей одним лицом др. Неимущественные отношения не имеют экономического содержания и возникают по поводу нематериальных благ.

в) по распределению прав и обязанностей: Простые – одному лицу принадлежит только одно право, а др. лицу – только одна обязанность. Сложные у каждого субъекта правоотношения одновременно имеются права и обязанности. Так, по договору купли-продажи покупатель имеет право требовать передачи ему проданной вещи, но, в свою очередь, обязан оплатить стоимость проданной вещи, а продавец обязан передать вещь, но вправе требовать уплаты ее цены. Каждое из сложных правоотношений представляет собой совокупность четко определенных взаимных прав и обязанностей. Определив эти права и обязанности, можно сделать вывод о том, какие именно нормы гражданского законодательства применимы в данном случае.

г) по предмету регулирования: Вещные опосредуют статику имущественных отношений и осуществляются действиями самого управомоченного лица (владение, пользование, распоряжение вещью, принадлежащей лицу на праве собственности). Обязательственные регулируют динамику имущественных отношений: по поводу передачи вещи, исполнения работ и оказания услуг. В таких правоотношениях субъективное право кредитора реализуется через исполнение должником обязанностей. Классификация гражданских правоотношений на вещные и обязательственные основана на том, что носитель вещного права в вещных правоотношениях может осуществлять это право без содействия обязанных лиц (собственник имеет возможность самостоятельно пользоваться принадлежащей ему на праве собственности вещью для удовлетворения своих потребностей). Основополагающим вещным правом является право собственности, однако в соответствии с действующим законодательством производными от права собственности вещными правами являются право пожизненного наследственного владения земельным участком, право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, сервитута, право хозяйственного ведения имуществом, право оперативного управления имуществом.

д) по времени существования: Гражданские правоотношения можно разделить на срочные, т.е. ограниченные определенным сроком (например, авторские правоотношения, вытекающие из исключительного авторского права, действующего в течение жизни автора и 50 лет после его смерти, начиная с 1 января года, следующего за годом смерти автора), и бессрочные, т.е. не ограниченные каким-либо сроком (например, право собственности), однако в последнем случае правоотношение может в любой момент прекратить свое существование по воле собственника.

 

  1. Физическое лицо как субъект гражданского права: правоспособность, дееспособность, предпринимательская деятельность граждан.

Одним из элементов гражданских правоотношений являются его участники, которые являются субъектами права. Субъектами права называются лица (физические или юридические), обладающие по закону способностью иметь и осуществлять непосредственно или через представителя права и юридические обязанности. Все субъекты права обладают двумя юридическими качествами: правоспособностью и дееспособностью. Люди, как субъекты гражданских правоотношений, именуются физическими лицами или гражданами. Граждане принимают активное участие в гражданском обороте и являются важнейшими субъектами гражданских прав и обязанностей. К физическим лицам как субъектам правоотношений гражданское законодательство России относит: граждане, иностранные лица, лица без гражданства, бипатриды – лица с двойным гражданством.

Правоспособность – предоставленная законом возможность иметь гражданские права и нести обязанности. Это пассивная сторона правосубъектности, активная сторона – дееспособность. Правоспособность возникает с момента рождения физического лица и действует до его смерти, правоспособность может возникнуть до рождения:  по случаю потери кормильца;  наследники, рожденные после смерти завещателя. Содержание гражданской правоспособности состоит в возможности:  иметь имущество на праве собственности; наследовать и завещать его; заниматься предпринимательской деятельностью; создавать юридические лица; заключать любые, не противоречащие закону, сделки и участвовать в обязательствах; избирать место жительства; иметь авторские права на произведения науки, литературы и искусства; иметь иные имущественные и неимущественные права.

Ограничение правоспособности возможно только на основании закона и только в строго определенных случаях (запрет на занятие какой-либо деятельностью, как санкция за преступление). Полный или частичный отказ физического лица от правоспособности не влечет никаких юридических последствий, за исключением случаев, когда такие сделки разрешаются законом.

Правоспособность юридического лица – возможность иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, и предусмотренные в его учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. Правоспособность возникает с момента создания  и прекращается с момента внесение записи об исключении. Правоспособность некоммерческих организаций – возникновение гражданских прав и обязанностей, в случае если юридическое лицо не имеет своей целью извлечение прибыли и распределению ее между участниками.

Виды правоспособности: 1. Общая (у коммерческих организаций) – могут совершать любые действия не противоречащие законам; 2. Специальная: а) уставная (целевая) – юридические лица могут совершать ту деятельность, в целях установленных целей и задач; б) специально-разрешительная – на основании лицензии; в) ограничительно-специальная – на основании закона юридическое лицо выбирает вид деятельности, когда закон запрещает заниматься другими видами деятельности (банковская деятельность).

Вторым элементом правосубъектности является дееспособность. Гражданская дееспособность – способность своими действиями приобретать и осуществлять права, исполнять обязанности и создавать их для себя.

Виды дееспособности: 1. Полная: с 18 лет; с момента вступления в брак до 18 лет; эмансипации. 2. Относительная – от 14-18 лет, сделки с письменного соглашения родителей, самостоятельно могут распоряжаться своими доходами и совершать мелкие бытовые сделки. 3. Частичная (малолетние) от 6-14 лет, возможность совершать мелкие бытовые сделки, сделки по распоряжению средствами, предоставленными законными представителями или с их разрешения третьими лицами для определенной цели или свободного использования.

Содержание дееспособности: 1. Сделкоспособность – способность совершать сделки. 2. Деликтоспособность – способность нести ответственность по сделкам и за правонарушения. 3. Способность заниматься предпринимательской деятельностью. 4. Способность совершать иные действия.

Недееспособные:  дети до 6 лет; физические лица, признанные судом недееспособными, которые вследствие психического расстройства не могут понимать значения своих действий.

Дееспособность – неотчуждаемое свойство гражданином, которое может быть ограничено только в установленных законом случаях. Ограничение дееспособности возможно только судом и в случаях:  злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами; введение своей семьи в тяжелое материальное положение.

Предпринимательская деятельность – это самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность физических лиц, направленная на систематическое получение личного дохода от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг. Государственная регистрация гражданина в качестве предпринимателя утрачивает силу с момента вынесения судом решения, о признания индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) ли6o в день получения регистрирующим органом заявления предпринимателя об аннулировании его государственной регистрации в качестве предпринимателя и ранее выданного ему свидетельства о регистрации.

 

 

  1. Юридическое лицо как субъект гражданского права: понятие, признаки, порядок создания, реорганизации и ликвидации.

Наряду с физическими лицами участниками гражданских правоотношений являются организации, учреждения и предприятия, именуемые юридические лица. Гражданское законодательство (гл.4 ГК РФ) раскрывает понятие юридического лица, дает характеристику и указывает его признаки. Признаками юридического лица являются: Организационное единство – организация ЮЛ как единого целого с определенной внутренней структурой управления. Имущественная обособленность – наличие своего обособленного от других лиц имущества, принадлежащего ему на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления, которым оно участвует в гражданских правоотношениях. Самостоятельный баланс или смета – документ бухгалтерского учета, который в обобщенном денежном выражении дает представление о финансовом состоянии дел ЮЛ. Самостоятельная имущественная ответственность – ЮЛ отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. От своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности. Самостоятельно быть истцом и ответчиком в суде.

Говоря о признаках юридического лица, нужно остановиться на средствах индивидуализации ЮЛ – способах, позволяющих выделить конкретное ЮЛ из множества других. К ним относятся: Наименование которое включает в себя: указание на организационно-правовую форму, указание на характер деятельности, фирменное наименование, зарегистрированное в установленном порядке. Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации, если иное не установлено его учредительными документами. Исходя из места регистрации, определяются место исполнения обязательств Ю.Л., подсудность споров и др. вопросы, связанные с организацией и деятельностью ЮЛ. Средства индивидуализации товаров и услуг: товарный знак, знаки обслуживания, наименование места происхождения товара.

Со средствами индивидуализации юридического лица тесно связаны такие отношения как: a) Защита деловой репутации – сложившегося в обществе и предпринимательских кругах представления о Ю.Л., производимых им товарах или оказываемых услугах. Посягательство на деловую репутацию может выражаться в распространении ложных или искаженных сведениях о юрлице, что является одной из форм недобросовестной конкуренции. Защита в судебном порядке. б) Отношения, складывающиеся в процессе рекламы. в) Охрана коммерческой и служебной тайны. Такой является информация, обладающая признаками: имеющая действительную или потенциальную экономическую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам; закрытая от свободного доступа; по отношению к которой ее обладатель принимает меры по сохранению ее конфиденциальности.

Юридические лица могут создаваться: государством и его субъектами, органами местного самоуправления, физическими лицами – отдельными гражданами или группой граждан, юридическими лицами: общественными и коммерческими организациями

Создание юридического лица преследует определенные цели: 1. Централизация и обособление имущества для участия им в гражданском обороте. 2. Уменьшение предпринимательского риска учредителей за счет самостоятельной ответственности самого юридического лица по своим обязательствам. 3. Обеспечение интересов кредиторов за счет установления минимального размера уставного капитала ЮЛ.

В зависимости от организационно-правовой формы и целей своей деятельности учредители ЮЛ на его имущество могут иметь следующие права: вещные права (государственные и муниципальные унитарные предприятия и финансируемые собственником ЮЛ); обязательственные права (хоз.товарищества и общества, производственные и потребительские кооперативы); не иметь никаких прав (общественные объединения и фонды).

В соответствии с учредительными документами, юридическим лицом вне места его нахождения с целью создания условий для деятельности юридического лица, представления и защиты его интересов могут открываться представительства, филиалы и отделения. Отличия между ними заключается в том, что филиалы вправе осуществлять все или часть функций юридического лица, представлять его интересы. Руководители этих подразделений действуют на основании доверенности. Отделения могут быть в форме представительства или филиала.

Юридическое лицо считается прекратившим свою деятельность с момента государственной регистрации и внесение таких сведений в государственный реестр. Прекращение юридического лица возможно по двум основаниям: 1) Распорядительный: по решению учредителей или собственника; по решению компетентного государственного органа;  по решению суда. 2) Добровольный – по инициативе органа ЮЛ, уполномоченного учредителями.

Прекращение юридического лица возможно двумя формами:

 Ликвидация– полное прекращение юридического лица без перехода к кому-либо его прав и обязанностей. Оставшееся имущество: распределяется между учредителями (участниками); передается собственнику;  передается на цели, определенные учредительными документами.

Реорганизация – прекращение юридического лица с переходом его прав и обязанностей в порядке правопреемства к другому ранее существовавшему или вновь созданному юридическому лицу. Реорганизация может проводиться в следующих формах: a) Преобразование – в связи с изменением организационно-правовой формы старое ЮЛ. прекращает свою деятельность, а вместо него создается новое, к которому переходят права и обязанности старого лица. б) Слияние – соединение двух и более лиц, вместо нескольких старых возникает одно новое Ю.Л, к которому переходят права и обязанности. в) Разделение – старое лицо разделилось на два и более ЮЛ., к которым перешли права и обязанности старого. г) Присоединение – одно ЮЛ. присоединяется, входит в состав другого, к которому переходят все права и обязанности. д) Выделение – из старого ЮЛ (за счет его имущества) образуется новое, образуются два и более новых самостоятельных ЮЛ.

В случае реорганизации юридического лица его права и обязанности в соответствии с законодательством могут переходить к другим лицам. В законодательстве это называется правопреемство. Правопреемство может осуществляться в силу закона, договора или других юридических оснований. В гражданском праве правопреемство имеет место в основном в отношении имущественных прав и обязанностей, но возможно правопреемство и некоторых неимущественных прав (фирменное наименование или из патента на изобретение).

Различают правопреемство:  А) общее (универсальное) – к правопреемнику переходит определенная совокупность прав и обязанностей или все права и обязанности в случае слияния. Б) частное (сингулярное) – к правопреемнику переходят  только отдельные права. В виде исключения это возможно при реорганизации.

 

 

  1. Виды юридических лиц.

Юридическое лицо – созданная и зарегистрированная в установленном законом порядке организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести ответственность, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Будучи весьма сложным, по своей природе правовым явлением, юр.лицо может рассматриваться в самых различных аспектах. Поэтому и различных классификаций юр.лиц может быть тем больше, чем шире перечень юр.лиц и чем значительнее отличия одних организаций от других. В развитых правопорядках, главным образом в европейском континентальном праве, традиционным является деление юридических лиц на корпорации и учреждения. Однако в российском гражданском праве понятие учреждение имеет свое, особое значение, отличное от традиционного. Под ним понимается некоммерческая организация, полностью или частично финансируемая учредителем-собственником и обладающая ограниченным вещным правом на свое имущество (п. 1 ст. 120, п. 1 ст. 296, ст. 298 ГК). Поэтому в отечественном правопорядке отсутствует деление юридических лиц на корпорации и учреждения. В действующем гражданском законодательстве все юридические лица в зависимости от характера деятельности разделяются прежде всего на коммерческие и некоммерческие организации.

К коммерческим относятся организации, имеющие в качестве основной цели свой деятельности получение прибыли (п. 1 ст. 50 ГК). Полученную прибыль они в дальнейшем тем или иным способом распределяют между своими участниками (учредителями). Это – хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия. Ни в каких иных организационно-правовых формах, кроме названных, коммерческие организации создаваться не могут (п. 2 ст. 50 ГК). Таким образом, законодатель намеренно ограничил перечень постоянных, профессиональных участников оборота. Статус коммерческой организации дает возможность весьма широкого участия в гражданском обороте (в частности, на базе общей, а не специальной правоспособности, которая предоставляется всем таким организациям, за исключением унитарных предприятий), но влечет и предъявление повышенных требований к деятельности соответствующего юридического лица (например, с точки зрения условий имущественной ответственности).

К некоммерческим организациям относятся потребительские кооперативы, общественные и религиозные организации (объединения), учреждения, фонды и другие прямо предусмотренные законом виды юридических лиц (например, торгово-промышленные палаты и некоммерческие партнерства). Гражданский кодекс не содержит исчерпывающего перечня некоммерческих организаций, но предусматривает возможность их появления только в формах, установленных законом (п. 3 ст. 50 ГК). Таким образом, остается, по сути замкнутый перечень видов юридических лиц. Некоммерческие организации вправе осуществлять предпринимательскую деятельность (т. е. получать прибыль), которая должна, однако, соответствовать двум условиям: служить достижению поставленных перед организацией некоммерческих целей и соответствовать этим целям по своему характеру (например, общественная организация вправе осуществлять приносящую прибыль издательскую деятельность, но не вправе заниматься торго-во-посреднической деятельностью). Кроме того, полученную прибыль некоммерческая организация не может распределять между своими участниками (учредителями), а должна направлять на достижение установленных для нее учредителями целей.

В зависимости от прав учредителей (участников) юридического лица на его имущество закон разделяет все юридические лица на три группы. Первую группу составляют юридические лица – собственники, на имущество которых их учредители (участники) имеют лишь обязательственные права требования (утрачивая, следовательно, право собственности на переданное ими юридическому лицу имущество, если, конечно, последнее прямо не передается создаваемой организации только во временное пользование). К ним относится большинство коммерческих организаций (за исключением унитарных предприятий – несобственников), т. е. товарищества, общества и производственные кооперативы, а из числа некоммерческих – потребительские кооперативы (п. 2 ст. 48 ГК) и некоммерческие партнерства.

Во вторую группу включаются юридические лица – несобственники, на имущество которых учредители сохраняют либо право собственности (унитарные предприятия и учреждения), либо иное (ограниченное) вещное право (дочерние унитарные предприятия) (п. 2 ст. 48 ГК). Существование таких юридических лиц не свойственно нормальному имущественному обороту и, как отмечалось, является следствием переходного характера отечественной экономики и основанного на нем правопорядка.

К третьей группе относятся юридические лица – собственники, на имущество которых их учредители (участники) не сохраняют ни обязательственных, ни вещных прав. Это большинство некоммерческих организаций (за исключением потребительских кооперативов, учреждений и некоммерческих партнерств) – общественные и религиозные объединения, фонды, ассоциации (союзы) и др.

Различие в статусе этих разновидностей юридических лиц проявляется, например, при их ликвидации или выходе из них участника (учредителя). В первом случае он вправе потребовать передачи ему части имущества, причитающейся на его долю (при ликвидации – части соответствующего остатка). Во втором случае собственник получает весь остаток имущества юридического лица при его ликвидации либо остается собственником при его реорганизации. В третьем случае участник (учредитель) юридического лица не получает никаких прав на имущество ни при выходе из организации, ни при ее ликвидации.

 

 

  1. Понятие и виды сделок в гражданском праве. Состав сделки. Недействительность сделки и ее последствия.

Сделка – действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение, прекращение гражданских прав и обязанностей. Сделки являются наиболее распространенным основанием возникновения гражданских правоотношений, поэтому они занимают особое место в системе юридических фактов гражданского права. Действующее гражданское законодательство содержит определение сделки: сделками признаются действия граждан и организаций, направленные на возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Существует четыре признака сделки: 1) сделка характеризуется как юридический факт; 2) сделка – это правомерное юридическое действие; 3) сделка – это волевой акт, в котором проявляется воля лица, совершающего действие; 4) сделка характеризуется особой направленностью – возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей.

Воля рассматривается как составная часть сделки наряду с такими элементами, как субъекты, объекты, волеизъявление, содержание, форма, основание (правовая цель) сделки. Воля – это субъективный элемент сделки, желание совершить сделку. Она формируется под влиянием различных обстоятельств, важнейшие из которых определяются материальными и духовными потребностями. Люди осознают возникшие у них потребности и стремятся их удовлетворить, прибегая к средствам, в том числе к сделкам. Однако для совершения сделки только воли, одного желания лица недостаточно. Необходимо, чтобы его воля, его желание совершить сделку стало известно др. лицам, то есть воля должна найти объективное внешнее выражение. Это достигается с помощью волеизъявления – объективного элемента сделки. Волеизъявление выступает как способ доведения воли одного лица до сведения др. лиц. Волеизъявление как объективированная вовне воля людей – важный элемент сделки. Оно определяет ее содержание, права и обязанности, которые возникают вследствие заключения сделки. Волеизъявление может быть выражено в устной и письменной форме. В волеизъявлении находит свое выражение основание сделки, то есть та правовая цель, правовой результат, к достижению которого стороны стремятся. Эти способы волеизъявления наиболее распространены. Иногда волеизъявление может быть выражено и иными способами, тогда субъект вместо произнесения или написания слов совершает определенные действия, из которых можно сделать заключение о его воле.

Из положений действующего законодательства сделки классифицируют на следующие виды:

1) в зависимости от числа сторон: Односторонние – необходимо и достаточно выражение воли одной стороны (завещание, отказ от права собственности на имущество, доверенность и т.п.). Создает обязанности только у лица ее совершившего и не создает обязанностей для других лиц. Направлена только на возникновение прав у третьих лиц. Односторонняя сделка может создать обязанности у других лиц только: в силу закона, по соглашению сторон. Двусторонние  необходимо выражение согласованной воли двух сторон. Называются договорами. Многосторонние – необходимо выражение согласованной воли всех сторон сделки. Называются договорами.

2) в зависимости от момента заключения: Консенсуальные считаются заключенными с момента достижения соглашения сторонами (купля-продажа жилого дома). Реальные – считаются заключенной с момента передачи вещи (заем, дарение, перевозка), для которых недостаточно только соглаше­ния сторон, нужна фактическая передача вещи.

3) в зависимости от правового основания (цели): Каузальные – сделки, из содержания которых видна цель сторон. Действительность ставится в зависимость от цели, которая д.б. законной и достижимой. Абстрактные – действительность сделки не зависит от ее цели (основания)

4) в зависимости от наличия встречной обязанности другой стороны: Возмездные – стороны обязываются к предоставлению друг другу встречного удовлетворения (купля-продажа, страхование, имущественный найм, перевозка и т.п.). Безвозмездные  имущественному предоставлению одной стороны не отвечает обязанность другой предоставить встречную ценность (дарение, хранение и др.).

5) в зависимости от наличия обстоятельства, с которым связано возникновение правоотношения: Обычные (без условий). Условные – обязательство, относительно ко­торого неизвестно, наступит ли оно или нет (вероят­ность), и с которым стороны (сделки) связывают уста­новление, изменение или прекращение своих прав и обязанностей. Два вида условий (условных сделок): С отлагательнымусловием (отлагательные сделки) – наступление события, обусловленного в сделке, приведет к возникновению прав и обязанностей сторон, условие откладывает исполнение сделки до его наступления;  С отменительным условием (отменительные сделки) – наступление события пре­кращает обязанности сторон, сделка прекращается с наступлением условия (аренда квартиры с условным пользованием). Срочные – сделки, заключаемые на определенный срок или на неопределенный срок (известно, что условие (обстоятельст­во) наступает через определенный срок).

6) в зависимости от формы сделки: Формальные – сделка совершается в форме, установленной законом. Неформальные – сделки, совершение которых допускается в любой форме. Конклюдентные (сделки) – действия лица, выражающие его волю установить правоотношение, но не в форме устного или письменного волеизъявления, а поведением, по которому можно сделать заключение о таком намерении (компостирование талона в транспорте). Молчание (продление договора аренды).

7) в зависимости от правового последствия: действительные (порождают желаемый сторонами правовой результат); недействительные (не порождают желаемый сторонами правовой результат, а при определенных условиях влекут наступление для сторон неблагоприятных последствий): a) по порядку признания: ничтожные и оспоримые. б) по характеру нарушения (нарушенному условию): с пороками содержания;  с пороками субъективного состава; с пороками воли; с пороками. Фидуциарные – сделки, характеризующиеся доверительными отношениями сторон. Фидуция в римском праве вид залога, по которому товар передавался лицу на условии, что, после того как требования получателя товара будут удовлетворены, он возвратит товар.

8) от наступления правовых последствий: посмертные (завещание), пожизненные.

Недействительными являются сделки, при совершении которых не соблюдены требования закона, условия действительности. Недействительность сделок означает, что действие субъекта не влечет правовых последствий, на которые оно было направлено. Однако это не означает, что недействительная сделка не влечет никаких последствий, поскольку такие сделки являются противоправными действиями субъектов гражданских правоотношений. Недействительность сделки необходимо отличать от расторжения договора, которое может быть осуществлено соглашением сторон, в судебном или несудебном порядке по инициативе одной из сторон, т.к. они влекут разные правовые последствия. Недействительные сделки могут порождать последствия в виде уголовной ответственности или ответственности по возмещению вреда в результате гражданского правонарушения. Виды недействительных сделок: сделки с пороком субъектного состава; сделки с пороком воли; с пороками формы; с пороками содержания. Сделки с пороками в субъекте- связаны с недееспособностью граждан или со специальной правоспособностью юр.лиц или статусом их органов. Сделки с пороками воли- совершённые без внутренней воли на совершение сделки и сделки где внутренняя воля сформировалась неправильно. Сделки с пороками формы- здесь недействительность связана только с письменной формой сделки. Сделки с пороками содержания- расхождение условий сделки с требованиями закона. Рассматриваются сделки, совершаемые с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, мнимые и притворные сделки. Оспоримость сделки означает доказывание какого-либо факта, имеющего значение для действительности сделки. Недействительной может оказаться не вся сделка в целом, а лишь какое-то из её условий. Если без недействительной части сделка утрачивает интерес для сторон, то она должна быть признана недействительной в целом. Ничтожная сделка недействительна изначально, её порок настолько серьёзен, что не требует установления этого факта судом. Поэтому при установлении порочности какого-либо из элементов ничтожной сделки, любой орган, гражданин или организация вправе потребовать применения последствий недействительности ничтожной сделки. Ничтожные сделки-мнимые, притворные, недееспособных граждан, не соответствующие требованиямзакона, с целью заведомо противной основам правопорядка, без соблюдения требуемой законом нотариальной формы или государственной регистрации.

В зависимости от характера и причин недействительности сделок могут наступать различные последствия. Законом предусматриваются общие и дополнительные последствия: 1) Общие:

А) Недопустимость исполнения сделки. Б) Одностороння реституция. Реституция — возврат сторонами, заключившими сделку, всего полученного ими по сделке в случае признания ее недействительной. При невозможности возвратить полученное в натуре возмещается его стоимость в деньгах, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены в законе. В гражданском праве общим правилом является двусторонняя реституция. В) Двустороння реституция. Г) Взыскание полученного сторонами в доход государства. 2) Дополнительные последствия – возмещение реального ущерба.

Законодательство содержит ряд положений, касающихся недействительности сделок: А) Недействительность части сделки не влечет недействительность прочих ее частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена с соблюдением закона и без включения недействительной ее части (ст. 180 ГК РФ). Б) Недействительность основного обязательства обычно влечет недействительность обеспечивающего обязательства, но не наоборот (ст.328). В) «Превращение « притворной сделки в ту сделку, которую прикрывали стороны, если она действительна (ст.170) Г) По требованию опекуна суд может признать действительными сделки недееспособных (ст.171) и малолетних (ст.172), если они совершены к их выгоде. Д) По отдельным сделкам предусматривается право потер­певшего на возмещение другой стороной причиненного ему реального ущерба (но не упущенной выгоды).

 

  1. Сроки в гражданском праве: понятие, виды, порядок исчисления. Срок исковой давности

Срок – это момент или период времени, наступление или истечение которого влечет возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. По своей юридической природе срок в ГП является юридическим фактом, с которым связано возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей имущественного и неимущественного характера. Являясь юридическим фактом, срок относится к той категории фактов, которые именуются событиями, поскольку истечение (наступление) его носит объективный характер и не зависит от воли человека. Виды сроков в ГП. 1. по степени определенности: a) Императивные – не м.б. изменены соглашением сторон и носят общеобязательный характер. б) Диспозитивные – устанавливаемые соглашением сторон. в) Определенные – точные, конкретные сроки, с указанием начала и окончания, точного промежутка времени или точного указания на конкретное событие или момент. г) Неопределенные сроки – устанавливаются путем указания на какие-либо ориентировочные координаты. д) Общие – сроки исполнения обязательства в целом. е) Частные – сроки исполнения обязательства в определенной части, в случаях разрешенных законом. ж) Определяемые по промежуткам времени и в виде момента во времени. 2. по правовым последствиям: а) Правоустанавливающие – влекут возникновение прав и обязанностей. б) Правоизменяющие – влекут изменение правоотношений в целом или отдельных прав и обязанностей. в) Правопрекращающие – влекут прекращение правоотношений в целом или отдельных прав и обязанностей. 3. по способу определения: а) Абсолютно определенные – устанавливаются указанием на какой-либо период времени или календарную дату. б) Относительно определенные – сроки, устанавливаемые указанием на событие, которое должно произойти, либо определяемые оценочными понятиями («немедленно», «в разумный срок» и т.п.). г) Неопределенные – имеют место, когда, несмотря на предполагаемую срочность обязательства, срок вообще не устанавливается (бессрочная аренда имущества). 4. по назначению: а) Осуществления гражданских прав – сроки, в течение которых управомоченное лицо вправе само реализовать принадлежащие ему право или потребовать от обязанного лица совершения определенных действий. б) Исполнения гражданских обязанностей – сроки, в течение которых обязанное лицо должно совершить действие, составляющее содержание этой обязанности (ст.314 ГК). в) Защиты гражданских прав – сроки, в течение которых нарушенное право или оспариваемое право подлежит защите (срок исковой давности ст.196 ГК). 5. осуществления гражданских прав: a) Срок существования гражданских прав – срок, в течение которого существуют определенные субъективные права и управомоченное лицо имеет реальные возможности для их реализации. б). Гарантийные сроки – период времени, в течение которого товар должен соответствовать требованиям качества по договору купли-продажи, а работы и услуги – сохранять свои потребительские свойства. Данный срок устанавливается для продукции предназначенной для длительного пользования или хранения. в) Пресекательные сроки – ограниченно определенный период времени для реализации уполномоченным лицом своих прав под угрозой его прекращения в случае неосуществления или ненадлежащего осуществления (срок хранения находки). г) Претензионные сроки – период времени, в течение которого стороны имеют реальную возможность для разрешения или устранения нарушенных условий договора (договор перевозки). д) Сроки исковой давности – срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. 6. по сфере действия: общие и специальные. 7. по основаниям установления: законные (нормативные), договорные, судебные (установленные судом).

Срок может определяться: 1. Календарной датой – определяется, когда возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей необходимо связать с определенным моментом времени или с конкретным числом каждого месяца. 2. Периодом времени – определяется, если необходимо выделить промежуток времени, в пределах которого гражданские права и обязанности должны возникнуть, существовать, измениться или прекратиться. 3. Указанием на событие, которое неизбежно должно наступить. Если возникновение или прекращение гражданских прав и обязанностей по совершенной сделке связывается с наступлением события, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет, то это событие определяет не срок, а условие. Сроки в ГП могут исчисляться: годами, полугодием, кварталом, месяцами, неделями, днями, часами, минутами, моментом требования. Определение начала течения срока имеет большое практическое значение, т.к. это является ориентиром и правильного его исчисления, и определения его окончания, а значит и тех юридических последствий, прав и обязанностей, которые могут возникнуть. Гражданское законодательство устанавливает для всех сторон гражданских правоотношений общее правило определения начала течения сроков (ст.191 ГК) – это следующий день после календарной даты или наступления события, которым определено его начало. Когда срок определен периодом времени, он начинает течь на следующий день после календарной даты или наступления события, которым определено его начало. Известно, что различные месяцы и годы содержат в себе неодинаковое количество дней, а так же, существуют выходные и праздничные дни. Поэтому установлено что, если срок определен годами, он истекает в месяц и число последнего года срока; месяцами – соответствующее число последнего месяца. Эти же правила применяются, когда срок определен в полгода, квартал. При определении срока в полмесяца, он = 15 дням. При исчислении срока неделями такой срок истекает в тот же по названию день последней недели срока. Неделя = 7 дням. Если последний день срока приходится на нерабочий или праздничный день, то датой окончания срока считается следующий за ним рабочий день. При исчислении срока необходимо также учитывать перенос выходного дня при его совпадении с праздничным днем. Принимаются во внимание также рабочие и выходные дни организаций. Действие, для выполнения которого установлен срок, м.б. выполнено до 24 часов последнего дня срока, за исключением случаев выполнения таких действий в определенных организациях в соответствии с установленными правилами прекращения соответствующих операций (обслуживание счетов клиентов в банках). Письменное заявление и извещение, сданные в отделение связи до 24 часов последнего дня срока, считается сделанным в срок. Данное правило является общим и потому распространяется на все организации.

Исковая давность – это срок установленный законом для судебной защиты нарушенного права. Институт исковой давности в ГП имеет цель дисциплинировать участников гражданского оборота, стимулировать их к осуществлению принадлежащих им прав и исполнению обязанностей. Необходимость исковой давности обусловлена и тем, что рассмотрение гражданских споров всегда связано с установлением объективной истины по делу. Истечение же неопределенно долгого времени затрудняет, а иногда даже исключает возможность установления истины, т.к. доказательства м.б. утрачены или их достоверность будет сомнительной. Таким образом, давность порождает возникновение или утрату прав, в рассматриваемом случае прав на принудительное исполнение обязанностей в судебном порядке. Исковая давность не распространяется на требования: о защите личных неимущественных прав и др. нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных законом; вкладчиков к банку о выдаче вкладов; о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью граждан, но, они удовлетворяется за прошлое время не более чем за 3г, предшествовавших предъявлению иска; собственника или др. законного владельца об устранении нарушений его прав; в др. случаях установленных законом. Значение исковой давности заключается в следующем: а) обеспечивает стабильность гражданского оборота, исключает неопределенность для его участников; б) предупреждает злоупотребление лиц своими правами путем предъявления давних, часто необоснованных требований; в) обеспечивает нормальный процесс доказывания в суде, получения достоверных сведений (сбор доказательств по делу) об обстоятельствах дела и принятия законного решения по делу.

Виды сроков исковой давности: 1) Общий срок – 3 года. 2) Специальные сроки – особые, предназначенные исключительно для конкретных видов требований: а) сокращенные: 6 месяцев (по искам чекодателя ко всем обязанным лицам), 1 г (по искам о признании оспоримой сделки недействительной, по договору подряда, перевозки), 2 г (по искам о недостатке проданной вещи, о выкупе земельного участка для государственных и муниципальных нужд); б) длительные: 5 лет (по искам о недостатках работ по строительному подряду), 10 лет (о применении последствий исполнения ничтожных сделок, о недостатках работы по договору бытового подряда); в) иные сроки прямо предусмотренные законом.

Важное значение в разрешении спорных вопросов в гражданских правоотношениях имеет определение начала течения срока исковой давности. Ошибка в этом может привести к искусственному удлинению срока или его неправомерному сокращению. По общему правилу (ст.200 ГК) течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или д.б. узнать о нарушении своего права. Иначе говоря начало как общих, так и сокращенных сроков исковой давности определяется моментом, когда управомоченное лицо может обратиться в судебный орган или иной госорган за принудительным осуществлением своего права. Перемена лиц в обязательствах не изменяет срок исковой давности и порядок его исчисления. Правило ст. 201 ГК применяется к обоим вариантам перемены лиц: при уступке права требования (переход прав требования кредитора к др. лицу); при переходе долга (замене субъекта на стороне должника).

Течение исковой давности осуществляется непрерывно. В случаях предусмотренных законом, оно может приостанавливаться или прерываться. Сущность приостановления срока исковой давности в том, что в него не засчитывается период времени, когда лицо не могло предъявить иск по объективным причинам (основаниям), указанным в законе. После отпадения этих причин срок давности продолжается. Причины приостановления: 1) Непреодолимая сила (обстоятельство стихийного характера). 2) Нахождение истца или ответчика в составе Вооруженных Сил, переведенных на военное положение. 3) Мораторий (отсрочка (общая/частная) исполнения обязательств в соответствии с решением Правительства РФ). 4) Приостановление действие закона, регулирующего соответствующие правоотношения. Самостоятельное основание установлено ч.2 ст. 204 ГК в отношении иска, предъявленного в уголовном деле. Законом м.б. предусмотрены и др. основания. Все указанные обстоятельства приобретают приостанавливающую силу и принимаются судом во внимание только в том случае, когда они возникли или продолжают существовать в последние 6 месяцев срока давности, а если этот срок равен или меньше 6 месяцев – то в течение этого срока. С учетом приостанавливающих обстоятельств законом гарантируется возможность предъявить иск в пределах 6 месяцев или сокращенного срока, применяемого по конкретным видам требования.

В течение срока исковой давности возможен перерыв. Перерыв срока исковой давности означает, что время, истекшее до возникновения обстоятельства, послужившего основанием для перерыва, во внимание не принимается. После перерыва течение срока исковой давности начинается заново на весь период, предусмотренный законом для данного требования. Течение срока исковой давности прерывается: предъявлением иска в установленном порядке, совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга.

В исключительных случаях, если срок пропущен истцом по обстоятельствам, связанным с его личностью (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.), суд может восстановить срок исковой давности и защитить нарушенное право гражданина. Причины пропуска срока м.б. признаны уважительными только в случаях, когда они имели место в последние 6 месяцев срока давности. Гражданское законодательство (ст.207 ГК) установило также, что с истечением срока исковой давности по главному требованию истекает срок исковой давности и по дополнительным требованиям (неустойка, залог, поручительство и т.п.). Перечень дополнительных требований ст. 207 ГК не является исчерпывающим, к ним также относятся: задаток, проценты по основному долгу, возмещение убытков при повреждении истребуемой вещи, неполученные доходы и др., непосредственно связанные с основным долгом. Исключение составляет банковская гарантия, обязательство по которой хотя и связано с основным, но имеет самостоятельное значение. Поэтому истечение срока исковой давности по основному договору не влияет на требование, основанное на банковской гарантии.

С учетом норм права можно сделать вывод о том, что в случае применения срока исковой давности субъективное право кредитора не прекращается, но возможность его защиты в принудительном порядке сильно ослаблена. По вопросу о судьбе имущества, на истребование которого истекли сроки давности, установлены правила с учетом вида имущества (вещи или деньги), оснований, по которым оно выбыло из владения собственника или титульного владения. Если предметом спора были денежные суммы и в иске отказано, то должник оставляет их у себя и зачисляет на свой счет и с этого момента право кредитора прекращается. Если спорными являются индивидуально-определенные вещи, то право собственности у фактического владельца возникает на основании приобретательной давности. Следует иметь в виду также нормы ГП о пресекательных сроках, когда право собственности возникает у фактического владельца в силу их истечения (что тоже является основанием отказа в иске). Такое правило установлено по поводу находки, безнадзорных животных (ст.231), клада (ст.233) и права кредитора об истребовании долга или имущества к наследникам должника.

 

  1. Представительство и доверенность в гражданском праве.

Представительство – совершение одним лицом (представителем), в силу имеющихся у него полномочий от имени и в интересах др. лица (представляемого) сделок и иных юридических действий, в результате чего у представляемого создаются, изменяются и прекращаются гражданские права и обязанности. Полномочие – право выступать представителем др. лица, совершать юридически значимые действия для него. Полномочия представителя могут явствовать из обстановки, в которой он действует. Это касается работников (продавцов, кассиров и т.п.), которые совершают ограниченный круг сделок от имени организации в определенном месте. Предметом представительства являются юридические действия, в частности сделки (ст. 182 ГК). Представляемыми м.б. любые субъекты ГП: физ.лица, юр.лица, РФ, субъекты РФ и муниципальные образования. Представителями называются лица, осуществляющие представительскую деятельность. Ими м.б. только 2 вида субъектов гражданского правоотношения: граждане и юридические лица. Для этого граждане д.б. дееспособными, а юридические лица, осуществляющие представительство, не должны выходить за пределы своей уставной правоспособности. Представитель не является самостоятельным субъектом наряду с гражданами и юридическими лицами. Он совершает юридические действия от имени представляемых, в их интересах и в границах полученных от представляемых полномочий, которым должен строго следовать. В целях защиты интересов представляемого представителю запрещается совершать сделки от его имени в отношении лично себя, а также в отношении др. лица, представителем которого он одновременно является (кроме случаев коммерческого представительства).

Пределы права представительства определяются толкованием соответствующих норм законодательства, регулирующих данного рода представительство. Не допускается совершение через представителя сделки, которая по своему характеру м.б. совершена только лично, а также сделок, указанных в законе (завещание, рента). Полномочия представителя следует отличать от полномочия лица, действующего также в чужом интересе, но от собственного имени.

Основания возникновения представительства: волеизъявление представляемого (оно м.б. отражено либо в доверенности, либо в договоре); юридические факты, указанные в законе (родители являются законными представителями своих детей без специальных полномочий); акт уполномоченного органа, позволяющий действовать лицу в качестве представителя; нахождение лица в определенном месте (нахождение кассира магазина в помещении кассы).

Виды представительства: 1) Законное представительство – представительство, возникающее в силу указания закона и независимое от воли представляемого. Представительство, основанное на законе либо акте государственного органа или органа местного самоуправления, называется обязательным, т.к. оно возникает независимо от воли представляемого. Обязательное представительство, основанное на законе, называется законным. Законными представителями несовершеннолетних детей являются родители, усыновители, опекуны, недееспособных совершеннолетних граждан – опекуны. 2) Договорное (добровольное) представительство – представительство, осуществляемое в соответствии с волеизъявлением представляемого. Представительство, основанное на доверенности, т.к. доверенность является односторонней сделкой, совершаемой представляемым по его усмотрению. Она не порождает у лица, указанного в ней в качестве представителя, каких-либо полномочий до тех пор, пока это лицо своей волей не примет доверенность и тем самым согласится исполнить правомочие. Представитель по доверенности, как правило, не обладает правом передоверия, оно допускается лишь в случае получения предварительного согласия представляемого или в чрезвычайных обстоятельствах, когда представитель лично не может осуществить представительских функций и не имеет времени на получение согласия представляемого на передоверие. Законный же представитель имеет такое право и несет полную ответственность за действия лица, кому передоверено представительство. Доказательством наличия полномочий у добровольного представителя является наличие у представителя доверенности. 3) Коммерческое представительство, которое является разновидностью добровольного представительства. Это новый институт в российском праве. ГК РФ вводит понятие коммерческого представительства, т.е. профессиональной представительской деятельности. Особенностью коммерческого представительства является наличие особых полномочий, которыми не обладают др. представители: он м.б. одновременно представителем обоих лиц, вступивших в гражданские правоотношения между собой по одной и той же сделке. Однако такое двойное представительство возможно лишь с согласия обеих сторон данного договора. Данное представительство является возмездным, добровольным и возникаете силу договора, заключаемого пред­ставителем и предпринимателем в простой письменной форме. Коммерческий представитель обязан выполнять поручения и заботливо сохранять в тайне сведения, ставшие известными ему в процессе совершения торговых сделок, как во время исполнения поручения, так и после его исполнения. Коммерческими представителями являются посреднические фирмы и агенты, например, по купле-продаже недвижимости, ценных бумаг и т.д. 4) Активное представительство. 5) Пассивное представительство. 6) Косвенное представительство – это посредничество, ко­гда определенное лицо совершает действия для другого лица, однако в течение некоторого времени правовые последствия его действий распространяются только на него и лишь после этого данные последствия переходят к другому лицу. 7) Представительство без полномочий – означает, что лицо не обладает правом представительства в интересах пред­ставляемого, и если это действительно так, представляемый впоследствии одобряет действия данного лица. В понятие представительства без полномочий входят два ос­новных вида, таких как: случай полного отсутствия права представительства и превышение полномочий по представительству.

Основание прекращения представительства: а) смерть представляемого или представителя; б) ограничение дееспособности; в) банкротство; г) иные основания.

Доверенность – письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом (доверителем) др. лицу (представляемому) для представительства перед третьими лицами (п. 1 ст. 185 ГК).

Выдача доверенности является односторонней сделкой: для ее действительности не требуется согласие кого-либо. Однако представитель, принимающий полномочия доверителя, должен быть согласен с этими полномочиями – он вправе использовать доверенность или отказаться от нее. Значение доверенности состоит в том, что она является средством, удостоверяющим уполномочие ее владельца для совершения действий в пользу другого лица. Доверенность адресуется лицам, с которыми представитель будет заключать сделку (третьим лицам).  Допускается выдача доверенности от имени нескольких лиц, если предусмотренные ею действия касаются однородных интересов этих лиц (ведение дел в суде от имени нескольких истцов или ответчиков). В качестве представителей также могут выступать как одно, так и несколько лиц.

Виды доверенностей: a) генеральная доверенность (выдаваемая для совершения различных юридических действий (всех сделок) – на управление имуществом). Представительство, основанное на генеральной доверенности, развилось в самостоятельный институт договорного права – доверительное управление имуществом. b) специальная доверенность (выдаваемая для совершения нескольких однородных действий (сделок) – на закупку сельхозпродукции для столовой или ведение дела в суде). c) разовая доверенность (выдаваемая для совершения одного юридического действия (одной сделки) – получение денежного перевода на почте).

Доверенности выдаются на определенный срок. Максимальный срок действия доверенности – 3 года. Доверенность, в которой срок действия не оговорен, действует в течение одного года. Доверенность для совершения действий за границей, не содержащая ограничения в сроке ее действия, действительна до ее отмены. Доверенность, в которой не указана дата ее выдачи, недействительна (ничтожна) (ст. 186 ГК). Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации. Доверенность от имени юридического лица, основанного на государственной или муниципальной собственности, на получение или выдачу денег и других имущественных ценностей должна быть подписана также главным бух­галтером этой организации.

Основания прекращения доверенности (п. 1 ст. 188 ГК): истечение срока доверенности; отмена доверенности лицом, выдавшим ее; отказ лица, которому выдана доверенность; прекращение юридического лица, от имени которого выдана доверенность либо которому выдана доверенность; невозможность выполнения указанного в доверенности действий; исполнение действий, предусмотренных в доверенности; смерть, признание недееспособным, ограниченно дееспо­собным либо безвестно отсутствующим гражданина, выдавшего доверенность, либо гражданина, которому выдана доверенность. Последствия прекращения доверенности изложены в п. 1 ст. 189 ГК. Прекращенная доверенность должна быть возвращена представителем доверителю или его правопреемнику (в случае смерти доверителя).

Передоверие в гражданском праве – передача лицом, которому выдана доверенность, своих полномочий др. лицу; это назначение от имени представителя др. представителя представляемого лица. Передоверие допускается, если представитель уполномочен на это доверенностью либо вынужден к этому силой обстоятельств для охраны интересов доверителя. Представитель по доверенности, как правило, не обладает правом передоверия, оно допускается лишь в случае получения предварительного согласия представляемого или в чрезвычайных обстоятельствах, когда представитель лично не может осуществить представительских функций и не имеет времени на получение согласия представляемого на передоверие. В случае передоверия полномочий др. лицу законный представитель несет полную ответственность за действия лица, кому передоверено представительство. Передоверять полномочия по доверенности возможно как физическим, так и юридическим лицам. Передача полномочий должна быть реальной, действительно существующей, не воображаемой. При реальной передаче полномочий представитель должен: известить об этом лицо, выдавшее доверенность на представительство; сообщить необходимые сведения о лице, которому выданы полномочия. В случае возможности передачи полномочий иному лицу представитель должен согласовать такую возможность с объяснением причин передоверия полномочий и получить на это письменное (редко устное) согласие. Передоверие по доверенности должно быть оформлено с соблюдением всех условий нотариального удостоверения, иначе передоверие по доверенности считается ничтожным.

 

  1. Понятие и содержание права собственности. Формы собственности. Возникновение и прекращение права собственности.

Отношения собственности в экономическом смысле – отношения между людьми по поводу определенных материальных благ, выражающиеся в принадлежности их одним лицам и в устранении притязаний со стороны других. В гражданском праве статика отношений собственности оформляется правом собственности и иными вещными правами, а динамика – обязательственным правом. Право собственности в объективном смысле – совокупность правовых норм, регулирующих и охраняющих состояние принадлежности материальных благ конкретным лицам: нормы, устанавливающие принадлежность вещей определенным лицам, нормы, определяющие полномочия собственника по использованию имущества, нормы, устанавливающие средства защиты прав собственности. В субъективном смысле – мера возможного поведения собственника. Содержание права собственности: 1) владение (фактически иметь вещь в своем хозяйстве), 2) пользование (право эксплуатировать вещь путем извлечения из нее присущих полезных свойств), 3) распоряжение (право определять юридическую судьбу вещи, отчуждать, сдавать во временное пользование и другое).Собственник несет бремя содержания имущества и риск его случайной гибели или повреждения. Право собственности бессрочно, абсолютно защищено (от нарушения со стороны третьих лиц). Формы: 1) частная (граждан и юр. лиц), 2) государственная (РФ и субъектов), 3) муниципальная (муниципальных образований). Обладают особенностями в области объектов, оснований возникновения и прекращения. Виды: 1) на землю, недвижимость, движимое имущество, предприятие, интеллектуальная, животные, ценные бумаги и др., 2) индивидуальная и общая: общая долевая (собственность с определением доли каждого собственника в праве общей собственности) и общая совместная (без определения доли). Основание возникновения – юридические факты, наличие которых необходимо для возникновения права собственности. Выделяют первоначальные способы приобретения права собственности и производные способы приобретения права собственности. Способы приобретения: Общегражданские (для любых субъектов права) и специальные (у определенных субъектов, например, конфискация, ревизия).

  1. Первоначальные (возникает впервые либо помимо воли предыдущего собственника): – создание новой вещи: создание новой вещи для себя, приобретение права собственности на вновь созданное недвижимое имущество (с момента государственной регистрации), переработка (общее правило – собственником является собственник материалов, если стоимость переработки больше стоимости материалов, то переработчик), самовольная постройка (после признания в определенном порядке).
  • завладение вещью: судебное решение о признании права собственности на бесхозяйную вещь (не имеют собственника или он не известен; бесхозная недвижимость может по решению суда перейти в собственность муниципалитета через год после постановки на учет, или др. собственником в силу приобретательной давности), движимые вещи, от которых собственник отказался, находка (нужно заявить о находке, срок пресекательной давности – 6 мес., вознаграждение – 20%), безнадзорные животные (6 мес, 20%, расходы, при ненадлежащем обращении – вернуть собственнику и после 6 мес по соглашению или суд), клад (идет в собственность кому принадлежит земля 50% и 50% нашедшему; памятники истории и культуры – РФ – 50% собственнику и нашедшему, тайно – только собственнику), сбор общедоступных вещей (грибы, рыба). Приобретательная давность (добросовестно, открыто и непрерывно владеет недвижимостью – 15 лет, иное-5 лет, приобретательное право собственности).
  1. Производные: – по договору (с момента передачи, государственной регистрации, иное по законодательству или договору); – наследование; – реорганизация юр. лица; – приобретение членом кооператива права собственности после полного внесения своего паевого взноса.

Прекращение права собственности. Чаще всего прекращение права собственности происходит по воле собственника, который передает это право другому лицу на основании различных договоров, административных актов и т. п., а также при отчуждении собственником своего имущества, отказе его от права собственности, гибели или уничтожении имущества и при утрате права собственности на имущество в иных случаях в силу закона. Однако существует и принудительное изъятие имущества у собственника. По общему правилу оно допускается лишь по основаниям, предусмотренным законом (ст. 235 ГК).

В числе оснований принудительного возмездного изъятия имущества у собственника закон выделяет следующие случаи: 1) отчуждение имущества, которое не может принадлежать данному лицу в силу запрета, имеющегося в законе (вещи, изъятые из оборота или ограниченные в обороте, например оружие, наркотики и т. п.); 2) отчуждение недвижимости (зданий, строений и т. п.) в связи с изъятием участка, на котором она находится, – ст. 239 ГК. Например, земельный участок изымается у частного собственника в публично-правовых интересах (для прокладки магистрали, строительства каких-либо объектов и т.п.). При этом собственнику недвижимого имущества, расположенного на земельном участке, изымаемом у него для государственных или муниципальных нужд, предоставляются необходимые гарантии. Так, требование об изъятии не подлежит удовлетворению, если государственный орган или орган местного самоуправления не докажет, что использование изымаемого участка невозможно без прекращения права собственности на недвижимость, находящуюся на нем; 3) выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей – ст. 240 ГК; 4) выкуп домашних животных в случаях ненадлежащего обращения с ними – ст. 241 ГК.; 5) реквизицию (ст. 242 ГК), т. е. изъятие у собственника имущества в общественных интересах при чрезвычайных обстоятельствах (стихийные бедствия, аварии, эпидемии и т. п.). Реквизиция допускается по решению государственных органов с выплатой собственнику стоимости имущества, поскольку целью реквизиции является не пресечение противоправного поведения собственника, а обеспечение безопасности граждан, спасение имущества или уничтожение зараженных животных; 6) выплату компенсации участнику долевой собственности взамен причитающейся ему части общего имущества при ее несоразмерности выделяемой доле; 7) приобретение права собственности на недвижимость по решению суда в случаях невозможности сноса здания или сооружения, находящихся на чужом земельном участке; 8) выкуп земельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с решением суда; 9) изъятие у собственника земельного участка, используемого им с грубым нарушением предписаний законодательства; 10) продажу с публичных торгов по решению суда бесхозяйственно содержимого жилого помещения; 11) национализацию, т.е. обращение в государственную собственность имущества, находящегося в частной собственности граждан и юридических лиц. Национализация возможна только с возмещением собственнику стоимости имущества и других убытков в соответствии с законодательством (п. 2 ст. 235, ст. 306 ГК).

К числу безвозмездных оснований принудительного изъятия имущества у собственника относятся: 1) обращение взыскания на имущество собственника по его долгам (ст. 24, 56, 126, 237 ГК). Подобное взыскание осуществляется на основании судебного решения в порядке, предусмотренном законодательством об исполнительном производстве. При этом законом установлена определенная очередность таких взысканий; 2) конфискация, т. е. безвозмездное изъятие у собственника имущества по решению суда в виде санкции за совершение преступления или иного правонарушения. Практически единственный случай применения конфискации за гражданское правонарушение предусмотрен в ст. 169 ГК, устанавливающей возможность безвозмездного изъятия имущества в доход государства в случае умышленного совершения сделки с целью, противной основам правопорядка и нравственности.

 

  1. Общая собственность: понятие, виды, особенности реализации правомочий собственника.

Общая собственность характеризуется множественностью субъектов и единством объекта. Она оформляет отношения по принадлежности имущества (вещи) одновременно нескольким лицам — субъектам отношений собственности (сособственникам). Отношения общей собственности могут возникать между любыми субъектами права собственности (физическими и юридическими лицами, государственными и муниципальными образованиями), причем в любых сочетаниях. Субъекты общей собственности, как и любой собственник, по своему усмотрению владеют, пользуются и распоряжаются принадлежащим им имуществом. Но правомочия владения, пользования и распоряжения данным имуществом они осуществляют сообща, совместно.

Общая собственность не является какой-то новой, особой разновидностью (формой) собственности, она основывается на существующих формах собственности. Это не особое экономическое отношение собственности, а лишь разновидность какого-либо самостоятельного отношения собственности, заключающаяся в одновременной присвоенности конкретных материальных благ несколькими лицами. Здесь не возникает никакой «смешанной собственности», ибо каждый участник остается самостоятельным собственником своего имущества, а относительно общего объекта правомочия собственника осуществляются сообща как принадлежащие одновременно нескольким лицам.

Право общей собственности в объективном смысле — совокупность правовых норм, закрепляющих, регламентирующих и охраняющих принадлежность составляющего единое целое имущества одновременно двум и более лицам. Право общей собственности в субъективном смысле — право двух или более лиц сообща и по своему усмотрению владеть, пользоваться, распоряжаться принадлежащим им имуществом, составляющим единое целое.

Основаниями возникновения права общей собственности являются различные юридические факты (сделки, создание крестьянского (фермерского) хозяйства и др.).

Виды права общей собственности

Общая собственность может быть с определением долей (долевая собственность) и без определения долей (совместная собственность) участников. Соответственно этому различают право общей долевой собственности и право общей совместной собственности. Отношения общей совместной собственности могут иметь место только в случаях, предусмотренных законом. Доля участника совместной собственности в общем имуществе заранее не определена. Она устанавливается при разделе между участниками совместной собственности, а также при выделе доли одного из них. ГК предусматривает два вида общей совместной собственности: общую совместную собственность супругов и общую совместную собственность крестьянского (фермерского) хозяйства.

Общая собственность с участием граждан может быть как долевой, так и совместной, а с участием юридических лиц и государственных и муниципальных образований — только долевой.

По этому вопросу высказывались различные точки зрения. В одних случаях под долей собственников в общей собственности понимается арифметически выраженная (1/2,1/3 и т. д.) доля в субъективном праве собственности на все общее имущество, в других — доля в ценности (стоимости) общего имущества, в третьих — количественный показатель (выраженный в дроби или процентах) объема правомочий каждого собственника в отношении общего объекта.

Предпочтительнее первая точка зрения, поскольку именно деление права собственности (а не имущества) на доли в наибольшей мере соответствует сущности отношений общей собственности. Судебная практика также исходила из концепции доли в праве собственности. Эта позиция была закреплена в п. 1 ст. 46 Основ гражданского законодательства (теперь — в п. 2 ст. 244 ГК).

Иногда используется понятие идеальной и реальной доли общей собственности. Под реальной долей обычно понимают определенную часть общего имущества в натуре, фактически предоставляемую в пользование сособственнику. Понятие же  реальной доли употребляется в отличие от реальной, чтобы подчеркнуть, что доля сособственника — не доля имущества в натуре.

Во введении этих категорий вряд ли имеется необходимость. Понятие идеальной доли, по существу, сводится к понятию доли в праве собственности, а понятие реальной доли представляется искусственным, поскольку далеко не во всех случаях общей собственности практически возможно выделение «реальной доли». О последней фактически можно говорить только в случаях, когда такая доля выделяется в натуре, причем в собственность, что ведет к прекращению общей собственности (на выделенную долю).

Право общей долевой собственности прекращается вследствие гибели имущества или его раздела, приобретения одним из сособственников долей остальных сособственников по договору купли-продажи или дарения, в силу наследования этих долей и в некоторых других случаях.

 

 

  1. Право хозяйственного ведения и оперативного управления как основные виды ограниченных вещных прав.

Право хозяйственного ведения и право оперативного управления составляют особую разновидность вещных прав. Это  вещные права юридических лиц по хозяйственному и иному использованию имущества собственника. Они призваны оформить имущественную базу для самостоятельного участия в гражданских правоотношениях юридических лиц-несобственников, что невозможно в обычном, классическом имущественном обороте.

Субъектами прав хозяйственного ведения и оперативного управления могут быть только юридические лица и притом не любые, а лишь существующие в специальных организационно-правовых формах предприятия и учреждения.

Субъектом права оперативного управления могут быть как унитарные (казенные) предприятия, принадлежащие к категории коммерческих организаций, так и учреждения, относящиеся к некоммерческим структурам, а также предприятия, принадлежащие частным собственникам.

Различие прав хозяйственного ведения и оперативного управления состоит в содержании и объеме правомочий, которые они получают от собственника на закрепленное за ними имущество. Право хозяйственного ведения, принадлежащее либо предприятию как коммерческой организации, либо учреждению, осуществляющему разрешенную ему собственником предпринимательскую деятельность, в силу этого является более широким, нежели право оперативного управления, которое может принадлежать либо некоммерческим по характеру деятельности учреждениям, либо казенным предприятиям.

Собственник имеет право на получение части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия.

Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог или иным способом распоряжаться этим имуществом без согласия собственника.

Порядок распределения доходов казенного предприятия определяется собственником его имущества.

 

 

 

 

  1. Защита права собственности и иных вещных прав.

Защита права собственности и иных вещных прав является составной частью более широкого понятия защиты гражданских прав, а к числу гражданско-правовых способов такой защиты могут быть отнесены как специальные (прежде всего вещно-правовые), так и общие способы (меры) защиты гражданских прав. Под гражданско-правовой защитой права собственности и других вещных прав понимается совокупность предусмотренных нормами гражданского права способов, которые применяются в связи с совершенными против вещных прав нарушениями и направлены на восстановление имущественных интересов их обладателей. Традиционно различают обязательственно-правовые и вещно-правовые способы защиты права собственности и других вещных прав. Так, в зависимости от характера нарушения вещных прав и содержания предоставляемой защиты в гражданском праве используются различные способы, юридически обеспечивающие соблюдение интересов собственника или субъекта иного вещного права. При непосредственном нарушении права собственности или ограниченного вещного права используются вещно-правовые способы защиты. К вещно-правовым искам относятся: Виндикационный иск (ст.301 ГК). Негаторный иск (ст.304 ГК). Иск о признании права собственности. Иск об исключении имущества из описи. Их особенности обусловлены абсолютным характером защищаемых прав, поскольку сами эти меры направлены на защиту интересов субъектов вещных прав от непосредственного неправомерного воздействия со стороны любых третьих лиц. В связи с этим вещно-правовая защита осуществляется с помощью абсолютных исков, т.е. исков, предъявляемых к любым нарушившим вещное право третьим лицам. Вещно-правовые способы защиты права собственности направлены на защиту права собственности как абсолютного субъективного права и не связаны с какими-либо конкретными обязательствами.

Вещные способы защиты призваны защитить какое-либо вещное право на сохраняющийся в натуре имущественный объект. В случае его утраты или невозможности возвращения собственнику речь может идти только о компенсации причиненных убытков, относящейся уже к числу обязательственных, а не вещных способов защиты. Поэтому вещно-правовые способы защиты имущественных интересов управомоченных лиц имеют своим объектом только индивидуально-определенные вещи, но не иное имущество (определяемое родовыми признаками).

Вещные права м.б. нарушены и косвенным образом, в ходе нарушения иных, чаще всего обязательственных прав. Например, лицо, которому собственник передал свою вещь по договору (арендатор, хранитель, перевозчик и т.д.), отказывается вернуть ее собственнику либо возвращает с повреждениями. Здесь речь должна идти о применении обязательственно-правовых способов защиты имущественных прав. Они специально рассчитаны на случаи, когда собственник связан с правонарушителем обязательственными, чаще всего договорными отношениями, и потому обычно применяются к неисправному контрагенту по договору, учитывая конкретные особенности взаимосвязей сторон. Обязательственно-правовые способы защиты носят, следовательно, относительный характер и могут иметь объектом любое имущество, включая как вещи (например, подлежащие передаче приобретателю товары), так и различные права (например, безналичные деньги или «бездокументарные ценные бумаги», права пользования и т.д.).

Виндикационный иск – это иск невладеющего собственника к владеющему несобственнику о возврате имущества из чужого незаконного владения. Этот вид иска направлен на защиту права владения имуществом. В частности, согласно ст. 301 ГК собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения. (Например, иск о возврате незаконно занятого нежилого помещения.) В ГК установлены правила, содержащие некоторые особенности, когда речь идет об истребовании имущества от добросовестного приобретателя. В частности, в соответствии со ст. 302 ГК, если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано во владение, либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли.

Если имущество приобретено безвозмездно от лица, которое не имело права его отчуждать, собственник вправе истребовать имущество во всех случаях.

Однако деньги, а также ценные бумаги на предъявителя не могут быть истребованы и от добросовестного приобретателя.

Согласно ст. 303 ГК при истребовании имущества из чужого незаконного владения собственник вправе потребовать от лица, которое знало или должно было знать, что владение незаконно (недобросовестный владелец), возврата или возмещения всех доходов, которые это лицо извлекло или должно было извлечь за все время владения; от добросовестного владельца – возврата или возмещения всех доходов, которые он извлек или должен был извлечь со времени, когда он узнал или должен был узнать о неправомерности владения или получил повестку по иску собственника о возврате имущества.

Владелец, как добросовестный, так и недобросовестный, в свою очередь, вправе требовать от собственника возмещения произведенных им необходимых затрат на имущество с того времени, с которого собственнику причитаются доходы от имущества (т.е. добросовестный имеет право требовать возмещения этих затрат за период времени с того момента, когда он узнал или должен был узнать о незаконности своего владения, а недобросовестный за все время владения). При этом под необходимыми затратами понимаются расходы по содержанию имущества в надлежащем состоянии. Наличие подобного правила обусловлено тем, что, получая вещь в надлежащем состоянии с доходами, собственник экономит на необходимых расходах и отсутствие такого правила могло бы привести к его неосновательному обогащению.

Добросовестный владелец вправе оставлять за собой произведенные им улучшения, если они могут быть отделены без повреждения имущества. Если такое отделение улучшений невозможно, добросовестный владелец имеет право требовать возмещения произведенных на улучшение затрат, но не свыше размера увеличения стоимости имущества.

Негаторный иск – это иск к лицу, которое нарушает право пользования или распоряжения, принадлежащее собственнику имущества. Посредством негаторного иска собственник имущества добивается устранения препятствий по осуществлению правомочий пользования и распоряжения своим имуществом. Так, на основании ст. 304 ГК собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения (например, требовать, чтобы была убрана куча угля перед гаражом, затрудняющая пользование автомобилем, находящимся в гараже).

Закон защищает права владельцев, не являющихся собственниками. В соответствии со ст. 305 ГК права, предусмотренные ст. 301 – 304 ГК, принадлежат также лицам, владеющим имуществом на праве пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного управления либо по иному основанию, предусмотренному законом или договором. При этом закон не содержит исчерпывающего перечня оснований, на которые может опираться лицо, заявляющее свои права на истребование вещи из чужого незаконного владения или устранение нарушений пользования и распоряжения имуществом.

По своей правовой природе указанные иски нельзя формально рассматривать в качестве виндикационных и негаторных, однако титульные владельцы получают такую же абсолютную вещно-правовую защиту своих прав, как и собственники. При этом титульные владельцы имеют право на защиту своего владения против любого лица, в том числе против собственника. Так, арендатор может истребовать вещь из незаконного владения арендодателя – собственника вещи.

 

  1. Понятие, субъекты обязательств. Виды обязательств. Перемена лиц в обязательстве. Исполнение обязательств.

Предмет обязательственного права – отношения, складывающиеся в процессе экономического оборота. Обязательство представляет собой правоотношение, которое регулируется имущественными нормами права, в силу которых одно лицо обязано совершить в пользу другого лица определенное действие: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и др. – либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В качестве субъектов в обязательствах могут выступать физические и юридические лица, административно-территориальные образования и государство.

Субъектов обязательственных правоотношений принято именовать сторонами. Управомоченная сторона в обязательстве именуется кредитором, а обязанная – должником. Эти лица являются непременными участниками обязательственных отношений и ими могут быть лица, обладающие достаточной дееспособностью.

Юридическое содержание обязательственного правоотношения – право требования кредитора и долг должника. Объект обязательства – действия должника.

По основаниям возникновения все обязательства делятся на: • договорные (возникающие на основании договора); • внедоговорные.

Договорные обязательства — это обязательства по:• реализации имущества;• предоставлению имущества в пользование;• выполнению работ и оказанию услуг;• страхованию;• по совместной деятельности;• расчетам и кредитованию;• смешанные обязательства.

Внедоговорные обязательства делятся на обязательства из односторонних сделок и охранительные обязательства.

Состав участников обязательства в период его существования может меняться. Такая ситуация получила название перемены лиц в обязательстве. Это возможно в результате общего правопреемства, когда к правопреемнику переходят все права и обязанности, или частного правопреемства, когда то или иное право или обязанность переходят от одного лица к другому на основании специальных соглашений (сделок). Такие соглашения именуются «уступка требования» и «перевод долга». В некоторых случаях, прямо указанных в законе, отдельные права могут перейти к другому лицу не в результате сделки, а на основании закона при наступлении указанных в нем обстоятельств (например, суброгация, т.е. переход к страховщику права требовать возмещения вреда при условии выплаты им страхового возмещения). Под уступкой требования понимается соглашение между кредитором обязательства и третьим лицом о передаче последнему права требования к должнику. Согласия должника на уступку требования не требуется, однако должник должен быть письменно уведомлен о переходе прав кредитора к новому лицу. Право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том же объеме и на тех же условиях, которые существовали к моменту перехода права, однако не могут переходить права, неразрывно связанные с личностью кредитора (требования об алиментах и о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровья). Уступка требования, основанного на сделке, совершенной в простой письменной или нотариальной форме, должна быть совершена в соответствующей письменной форме. Если уступается требование по сделке, требующей государственной регистрации, то такая уступка должна быть зарегистрирована в порядке, установленном для данной сделки. Под переводом долга понимается соглашение между кредитором, должником и третьим лицом о замене последние должник в обязательстве. Перевод должником своего долга на третье лицо допускается только с согласия кредитора. Долг переходит к новому должнику в полном объеме, однако обеспечивающие его исполнение залог, и поручительство прекращаются, если залогодатель и поручитель не дали согласия отвечать за нового должника. Новый должник вправе выдвигать против требования кредитора возражения основанные на отношениях между кредитором и первоначальным должником.

Исполнение обязательств – совершение должником определенного действия в пользу кредитора, составляющего содержание обязательства, либо воздержание от совершения обусловленного обстоятельством действия, которого вправе требовать кредитор.

Принципы исполнения обязательств – основополагающие правила исполнения обязательств. Закон закрепляет два принципа исполнения обязательств: • принцип реального исполнения;• принцип надлежащего исполнения.

Принцип реального исполнения предполагает обязательность исполнения в натуре, т. е. должник должен совершить именно то действие, которое составляет содержание обязательства без замены этого действия денежным эквивалентом в виде возмещения убытков или уплаты неустойки. Принцип надлежащего исполнения предполагает, что обязательства должны быть исполнены надлежащим образом в соответствии с требованиями закона и условиями обязательства, а также что обязательство должно быть исполнено надлежащим субъектом, в надлежащем месте, в надлежащее время.

 

 

  1. Способы обеспечения исполнения обязательств.

Способы обеспечения исполнения обязательства – это предусмотренные законодательством или договором специальные правовые средства имущественного характера, стимулирующие должника к надлежащему исполнению обязательства путем установления дополнительных гарантий удовлетворения требований кредитора. Законодательством предусмотрены следующие способы обеспечения исполнения договора: неустойка, залог, удержание, поручительство, банковская гарантия, задаток и другие способы, предусмотренные законом или договором. Конкретный способ обеспечения исполнения обязательств может быть предусмотрен правовым актом или договором, но, как правило, он определяется соглашением сторон. В правовом акте обычно устанавливается неустойка, иногда удержание, реже поручительство или залог.

  1. Неустойка – денежная сумма, которую обязан уплатить должник кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязательства в дополнение к основной сумме долга (ст. 330 ГК РФ). Виды неустойки классифицируют по следующим основаниям: 1) в зависимости от того, предусмотрена неустойка законом или установлена сторонами договора, различают законную и договорную неустойки; 2) по способу исчисления суммы неустойки последние делятся на пеню (определяемую в процентах за каждый просроченный день исполнения обязательства) и штраф (определенную денежную сумму); 3) в зависимости от соотношения права кредитора на взыскание неустойки и его права на возмещение убытков различают четыре вида неустойки (ст. 394 ГК РФ): зачетную (взыскиваются убытки, не покрытые неустойкой); исключительную (взыскивается только неустойка, но не убытки); штрафную (убытки могут быть взысканы сверх неустойки); альтернативную (кредитор вправе взыскать либо неустойку, либо убытки). Неустойка является самым распространенным способом обеспечения исполнения обязательства на практике. Она выполняет две функции: меры обеспечения исполнения обязательства и санкции за ненадлежащее его исполнение, т.е. меры имущественной ответственности. Правила применения неустойки: законная неустойка применяется независимо от того, была ли она предусмотрена сторонами в договоре. Размер ее м.б. только увеличен соглашением сторон; договорная неустойка применяется лишь в случае, если она предусмотрена соглашением сторон, т.е. соглашение о неустойке всегда д.б. совершено в письменной форме (ст. 331 ГК РФ); взыскание неустойки с должника возможно лишь при наличии оснований для его ответственности, поскольку неустойка является не только мерой обеспечения обязательства, но и мерой ответственности за его исполнение; должник не м.б. освобожден от уплаты неустойки, но размер ее м.б. понижен судом в случае несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства (ст. 333 ГК РФ). Порядок исчисления суммы неустойки: 1) в процентах (%). В виде процента от суммы договора либо неисполненной части договора; 2) в твердой сумме; 3) кратно в отношении суммы неисполненного обязательства (1/2). Пеня – особая разновидность неустойки (длящаяся неустойка, взыскиваемая за каждый последующий день просрочки).
  2. Залог – способ обеспечения исполнения обязательства, позволяющий залогодержателю получить удовлетворение за счет заложенного имущества. Залог регулируется не только ГК РФ, но и двумя законами РФ «О залоге», «Об ипотеке (залоге недвижимости)». В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником основного обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодатель). В случаях и в порядке, которые установлены законом, удовлетворение требования кредитора по обеспеченному залогом обязательству (залогодержателя) может осуществляться путем передачи предмета залога в собственность залогодержателя. Залоговое имущество всегда реализуется с обременением. Предметом залога м.б. вещи и права требования (ст. 336 ГК РФ). Сторонами залога являются залогодатель и залогодержатель (ст. 335 ГК РФ). Виды залога различают по следующим основаниям: а) по месту нахождения заложенного имущества (ст. 338 ГК РФ): твердый залог – без передачи имущества, разновидностью твердого залога является залог товара в обороте (ст. 375 ГК РФ); заклад – с передачей заложенного имущества, разновидностью заклада является залог в ломбарде (ст. 358 ГК РФ); б) по предмету залога (залог имущества и залог прав); в) по связи заложенного имущества с землей – залог движимого имущества и залог недвижимого имущества (ипотека). Особым видом залога является последующий залог (ст. 342 ГК РФ). Договор о залоге заключается в письменной форме. Нотариальная письменная форма при договоре залога недвижимости и при залоге движимого имущества или прав на него необходима, если главный договор быть заключен в нотариальной форме. Договор о недвижимом имуществе должен быть зарегистрирован (ипотека). Несоблюдение правил о форме договора, а также факта государственной регистрации влечет его недействительность в случаях, указанных в законе. Реализация (продажа) заложенного недвижимого имущества, на которое обращено взыскание, осуществляется в порядке, установленном законом об ипотеке.
  3. Удержание имущества должника – предоставленная законом возможность кредитора не передавать должнику вещь, принадлежащую ему, в случае неисполнения должником обязательства до момента его исполнения (п. 1 ст. 359 ГК РФ). Особенности удержания имущества должника: применяется в случае, когда главное обязательство связано с удерживаемой вещью либо с возмещением убытков, связанных с ней (например, в договорах хранения, перевозки, подряда, а иногда и не связанных с ней, если стороны действуют как предприниматели); кредитору необязательно предусматривать условие об удержании в договоре; применяется при нарушении прав только кредитора; применяется кредитором без обращения в суд; взыскание удерживаемой вещи кредитор осуществляет путем продажи ее на публичных торгах (ст. 360, 349, 350 ГК РФ).
  4. Поручительство – договор, в силу которого поручитель обязуется перед кредитором другого лица (должника) отвечать за исполнение последним по его обязательствам полностью или в части (ст. 361 ГК РФ). Основанием возникновения поручительства является либо договор между кредитором и поручителем, либо закон. Форма договора – письменная. Особенности поручительства: поручительство может обеспечивать обязательство, которое возникнет в будущем (ст. 361 ГК РФ); поручитель несет солидарную ответственность с должником (ст. 363 ГК РФ), т.е. кредитор вправе сам решить, к кому из них предъявлять требование; объем ответственности поручителя может не совпадать с объемом долга по главному обязательству; поручитель, исполнивший обязательство вместо должника, имеет право на регрессный (последующий) иск к должнику о взыскании с него выплаченных кредитору средств (ст. 365 ГК РФ). Поручительство прекращается: 1) при прекращении обеспечения обязательства; 2) в случае изменения условий обеспечения обязательства без согласия поручителя; 3) с переводом долга на другое лицо, если поручитель не дает на это согласие; 4) если кредитор отказался принять надлежащее исполнение; 5) если установленный договором поручительский срок истек; 6) если срок поручительства не установлен, то поручительство прекращается, если кредитор в течение года со дня наступления срока исполнения основного обязательства не предъявит иск к поручителю. Если срок исполнения основного обязательства не указан, то поручительство прекращается, если кредитор не предъявит иск к поручителю в течение двух лет со дня заключения договора поручительства (п. 4 ст. 367 ГК РФ). К поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по главному и дополнительному обязательствам, в объеме которых поручитель удовлетворил требования кредитора. Кредитор должен передать ему документы, подтверждающие права требования. Если обеспеченное обязательство исполнил должник, он должен известить поручителя, чтобы избежать двойного исполнения обязательства об этом.
  5. Банковская гарантия – такое поручительство, в котором в качестве поручителя выступает кредитное учреждение (гарант). Кредитор в банковской гарантии называется бенефициаром, а должник – принципалом. В силу банковской гарантии банк или иное кредитное учреждение, или страховая организация, именуемая гарантом, выдает по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару), в соответствии с условиями, даваемыми гарантом обязательства, денежную сумму при предоставлении бенефициаром письменного требования об оплате. Распространена выдача банковских гарантий за вознаграждение. При наличии соответственного вознаграждения гарант имеет право регрессного требования к принципалу. Обязательство гаранта перед бенефициаром является безусловным: гарант обязан по письменному требованию бенефициара уплатить требуемую сумму до окончания предусмотренного срока гарантии. Банковская гарантия не м.б. отозвана гарантом и вступает в силу со дня ее выдачи. Банковская гарантия прекращается уплатой суммы, на которую выдана гарантия, по истечении срока гарантии или на основании отказа бенефициара от своих прав по гарантии. Существуют два вида банковских гарантий: условные, дающие право бенефициару на удовлетворение требования лишь при предоставлении последним судебного решения о невыполнении принципалом своего обязательства; безусловные, при наличии которых гарант обязан выполнить требования бенефициара без предоставления последним доказательств ненадлежащего выполнения принципалом своих обязательств. Особенности банковской гарантии: банковская гарантия не зависит от главного обязательства; право требования бенефициара не передается; пределы ответственности гаранта перед бенефициаром определены денежной суммой, указанной в банковской гарантии; в случае невыполнения гарантом обязанности по уплате долга принципала гарант может быть привлечен к ответственности за неправомерное поведение и может отвечать денежной суммой в большем размере, чем она указана в банковской гарантии (п. 2 ст. 377 ГК РФ); гарант, удовлетворивший требование бенефициара, имеет право регрессного иска к принципалу (п. 1 ст. 379 ГК РФ).
  6. Задаток – денежная сумма, которая выдается одной из договаривающихся сторон др. стороне в счет причитающихся с нее по договору платежей с целью доказательства факта заключения договора или обеспечения исполнения договора. Задаток представляет собой: 1) часть суммы платежа; 2) способ обеспечения обязательства; 3) доказательство, указывающее на заключение договора. Предметом задатка м.б. только денежная сумма. Форма соглашения о задатке д.б. обязательно письменной (п. 2 ст. 380 ГК РФ). Функции задатка: обеспечительная, платежная и удостоверительная. Правила применения задатка: 1) если за неисполнение обязательства ответственна сторона, предоставившая задаток, то деньги, внесенные в качестве задатка, останутся у другой стороны; 2) если ответственна другая сторона, то она обязана уплатить стороне, внесшей задаток, двукратную сумму; 3) сверх того, не исполнившая обязательства сторона должна погасить возникшие убытки с учетом суммы задатка. Правила задатка применяются тогда, когда обязательство не исполнено в полном объеме. Если же исполнение обязательства является ненадлежащим, то правила задатка не применяются, в этом случае удобен другой способ обеспечения исполнения обязательств – неустойка.

 

  1. Договор как основание возникновения обязательства: понятие, содержание, форма, заключение и расторжение. Виды договоров.

Значение гражданско-правового договора:  • договор – уникальное средство обеспечения порядка и стабильности в экономическом обороте (возможность заключения договора создает уверенность у субъектов гражданского правоотношения в том, что их интересы могут быть осуществ­лены, реализованы и защищены, а возникшие изменения могут быть учтены при его исполнении); • это форма соблюдения интересов субъектов гражданских правоотношений и основная форма осуществления предприни­мательской деятельности, обеспечивающая реализацию продук­тов и обмен материальными благами в предпринимательской деятельности; • изучение договорной практики позволяет оперативно выя­вить тенденции и своевременно реагировать на возникшие потребности в тех или иных товарах и услугах с целью их успеш­ного удовлетворения. Предметом договора обычно являются какие-либо вещи или оп­ределенные действия, которые должна совершить другая сторона. Эти действия могут быть как юридическими, так и фактическими. В соответствии с положениями ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Договор, наряду с законодательством, представляет собой важнейшее средство регулирования гражданско-правовых отношений. Заключение договора ведет к установлению юридической связи между его участниками. Издание законодательных актов, определя­ющих общие правила поведения, само по себе не порождает взаимо­отношений между субъектами, которым они адресованы. Заключение же договора между конкретными лицами, как и любая сделка, являясь правомерным действием, влечет возникновение конкретного отношения между ними.

В содержание договора входят права и обязанности сторон, заключающих договор, условия, при которых договор вступает в силу или теряет ее, и др. Содержание договора составляют его условия, которые делятся на существенные, обычные и случайные. Существенные условия договора – это условия: • о предмете договора; • условия, предусмотренные в законе как существенные; • условия, необходимые для данного вида договоров; • условия, в отношении которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.  Обычные условия – условия, предусмотренные законом и вступающие в действие автоматически, независимо от указания их в договоре. Случайные условия дополняют либо изменяют обычные условия. Такие условия включаются в текст договора по усмотрению сторон, но их отсутствие на действительность договора не влияет.

Поскольку договор является разновидностью сделки, к его форме применяются все правила, установленные для формы сделки. По соглашению сторон договор может быть заключен в любой форме, не противоречащей закону: письменной, устной, конклюдентной, молчанием. Для некоторых видов договора предусмотрена также государственная регистрация.

Вступление в силу договора: договор вступает в силу с момента его заключения.

Моментом заключения договора является: момент достижения согласия по его существенным условиям (консенсуальный договор); момент передачи имущества или совершения иного действия (реальный договор).

Договор должен содержать существенные условия – это условия о предмете договора и условия, названные законом или иным правовым актом, договором как существенные или необходимые для договора данного вида.

Изменение и расторжение договора возможно:

  • по соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами или договором;
  • по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

при существенном нарушении договора другой стороной;

в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным. По закону односторонний отказ от исполнения договора чаще всего допускается по таким договорам, как договоры об оказании услуг.

Все договоры можно классифицировать на: 1) односторонние (у одной стороны договор порождает права, у другой – обязанности) и двухсторонние (при заключении договора каждая сторона приобретает как права, так и обязанности); 2) возмездные (имущественное представление одной стороны обусловлено встречным имущественным представлением другой стороны) и безвозмездные (имущественное представление производится только одной стороной); 3)  реальные (например, купля-продажа) и консенсуальные (договор считается заключенным с момента достижения соглашения сторонами по всем существенным условиям договора); 4)  договор в интересах сторон и договор в интересах третьего лица; 5)  основной договор и предварительный договор.

Основной – договор, непосредственно порождающий права и обязанности сторон, связанные с перемещением материальных благ, передачей имущества, выполнением работ, оказанием услуг.

Предварительный – соглашение о заключении договора в будущем. Предварительный договор заключается в той же форме, что и основной договор, содержит существенные условия договора, а также срок, в который должен быть заключен основной договор. Если срок заключения основного договора не указан, то такой договор должен быть заключен в течение года с момента заключения предварительного договора. Стороны, заключившие предварительный договор, основной договор заключить обязаны

 

 

 

  1. Договор купли-продажи: понятие, элементы, исполнение. Виды купли-продажи.

Купля-продажа – договор, по которому одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а по­купатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму. Договор – двусторонний, возмездный, консенсуальный. Форма договора в общих положениях не предусмотрена, поэтому применяются общие правила о сделках.

Виды договора купли-продажи:  1) розничная купля-продажа; 2) поставка товаров; 3) поставка товаров для государственных нужд; 4) энергоснабжение; 5) продажа недвижимости; 6) продажа предприятий.

Элементы договора: 1) Предмет: вещь (индивидуально определенная или родовая), в т.ч. деньги (валюта, рубли коллекционные), ценные бумаги. 2) Стороны: могут выступать все субъекты ГП, обладающие необходимой правоспособностью и дееспособностью. Продавец должен быть собственником продаваемой вещи или управомоченным лицом. 3) Содержание договора – его условия. Они считаются согласованными, если договор позволяет определить наименование и количество. Цена не является существенным условием. Качество товара должно соответствовать договору. Оно может быть определено образцом или описанием. Могут устанавливать повышенные требования к качеству. 4) Форма договора – по правилам о формах сделки. Для отдельных видов купли-продажи установлены требования о необходимости согласования более широкого круга условий.

Товаром по договору купли-продажи могут быть любые вещи с соблюдением правил о вещах, ограниченных в обороте и изъятых их оборота. Договор может быть заключен на куплю-продажу товара, имеющегося в наличии у продавца в момент заключения договора, а также товара, который будет создан или приобретен продавцом в будущем, если иное не установлено законом или не вытекает из характера товара.

Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара.

Продавец обязан передать покупателю товар, предусмотренный договором купли-продажи. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, продавец обязан одновременно с передачей вещи передать покупателю ее принадлежности, а также относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные законом, иными правовыми актами или договором.

Срок исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю определяется договором купли-продажи, а если договор не позволяет определить этот срок, то в разумный срок.

Договор купли-продажи признается заключенным с условием его исполнения к строго определенному сроку, если из договора ясно вытекает, что при нарушении срока его исполнения покупатель утрачивает интерес к договору.

Продавец вправе исполнять такой договор до наступления или после истечения определенного в нем срока только с согласия покупателя.

Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент:

— вручения товара покупателю или указанному им лицу, если договором предусмотрена обязанность продавца по доставке товара;

— предоставления товара в распоряжение покупателя, если товар должен быть передан покупателю или указанному им лицу в месте нахождения товара. Товар считается предоставленным в распоряжение покупателя, когда к сроку, предусмотренному договором, товар готов к передаче в надлежащем месте, и покупатель в соответствии с условиями договора осведомлен о готовности товара к передаче. Товар не признается готовым к передаче, если он не идентифицирован для целей договора путем маркировки или иным образом.

В случаях, когда из договора купли-продажи не вытекает обязанность продавца по доставке товара или передаче товара в месте его нахождения покупателю, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент сдачи товара перевозчику или организации связи для доставки покупателю, если договором не предусмотрено иное.

Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на покупателя с момента, когда в соответствии с законом или договором продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче товара покупателю.

Количество товара, подлежащего передаче покупателю, предусматривается договором купли-продажи в соответствующих единицах измерения или в денежном выражении. Условие о количестве товара может быть согласовано путем установления в договоре порядка его определения.

Если договор купли-продажи не позволяет определить количество подлежащего передаче товара, договор не считается заключенным.

 

 

 

 

  1. Договор ренты и пожизненного содержания с иждивением: сравнительная характеристика.

По договору ренты одна сторона (получатель ренты) передает другой стороне (плательщику ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен на полученное имущество периодически выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной суммы либо предоставления средств на его содержание в иной форме. По договору ренты допускается установление обязанности выплачивать ренту бессрочно (постоянная рента) или на срок жизни получателя ренты (пожизненная рента). Пожизненная рента может быть установлена на условиях пожизненного содержания гражданина с иждивением. Договор ренты бывает двух видов: постоянная и пожизненная рента, причем пожизненная рента имеет такую разновидность, как договор пожизненного содержания гражданина с иждивением.

Характеристика договора ренты:  реальный, односторонне-обязывающий, возмездный,  рисковый (алиаторный). Стороны: покупатель ренты и плательщик ренты. В качестве таковых могут выступать граждане и юридические лица. При этом получателями ренты могут быть только граждане. Договор ренты подлежит нотариальному удостоверению, а договор, предусматривающий отчужде­ние недвижимого имущества под выплату ренты, подлежит государственной регистрации.

Согласно ст. 586 ГК РФ рента обременяет земельный участок, предприятие, здание, сооруже­ние или другое недвижимое имущество, передан­ное под ее выплату. В случае отчуждения такого имущества плательщиком ренты его обязательства по договору ренты переходят на приобретателя иму­щества. При передаче под выплату ренты земель­ного участка или другого недвижимого имущества получатель ренты в обеспечение обязательства пла­тельщика ренты приобретает право залога на это имущество. Договор ренты похож на договор займа. Относится он к группе договоров, направленных на передачу имущества в собственность.

Виды договора ренты: постоянная рента; пожизненная рента; пожизненное содержание с иждивением. Эти виды договора ренты имеют ряд общих признаков, но различаются:  формой предоставления содержания рентополучателю; минимальным размером содержания, представляемого рентополучателю; сроками предоставления содержания рентополучателю; возможностями правопреемства у сторон договоров; возможностями выкупа ренты; последствиями случайной гибели имущества и др. Различия эти зависят от того, возмездно или безвозмездно передано имущество рентополучателем плательщику ренты.

По договору пожизненного содержания с иждивением получатель ренты – гражданин – передает принадлежащие ему жилой дом, кварти­ру, земельный участок или иную недвижимость в собственность плательщика ренты, который обя­зуется осуществлять пожизненное содержание с иж­дивением гражданина и указанного им третьего лица (ст. 601 ГК РФ).  Обязанность по предоставлению содержания с иждивением может включать обеспечение потреб­ностей в жилище, питании и одежде, а если этого требует состояние здоровья гражданина, также уход за ним. Договором может быть предусмотрена оп­лата плательщиком ренты ритуальных услуг. В договоре должна быть определена стоимость всего объема содержания с иждивением. При этом стоимость общего объема содержания в месяц не может быть менее двух МРОТ. Договором может быть предусмотрена возможность замены предоставления содержания с иждивением в натуре выплатой в течение жизни гражданина пе­риодических платежей в деньгах. Плательщик дол­жен обеспечить надлежащее состояние предостав­ленного имущества. Обязательство пожизненного содержания с ижди­вением прекращается смертью получателя ренты. В случае существенного нарушения плательщиком ренты своих обязательств получатель ренты вправе потребовать возврата недвижимого имущества, пе­реданного в обеспечение пожизненного содержания, либо выплаты ему выкупной цены на условиях, установленных законом. При этом плательщик рен­ты не вправе требовать компенсацию расходов, по­несенных в связи с содержанием получателя ренты.

 

  1. Договор аренды: понятие, элементы, исполнение. Виды договоров аренды.

По договору аренды одна сторона (арендодатель) обязуется предоставить другой стороне (арендатору) имущество во временное владение и пользование или во временное пользование за плату. Этот договор входит в группу договоров, направленных на передачу имущества в пользование. Понятия «аренда» и «имущественный наем» в ГК РФ являются синонимами. Характеристика договора аренды: консенсуальный, взаимный, возмездный. В ГК РФ предусмотрено только 5 видов договоров аренды (хотя фактически можно выделить гораздо больше): проката; аренды транспортных средств; аренды зданий и сооружений; аренды предприятия; финансовой аренды (лизинга).

Договор аренды регулируется в основном ГК РФ. А так  же другими нормативные акты: Закон РФ «О защите прав потребителей» (по договору проката); ФЗ «О лизинге»; транспортные уставы (они регулируют аренду транспортных средств); Земельный кодекс РФ; Лесной кодекс РФ; Водный кодекс РФ; Закон РФ «О недрах»; Закон «О животном мире».

Элементы договора аренды:

Предметом договора аренды является индивидуально-определенная вещь, как движимая, так и недвижимая, не теряющая своих свойств в процессе ее использования. Сдача некоторых вещей в аренду может быть ограничена законом (оружие может сдаваться в аренду лишь при наличии специального разрешения у сторон). Аренда природных объектов должна осуществляться с учетом не только норм ГК, но и специальных законов. Так, например, ст. 53 Земельного кодекса требует соблюдения арендатором целевого назначения полученного им земельного участка. Природные объекты, как правило, могут быть получены в аренду при наличии специальных лицензий у будущих арендаторов. Условие о предмете договора является существенным.

Форма договора аренды зависит от ее срока и состава участников договора. Так, если договор заключен на срок более одного года, а также в случае, когда одна из сторон является юридическим лицом, форма его должна быть письменной (п. 1 ст. 609 ГК). В случае если предметом договора аренды является недвижимое имущество, договор должен быть зарегистрирован соответствующим государственным органом.

Порядок заключения договора аренды имеет две особенности. Первая особенность заключается в том, что договор этот может заключаться на торгах, на которых продается право на заключение договора в результате проведения конкурса между лицами, претендующими на право быть арендаторами (договор заключается с лицом, выигравшим торги). Вторая особенность в том, что арендатор имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок после истечения первоначального срока договора (ст. 621 ГК).

Цена договора определяется по соглашению сторон. В случае если она не определена при заключении договора, применяется обычная для данного вида имущества арендная плата. Арендная плата может быть установлена в следующем виде:  в определенной денежной сумме, вносимой единовременно или периодически; в доле продукции, плодов или доходов, полученных в результате использования арендованного имущества; в виде определенных услуг; в передаче арендодателю в собственность или аренду определенной вещи; в возложении на арендатора затрат с целью улучшения арендуемого им имущества.

Срок договора может быть как определенный, так и неопределенный. Если срок в договоре не указан, он считается заключенным на неопределенный срок. Особенностью договора с неопределенным сроком является то, что каждая из его сторон может отказаться от договора в любое время, предупредив своего контрагента за один месяц в случае, если предметом договора является движимое имущество, либо за три месяца в случае, если предметом договора является недвижимое имущество. Однако эти сроки могут быть изменены участниками договора или законом. В случае заключения договора на срок, превышающий пределы срока, установленного законом, договор считается заключенным на предельный срок.

Арендодатель отвечает: за риск случайной гибели или повреждения имущества, сданного в аренду, поскольку является его собственником; недостатки имущества, сданного в аренду, если они препятствуют пользованию им; неисполнение своих обязанностей, предусмотренных договором и законом.

Арендатор отвечает: за просрочку арендной платы; несвоевременный возврат имущества (он обязан уплатить арендную плату за время просрочки, а также уплатить штрафную неустойку); неисполнение других обязанностей, предусмотренных договором и законом.

Основания прекращения договора аренды: исполнение договора; ликвидация юридического лица в случае, если оно является арендатором или арендодателем, смерть же гражданина – участника договора аренды не прекращает договора: права и обязанности умершего переходят к его наследнику; соглашение сторон о расторжении договора; исковое требование в суд одной из сторон и др.

Основания для расторжения договора аренды судом по требованию арендодателя:использование арендатором арендуемого имущества с нарушением условий договора или назначения имущества; существенное ухудшение арендатором арендуемого имущества; просрочка двух сроков платежа арендной платы; невыполнение арендатором обязанности по проведению текущего ремонта или несению расходов по содержанию арендованного имущества. Особенность предъявления арендодателем искового заявления в арбитражный суд: он должен предъявить копию документа о предупреждении им арендатора о нарушении его обязанностей.

Основания для расторжения договора аренды судом по требованию арендатора:непредоставление арендодателем предмета аренды арендатору; предоставление арендодателем имущества с недостатками, препятствующими его использованию; невыполнение арендодателем обязанностей по проведению капитального ремонта имущества, переданного им в аренду; непригодность арендуемого имущества для использования в силу обстоятельств, за которые арендатор не отвечает.

 

 

  1. Договор подряда: понятие, элементы, исполнение. Виды договоров подряда.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Особенности данного договора: предметом договора является изготовление или переработка вещи либо выполнение другой работы. Оплачивается результат работы, который подлежит передаче заказчику, а не процесс. Сторонами договора являются: подрядчик – физическое или юридическое лицо, работает подрядчик самостоятельно определяя способы выполнения задания, и осуществляет работу на свой риск (использует свои материалы, силы и средства); заказчик – физическое или юридическое лицо.

Отдельные виды договора подряда: бытовой подряд; строительный подряд; подряд на выполнение проектных и изыскательских работ; подрядные работы для государственных нужд.

Условия договора подряда.

Подрядчик выполняет задание заказчика лично либо с привлечением других лиц (субподрядчиков). В случае привлечения других лиц подрядчик считается генеральным подрядчиком, который ответствен: перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиков; перед субподрядчиками за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств заказчиком. Свои требования субподрядчик и заказчик не могут предъявлять друг к другу, а только к генеральному подрядчику, если иное не предусмотрено договором. Заказчик может с согласия генерального подрядчика дополнительно заключить договор на выполнение отдельных работ с другими лицами. В этом случае эти лица несут ответственность перед заказчиком самостоятельно.

В договоре подряда на стороне подрядчика может выступать два или более лиц. В зависимости от предмета обязательства по отношению к заказчику они несут ответственность: солидарную при неделимости объекта (являются солидарными должниками и солидарными кредиторами);

долевую при делимости объекта (несут ответственность в пределах своей доли в обязательстве).

Сроки в договоре подряда: начальный срок выполнения работ; промежуточный срок завершения отдельных этапов работы; конечный срок выполнения работ.

За нарушение сроков подрядчик несет ответственность, если иное не установлено законом или договором. Изменяться они могут только в порядке и в случаях, предусмотренных договором. Если в результате нарушения конечного срока выполнения работ заказчик утратил интерес к результату работы, он может отказаться от исполнения договора и требовать возмещения убытков.Задание заказчика исполняется подрядчиком из своих материалов, своими силами и средствами, если иное не предусмотрено договором. Подрядчик несет ответственность за надлежащее качество предоставленных материалов и оборудования. Подрядчик, выполняя задание, может использовать такие материалы, оборудование, технологию производства работ, которые позволят уменьшить его расходы на выполнение работ с сохранением качества, при этом он имеет право на оплату по цене, определенной договором.

Договором подряда может быть предусмотрено, что материал и оборудование предоставляются заказчиком. В этом случае подрядчик должен использовать материал экономно и расчетливо, а остаток возвратить. Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных материалов, вещи, переданной на переработку, и иного имущества, переданного для исполнения договора подряда. В случае, если в результате недостатков предоставленных заказчиком материалов работа не была выполнена или выполнена, но не пригодна к использованию, подрядчик имеет право на оплату своей работы, если докажет, что недостатки материалов заказчика не могли быть обнаружены при надлежащей приемке.

Риск гибели или порчи материала, оборудования несет предоставившая их сторона, а гибели или порчи выполненной работы – подрядчик до приемки ее заказчиком; сторона, допустившая просрочку в приемке результата работы.

Одним из условий договора подряда является цена работы; при ее отсутствии в договоре она определяется ценой, которая при сравнимых обстоятельствах обычно уплачивается за аналогичную работу. Цена включает компенсацию издержек подрядчика и его вознаграждение.

Одним из способов определения цены является составление сметы. С момента ее подтверждения заказчиком она становится частью договора. Смета может быть приблизительной или твердой (если не установлено иное, смета считается твердой).

Приблизительная смета может быть изменена: если возникла необходимость дополнительных работ, подрядчик должен своевременно предупредить об этом заказчика. Он, в свою очередь, либо соглашается на изменение сметы, либо отказывается от договора и уплачивает цену за выполненную работу. Если подрядчик не предупредил вовремя о необходимости повышения цены, то работа оплачивается по цене, предусмотренной в договоре.

Твердая смета не подлежит ни уменьшению, ни увеличению. Однако при значительном увеличении стоимости материалов и оборудования, которое нельзя было предусмотреть при заключении договора, подрядчик вправе требовать увеличения цены, а при отказе заказчика – требовать расторжения договора.

Способы оплаты работы: предварительная оплата работы или отдельных этапов, если это прямо предусмотрено в договоре; по общему правилу – оплата после окончательной сдачи результатов работы, выполненной надлежащим образом и в срок; выплата задатка или аванса по требованию подрядчика, если это предусмотрено законом или договором. В случае, когда заказчик не исполняет своей обязанности по уплате, подрядчик имеет право на удержание из результата работы стоимости принадлежащих заказчику оборудования, остатков материала и другого имущества.

Права заказчика во время выполнения работ: проверять ход и качество работы, не вмешиваясь в деятельность подрядчика; отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если подрядчик своевременно не приступает к исполнению или выполняет работу настолько медленно, что срок выполнения

 

 

  1. Договор перевозки: общая характеристика. Виды договоров перевозки. Договор транспортной экспедиции.

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги, а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Данный договор консенсуальный, взаимный, возмездный. Предмет договора – это оказание услуг.

В отличие от подрядных отношений, где предметом договора выступает выполненная работа, т. е. результат действий подрядчика, предмет обязательства по оказанию услуг состоит из самих действий либо деятельности, а их результат выходит за рамки предмета договора.

Стороны договора: исполнитель и заказчик. Ими могут быть как граждане, так и юридические лица. Отдельные виды деятельности по возмездному оказанию услуг подлежат обязательному лицензированию.

Транспортные обязательства – это обязательства по перевозке грузов, пассажиров и багажа, а также иные обязательства по оказанию транспортных услуг, связанных с перевозками.  В силу обязательства перевозки перевозчик обязуется доставить груз или пассажира в указанный пункт назначения, а отправитель груза (багажа), пассажир или иное лицо обязуются уплатить возна­граждение за оказанные транспортные услуги (внести провозную плату).

Перевозки могут быть классифицированы по различным признакам. Различают следующие виды перевозок в зависимости: 1) от вида транспорта: железнодорожные, речные, морские, воздушные, автомобильные перевозки; 2) от числа перевозчиков: а) перевозки в местном сообщении (когда перевозки осуществляются одним видом транспорта и в пределах одного транспортного предприятия – железной дороги, речного пароходства); б) перевозки в прямом со­общении осуществляются по одному документу не­сколькими перевозчиками одного вида транспор­та (двумя железными дорогами); в) перевозки в прямом смешанном сообщении осуществляются разными видами транспорта несколькими перевозчиками (железной дорогой и воздушным транспортом).

На морском транспорте: перевозки в малом каботаже. Под малым каботажем понимается перевозка между 2мя российскими портами, расположенными в одном море; перевозки в большом каботаже. Перевозки между двумя портами РФ, располагающимися в разных морях; перевозки в заграничном сообщении. Эти перевозки осуществляются в иностранные порты или из них.

На воздушном транспорте: внутренние воздушные перевозки – пункт отправления, назначения и все пункты посадок расположены на территории РФ; международные воздушные перевозки – пункт отправления и назначения расположены на территории двух государств или на территории одного государства, если предусмотрен пункт посадки на территории другого государства.

На автомобильном транспорте различают перевозки во внутреннем сообщении и в международ­ном сообщении.

В зависимости от того, что перевозится, различают виды договоров перевозки: перевозки грузов; перевозки багажа; перевозки пассажиров; перевозки почты.

Правовое регулирование перевозок осуществляется в основном: ГК, Кодексам торгового мореплавания (КТМ РФ), Кодексом внутреннего водного транспорта, Воздушным кодексом, транспортным уставом железных дорог и соответствующими подзаконными НПА.

Договор перевозки груза – соглашение, в силу которого перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на полу­чение груза лицу (получателю), а отправитель груза обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату. Предметом договора выступают доставка, хранение, выдача, погрузка и выгрузка груза. Сторонами договора признаются перевозчик – транспортная организация, юридическое лицо, железная дорога, автопредприятие, пароходство, имеющие лицензию на осуществление пере­возок; грузоотправитель – юридическое или физическое лицо; грузополучатель – третье лицо, которому направлен груз. Договор заключается в письменной форме путем составления единого документа, который оформляет перевозку груза, это может быть транспортная накладная или – на мор­ском транспорте – коносамент. Моментом заклю­чения договора считается момент вручения груза с сопроводительными документами. Срок договора – это срок, в течение которого груз должен быть доставлен, он считается соблюденным, если груз выгружен или подан под разгруз­ку до истечения срока доставки. За перевозку грузов взимается провозная плата, установленная соглашением сторон или определяется на основании тарифов, утверждаемых в порядке, установленном транспортными уставами и кодексами.

Заключение договора перевозки груза подтверждается составлением и выдачей отправителю груза транспортной накладной (коносамента) или иного документа на груз, предусмотренного соответствующим транспортным уставом или кодексом. Перевозочные документы – оформленные в соответствии с предусмотренными правилами доку­менты, необходимые при перевозке грузов. При воздушной перевозке договор воздушной перевозки гру­за удостоверяется грузовой накладной. Форма грузовой накладной устанавливается специально упол­номоченным органом в области гражданской авиации.

При перевозке железнодорожным, автомобильным транспортом перевозки осуществляются на основа­нии транспортной накладной, оформленной на весь маршрут следования грузов. При перевозке морским транспортом после приема груза для перевозки перевозчик по требованию от­правителя обязан выдать отправителю коносамент. Для заключения договора перевозки нужны пред­посылки организационного характера. Такими предпосылками могут быть заявки (заказы) грузоотправителей; договоры об организации перевозок (годовые, навигационные и др.); в случаях, предусмотренных законом, – административно-плановые акты.

Договор транспортной экспедиции – соглашение, в силу которого одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждена) и за счет другой стороны (клиента – грузоотправителя или грузополу­чателя) выполнить или организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза. Договор является взаимным и возмездным. Помимо этого он может быть консенсуальным (когда экспедитор организует выполнение экспеди­ционных услуг); реальным (когда экспедитор организует выполнение экспедиционных услуг с вверенным ему грузом). Стороны договора: клиент – субъект, которому оказываются услуги; экспедитор – субъект, оказывающий услуги клиенту. В качестве клиентов по договору могут выступать любые лица (прежде всего отправитель и получатель груза, а также его собственник), заинтересованные в получении экспеди­ционных услуг. Экспедитором может быть только предприниматель (коммерческая организация или физическое лицо), получивший лицензию на осуще­ствление транспортно-экспедиционной деятель­ности. Экспедитором может быть как специализиро­ванная организация, так и обычный перевозчик (например, структурное подразделение транспортно­го предприятия). Экспедитор вправе привлечь к ис­полнению своих обязанностей других лиц, если иное не предусмотрено договором экспедиции. Предмет договора – услуги, связанные с перевозкой груза. Они делятся на основные (по орга­низации перевозок, включая заключение договора перевозки) и дополнительные, которые могут охватывать любые вопросы, касающиеся транспортировки груза. Договор может быть заключен как на полное, так и на частичное транспортно-экспедиционное обслуживание. Договоры м.б. разовые – для выполнения разовых экспедиционных поручений – и длительные, которые заключаются при наличии постоянной потребности в транспортно-зкспедиционном обслуживании. Форма договора – простая письменная. Его срок определяется соглашением сторон. Клиент должен выдать экспедитору доверенность, если она необходима для выполнения его обязанностей. Ценой договора является вознаграждение экспедитора, которое определяется соглашением сторон.

 

 

  1. Договор хранения: общая характеристика. Виды хранения. Особенности хранения на товарном складе.

По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей др. стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности (п. 1 ст. 886 ГК РФ). Договор хранения предполагает передачу имущества во владение др. стороне с его последующим возвратом. Договор хранения – реальный, поскольку обязанность хранителя по оказанию услуг возникает с момента передачи ему имущества др. стороной (поклажедателем). Однако этот договор м.б. и консенсуальным, если предусматривает обязанность хранителя принять на хранение вещь, которая будет передана ему поклажедателем в предусмотренный договором срок. При этом консенсуальные договоры можно заключить не со всеми хранителями. Как следует из п. 2 ст. 886 ГК РФ, такой договор м.б. заключен только с профессиональным хранителем. В ГК РФ прямо не говорится, является ли договор хранения возмездным или безвозмездным. Из этого можно сделать вывод, что он м.б. как таким, так и др. Вместе с тем в отношении отдельных видов договоров хранения в законе прямо сказано, что они м.б. только возмездными или только безвозмездными. Так, договор складского хранения (ст. 907 ГК РФ) м.б. только возмездным, тогда как хранение в гардеробах организаций предполагается безвозмездным, если вознаграждение за хранение не оговорено или иным очевидным способом не обусловлено при сдаче вещи на хранение (924 ГК РФ). Договор хранения, как безвозмездный, так и возмездный, является двусторонне-обязывающим соглашением, поскольку определенные права и обязанности возникают у обеих сторон. Предметом договора хранения являются услуги, оказываемые хранителем по хранению имущества поклажедателя. Объект договора хранения – вещи и ценные бумаги. Вещи м.б. как индивидуально-определенными, так и определяемыми родовыми признаками. Договор хранения заключается на определенный срок или без указания срока. Как в срочном договоре хранения, так и в договоре, заключенном без указания срока, поклажедатель в любое время может истребовать свою вещь от хранителя. Хранитель не имеет права в одностороннем порядке расторгнуть договор хранения, но, как следует из п. 2 ст. 896 ГК РФ, при просрочке уплаты вознаграждения за хранение более чем на половину периода, за который оно д.б. уплачено, хранитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать от поклажедателя немедленно забрать сданную на хранение вещь.

Сторонами договора хранения  хранителем и поклажедателем м.б. граждане и юридические лица. Юридические лица вправе быть хранителем, когда в учредительных документах нет соответствующей записи, запрещающей заниматься подобной деятельностью. Обычно поклажедатель – собственник имущества. Однако возможна сдача имущества на хранение иными лицами, в обладании которых оно находится, заинтересованными в его сохранности (перевозчиком, залогодержателем, ссудополучателем и т.п.). К договору хранения применяются общие правила, касающиеся формы сделок, однако его оформление имеет и специфические особенности. Так, консенсуальные договоры хранения д.б. заключены в письменной форме (п. 1 ст. 887 ГК РФ).

Простая письменная форма договора хранения считается соблюденной, если принятие вещи на хранение удостоверено хранителем выдачей поклажедателю: сохранной расписки, квитанции, свидетельства или иного документа, подписанного хранителем; номерного жетона (номера), иного знака, удостоверяющего прием вещей на хранение, если такая форма подтверждения приема вещей на хранение предусмотрена законом или иным правовым актом либо обычна для данного вида хранения (п. 2 ст. 887 ГК РФ).

Последствие несоблюдения простой письменной формы договора хранения состоит в том, что стороны лишаются права ссылаться на свидетельские показания. Но есть два исключения. Первое – когда передача вещей на хранение происходила при чрезвычайных обстоятельствах (пожаре, стихийном бедствии, внезапной болезни, угрозе нападения и т.п.). Второе – касается случаев спора о тождестве вещей, принятых на хранение и возвращенных хранителем (например, в гардеробе театра вместо дорогой шубы выдается потрепанное пальто). В этих случаях сторонам предоставлено право ссылаться на свидетельские показания.

Договор хранения с обезличением вещей представляет собой особую разновидность договора хранения. По общему правилу в договоре хранения хранитель обязуется возвратить поклажедателю именно то имущество, которое он принял от него. Вместе с тем закон (ст. 890 ГК РФ) допускает возможность заключения такого договора хранения, по которому хранитель обязан к возврату не тех же самых вещей, а аналогичных по качеству и в соответствующем принятому на хранение количестве. Существенным моментом для рассматриваемой правовой связи является то, что сданные на хранение указанным выше способом вещи д.б. определяемы не только родовыми признаками, но и однородными по своим качественным характеристикам. В противном случае они либо не м.б. обезличены, либо если и допускают обезличение, то осуществление такового может повлечь за собой ущемление имущественных интересов одного или более поклажедателей. Ст. 890 ГК РФ предусматривает, что хранитель обязан вернуть поклажедателю вещи в равном или обусловленном сторонами (например, в силу естественной убыли) количестве и того же рода и качества.

К специальным видам хранения относится прежде всего хранение в ломбарде (ст. 919—920 ГК РФ). Ломбарды, помимо своей основной функции по выдаче денежных ссуд под залог имущества, выступают также в качестве профессиональных хранителей. В основном они осуществляют хранение личных вещей, принадлежащих гражданам. Действуют ломбарды на основании специальной лицензии. Договор хранения вещей в ломбарде оформляется путем выдачи именной сохранной квитанции, которая не может передаваться другим лицам. Некоторые правила, касающиеся регулирования залоговых отношений в ломбарде, распространяются и на хранение вещей в ломбарде. Так, ломбард не вправе пользоваться и распоряжаться вещами, сданными на хранение, и несет ответственность за утрату и повреждение вещи, если не докажет, что это произошло вследствие непреодолимой силы. Договор заключается на определенный срок, по истечении которого поклажедателю предоставляется еще два льготных месяца для получения вещи с взиманием за это платы, предусмотренной договором хранения. После того как истечет и льготный срок, ломбард вправе реализовать невостребованные вещи в порядке, установленном ст. 350 ГК РФ для продажи с публичных торгов заложенного имущества. Из вырученной суммы ломбард вправе удержать плату за хранение и иные причитающиеся ему платежи, а остаток обязан вернуть поклажедателю.

Видом специального хранения является хранение ценностей в банке (ст.921 ГК РФ). В качестве хранителей выступают банки, т.е. организации, имеющие лицензии как на осуществление банковской деятельности вообще, так и на хранение принимаемых от клиентов ценностей. Стороны сами определяют порядок и условия заключения договора, и закон не устанавливает в отношении него каких-либо специальных требований, за исключением того, что удостоверяться он должен выдачей банком поклажедателю именного сохранного документа, предъявление которого является основанием для выдачи хранимых ценностей поклажедателю. Различия между хранением ценностей в индивидуальном банковском сейфе с использованием клиентом индивидуального банковского сейфа (п. 2 ст. 922 ГК РФ) и с предоставлением клиенту индивидуального банковского сейфа (п. 3 ст. 922 ГК РФ). В первом случае банк обязан осуществлять контроль за помещением ценностей в сейф и их выемкой клиентом, и это предполагает, что банку известно о составе и содержании хранимых ценностей. Во втором же случае банк предоставляет клиенту возможность помещения ценностей в сейф и их изъятия из сейфа вне своего контроля и обязан обеспечить лишь контроль за доступом в помещение. Применяемый здесь термин «ценность» является условным, поскольку в качестве таковой может быть признана любая вещь, которую поклажедатель считает ценной (письма, документы и т.д.).

Хранение в камерах хранения транспортных организаций (ст. 923 ГК РФ) относится к специальным видам хранения. Соответствующий договор относится к числу публичных и реальных. Он оформляется выдачей поклажедателю квитанции или номерного жетона. В случае утраты квитанции или жетона сданная в камеру хранения вещь выдается поклажедателю по представлении доказательств принадлежности ему этой вещи. Деятельность камер хранения регулируется, помимо ГК РФ, транспортными уставами и кодексами.

Ст. 925 ГК РФ устанавливает обязанность гостиниц и приравненных к ним организаций (мотели, дома отдыха, пансионаты, бани и т.д.) по хранению внесенных в них вещей проживающими там лицами без заключения особого соглашения. Внесенной в гостиницу считается вещь, вверенная работникам гостиницы, либо вещь, помещенная в гостиничном номере или ином предназначенном для этого месте. За сохранность денег, валютных ценностей, ценных бумаг и других драгоценных вещей гостиницы отвечают только в том случае, если они приняты гостиницей на хранение либо были помещены в предоставленный гостиницей индивидуальный сейф независимо от того, находится этот сейф в номере постояльца или в ином помещении гостиницы. Она освобождается от ответственности за несохранность содержимого такого сейфа, если докажет, что по условиям хранения доступ кого-либо к сейфу без ведома постояльца был невозможен либо стал возможным вследствие непреодолимой силы. В качестве поклажедателя может выступать любой гражданин, заключивший договор на проживание в гостинице.

Определенной спецификой обладает и хранение в гардеробах организаций. Под гардеробом понимается специально оборудованное и огороженное место для хранения верхней одежды и иных вещей посетителей и работников организации. Договор оформляется путем выдачи номерка, жетона или иного легитимационного знака, что приравнивается к простой письменной форме договора хранения. Договор хранения считается заключенным и тогда, когда лицо оставило свою верхнюю одежду, головной убор и т.д. не в гардеробе, а в отведенном для этих целей месте (например, в какой-либо комнате установлена вешалка, на которой оставляют верхнюю одежду работники и посетители).

По договору складского хранения товарный склад (хранитель) обязуется за вознаграждение хранить товары, переданные ему товаровладельцем (поклажедателем), и возвратить эти товары в сохранности (ст. 907 ГК РФ). Субъектами данного договора являются предприниматели. Так, в качестве хранителя выступает товарный склад – организация, осуществляющая в качестве предпринимательской деятельности хранение товаров и оказывающая связанные с хранением услуги. Особенностью договора складского хранения является то, что он заключается путем составления и выдачи товаровладельцу специального складского документа. При этом письменная форма договора считается соблюденной, если заключение договора и принятие товара на склад удостоверены складским документом. В соответствии с п. 1 ст. 912 ГК РФ товарный склад выдает в подтверждение принятия товара на хранение один из следующих складских документов: двойное складское свидетельство; простое складское свидетельство; складскую квитанцию. Различие между складскими свидетельствами (как простыми, так и двойными), с одной стороны, и складской квитанцией – с другой, заключается в том, что первые являются оборотоспособными ценными бумагами, тогда как складская квитанция не является ни ценной бумагой, ни товарораспорядительным документом и соответственно не может передаваться другим лицам. Договор складского хранения относится к числу публичных договоров. Должен заключаться с любым, кто этого пожелает, и на одинаковых для всех условиях. В соответствии с п. 2 ст. 910 ГК РФ товарный склад обязан незамедлительно составить акт об обнаруженных повреждениях товара, выходящих за пределы согласованных в договоре или обычных норм естественной порчи, и в тот же день известить товаровладельца. Возможны ситуации, когда товарный склад получает право распоряжаться переданным ему товаром. Поскольку в этом случае речь может идти только о вещах, определяемых родовыми признаками, такой договор имеет также признаки договора займа, а потому может рассматриваться как смешанный. Соответственно к нему могут применяться нормы, регулирующие договор займа, и нормы, относящиеся к договору хранения.

 

  1. Договор займа и кредитный договор: сравнительная характеристика.

Кредитные отношения являются специальной разновидностью заемных отношений, и как следствие, правовое регулирование кредитного договора и договора займа очень схоже. Однако, несмотря на схожесть, имеются и существенные отличия.

Важной особенностью, отличающей кредитный договор от договора займа, является то, что в роли заимодавца по кредитному договору может выступать только банк или иная кредитная организация, имеющая соответствующую лицензию Центробанка РФ на совершение данного вида банковских операций.

Закон «О банках и банковской деятельности» так определяет банк и кредитную организацию (ст.1): Кредитная организация – юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные настоящим ФЗ. Кредитная организация образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное общество.

Банк – кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. Заемщиком по кредитному договору выступает лицо, которое получает денежные средства для предпринимательских или потребительских целей.

Сторонами договора займа могут быть любые лица, в том числе некоммерческие организации и граждане в их бытовой и предпринимательской областях деятельности. Следует иметь в виду, что в данном случае речь идет именно о договорах займа в собственном смысле этого слова, а не о других разновидностях заемных отношений. Тем не менее, не могут выступать в роли заимодавцев финансируемые собственником учреждения, поскольку имеющееся у них право оперативного управления подобные правомочия по распоряжению имуществом собственника не включает (п. 1 ст. 298 ГК РФ). Казенные предприятия заимодавцами быть могут, но только с согласия их собственника (п.1 ст.297 ГК РФ).

ГК РФ не ограничивает круг возможных займодавцев по договору займа, однако ст. 807 называет предметом займа наличные деньги. Тем не менее, это не препятствует передаче взаймы безналичных денежных средств, поскольку, такой договор и не будет являться договором займа в том его определении, которое дает п. 1 ст. 807 ГК РФ, но правомерность его заключения гарантирована ст. 421 ГК РФ, согласно которой стороны вправе заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом. При этом подобный договор не будет считаться кредитным, поскольку отношения сторон построены по модели реального, а не консенсуального договора (договор считается заключенным с момента зачисления денежной суммы на банковский счет заемщика-получателя).

Принципиально кредитный договор отличается от договора займа тем, что он может устанавливать лишь денежное обязательство. Иными словами, предметом кредитного договора могут быть только деньги, но не иное имущество (п.1 ст. 819 ГК РФ). Более того, поскольку выдача большинства кредитов осуществляется в безналичной форме, предметом кредитных отношений фактически становятся не деньги (в виде денежных купюр), а соответствующие права требования. Договор займа, в отличии от кредитного договора, может носить и натуральный (неденежный характер) (ст.807 ГК РФ). Предметом договора займа могут быть либо денежные средства, либо вещи, определенные родовыми признаками, т.е. вещи, которые не имеют конкретных, индивидуализирующих, присущих только им черт и потому не отличаются от других однородных вещей и юридически заменимы.

Существенным отличием договора кредита от договора займа является то, что по своей юридической природе договор кредита считается не реальным, а консенсуальным, т.е. вступающим в силу не с момента передачи заемщику денежных средств, а сразу после того, как сторонами будет достигнуто соответствующее соглашение. Следовательно, при такой конструкции заемщик может принудить заимодавца к выдаче ему кредита. В случае договора займа это недопустимо, т.к. договор займа является реальным.

Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей и вступает в силу не с момента его подписания сторонами, а лишь после фактической передачи денег или вещей заимодавцем заемщику. При такой конструкции важно иметь в виду, что заемщик не может принудить заимодавца к выдаче займа, поскольку обещание о его предоставлении, даже несмотря на формальное закрепление в договоре, юридической силы не имеет. Соответственно отказ в исполнении обязанности по передаче заемной суммы не может служить основанием для обращения заемщика в суд, поскольку никакие его права данным бездействием нарушены не были.

В ст. 820 ГК РФ особое значение придается требованиям к форме кредитного договора. Прежде всего, договор должен быть заключен в письменной форме. Также важно принять во внимание тот факт, что в отличие от договора займа, в котором соблюдение письменной формы договора необходимо лишь в строго определенных случаях, отсутствие такой формы в кредитном договоре лишь ограничивает круг доказательств, на которые стороны могут ссылаться при оспаривании договора по безденежности. Форма договора займа зависит от субъектного состава участников договорных отношений, а также от суммы займа (ст.808 ГК РФ).

Во-первых, такой договор должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, во-вторых, в случае, когда займодавцем является юридическое лицо (независимо от суммы).

Подтверждением заключения договора займа может быть письменная просьба об отсрочке возврата взятых взаем денег или вещей, другой документ (например, расписка), удостоверяющий передачу заемщику определенной денежной суммы или вещей установленного количества[1].

Последствием несоблюдения письменной формы кредитного соглашения является его недействительность. А именно: такой договор считается ничтожным. Иными словами, это означает, что кредитный договор, заключенный сторонами путем достижения лишь устного соглашения, для его сторон никаких юридических последствий не несет, за исключением тех, которые связаны с его недействительностью. Такой договор ничтожен с момента его совершения, в связи с чем, каждая из сторон обязана возвратить другой стороне все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре – возместить его стоимость в деньгах (п. 2 ст. 167 ГК РФ).

Как договор займа, так и кредитный договор не требуют нотариального удостоверения.

 

 

  1. Договоры поручения, комиссии и агентирования: сравнительный анализ.

ГК РФ предусмотрено три вида посреднических договоров – договор комиссии (гл 51 ГК РФ), договор поручения (гл 49 ГК РФ) и агентский договор (гл 52 ГК РФ). В соответствии с нормами ГК РФ все посреднические договоры заключаются и исполняются за счет, в интересах и в пользу комитента или доверителя или принципала. Именно им принадлежит все полученное по заключенным в их интересах сделкам. Общим для всех трех видов договоров является то, что одна из сторон договора совершает определенные юридические и фактический действия в отношении третьих лиц за счет и в интересах другой стороны договора. При этом по договору комиссии посредник-комиссионер действует только от своего имени при заключении сделок с третьими лицами, т.е. предметом договора комиссии является весьма узкий круг юридических действий, а именно – заключение сделок (фактические действия). По договору поручения посредник-поверенный действует только от имени доверителя и совершает определенные юридические действия. По договору агентирования посредник-агент в своей деятельности имеет возможность действовать как от своего имени, так и от имени принципала при совершении как юридических, так и фактических действий.

Договором поручения или договором комиссии обычно предполагается, что поверенный или комиссионер совершает отдельные, определенные договором действия или сделки (разовые действия и сделки). В рамках агентского договора агент чаще всего совершает для принципала разнообразные действия в определенной сфере деятельности, на определенной территории, а также, обычно договором предполагается взаимоотношение сторон в течение длительного времени. При этом договором агентирования не обязательно подробно указываются все возможные действия агента. Для договоров агентирования, в дополнение к специальным нормам, определенным гл 52 ГК РФ, применяются и правила о комиссии или о поручении, в зависимости от того, от чьего имени выступает агент в сделках с третьими лицами.

Договор посредничества (договор поручения, договор комиссии или договор агентирования) может быть заключен на определенный срок или без указания срока его действия (ст. 971, 990, 1005 ГК РФ). Однако, поскольку полномочия поверенного, действующего от имени доверителя, а также полномочия агента, действующего от имени принципала, по общему правилу закрепляются доверенностью (ст. 975 ГК РФ, глава 10 ГК РФ), то не зависимо от срока действия основного договора, срок действия доверенности ограничен законом (ст. 186 ГК РФ).

Гражданским законодательством прямо устанавливается распределение прав и обязанностей по сделкам, совершенных посредником. Так, в соответствии с правилами, регулирующими отношения сторон по договору поручения, права и обязанности по сделке, совершенной поверенным, возникают непосредственно у доверителя, минуя поверенного (ст. 971 ГК РФ).

По сделкам, совершенным комиссионером в рамках договора комиссии права и обязанности приобретает комиссионер (ст. 990 ГК РФ), с уступкой комитенту права требования, при неисполнении договорных обязательств третьим лицом (ст. 993 ГК РФ). При этом комиссионер не отвечает перед комитентом за неисполнение третьим лицом договорных обязательств, за исключением случаев, когда комиссионер не проявил достаточной осмотрительности в выборе этого лица или принял на себя ручательство за исполнение сделки третьим лицом (делькредере) (ст. 993 ГК РФ). Для агентских договоров, в зависимости от того, от чьего имени действовал агент при заключении сделки с третьим лицом, применяются правила либо о поручении, либо о комиссии (ст. 1005 ГК РФ).

Что касается собственности на имущество, приобретенное для комитента (доверителя, принципала) или полученное от комитента (доверителя, принципала) комиссионером (поверенным, агентом) и за счет первого, в рамках исполнения своих обязательств по посредническому договору в соответствии с нормами гражданского законодательства такое имущество является собственностью комитента (доверителя, принципала) (ст. 996, 971 ГК РФ).

Существенным условием рассматриваемых договоров является условие возмездности. В отличие от договоров агентирования и комиссии, для которых условие о возмездности является обязательным (ст. 991, 1006 ГК РФ), договор поручения может быть как возмездным (в случаях, определенных законом или при осуществлении хотя бы одной стороной договора предпринимательской деятельности), так и безвозмездным (ст. 972 ГК РФ). При этом “по умолчанию”, т.е. при отсутствии в договоре условий, устанавливающих размер и порядок выплаты вознаграждения, договор является возмездным и вознаграждение подлежит выплате после исполнения поручения в сумме, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные услуги (ст. 424 ГК РФ). Принцип возмездности договоров комиссии, агентирования, а также договоров поручения, заключаемых при осуществлении предпринимательской деятельности, является основой для признания за посредником права на удержание полученных для комитента (доверителя, принципала) вещей в обеспечение своих требований, а именно: о возмещении понесенных издержек, об обеспечении средствами, необходимыми для исполнения поручения, о выплате причитающегося вознаграждения (ст. 972, 996 ГК РФ).

Отметим также обязательность, в соответствии с нормами гражданского законодательства, оформления посредником специального документа-отчета. При этом: по договорам комиссии предоставление отчета производится по исполнению поручения. Комитент, имеющий возражения по отчету, должен сообщить комиссионеру о своих возражениях в течение тридцати дней, если иное не предусмотрено договором. В противном случае, при отсутствии иного соглашения, отчет считается принятым (ст.999 ГК РФ).По договорам поручения предоставление отчета производится по исполнению поручения или при прекращении договора, с предоставлением оправдательных документов (ст.974 ГК РФ). По договорам агентирования предоставление отчета производится в порядке и в сроки, установленные договором. Если договором порядок и сроки предоставления отчета не предусмотрены, отчет предоставляется либо по мере исполнения договора либо по окончании договора. Принципал, имеющий возражения по отчету, должен сообщить агенту о своих возражениях в течение 30 дней, если иное не предусмотрено договором. В противном случае, при отсутствии иного соглашения, отчет считается принятым (ст.1008 ГК РФ).

Гражданским законодательством не предъявляются особые требования к форме отчета посредника. Однако отчет должен удовлетворять требованиям, предъявляемым к оформлению первичных документов и установленным ФЗ “О бухгалтерском учете” и “Положением о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации”.

 

 

  1. Договор доверительного управления имуществом: понятие, сфера применения, элементы, исполнение. Особенности доверительного управления имуществом паевых инвестиционных фондов.

По договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется управлять этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя).

Этот договор является реальным, по общему правилу безвоздмездный и односторонне-обязывающий, хотя в предусмотренном договоре случае может быть возмездным и в силу этого двусторонне-обязывающим.

Предмет договора доверительного управления имуществом — юридические и фактические действия доверительного управляющего в отношении переданного в управление имущества. Срок действия договора является одним из его существенных условий.

Объектами доверительного управления могут быть любые объекты гражданских прав, которые могут иметь денежную оценку и быть предметом гражданского оборота, за исключением денег (только «безналичные» деньги).

Существенными условиями договора доверительного управления являются:

  • состав имущества;
  • наименование юридического лица или имя гражданина;
  • размер и форма вознаграждения управляющему, если такое условие предусмотрено;
  • срок действия договора.

Доверительный управляющий несет ответственность перед выгодоприобретателем в размере упущенной выгоды, а перед учредителем управления — в полном объеме причиненных убытков.

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) – это объединенные средства инвесторов, переданные в доверительное управление управляющей компании.

Сам паевой инвестиционный фонд не является юридическим лицом – это так называемый “имущественный комплекс”, а по сути, это инвестиционный портфель.

Вкладывая денежные средства в паевой инвестиционный фонд, инвестор фактически заключает с управляющей компанией договор доверительного управления и становится владельцем инвестиционных паев. Паи выдает управляющая компания, осуществляющая доверительное управление этим паевым инвестиционным фондом.

Имущество, передаваемое в паевой фонд пайщиками, остается собственностью пайщиков, а управляющая компания осуществляет доверительное управление паевым инвестиционным фондом, совершая сделки с этим имуществом.

Управляющая компания вправе передать свои права и обязанности по управлению паевым фондом другой управляющей компании.

 

 

 

  1. Обязательства из причинения вреда: общая характеристика. Обязательства из причинения вреда источником повышенной опасности.

Обязательство, возникающее вследствие причинения вреда, относится к категории внедоговорных обязательств. Субъектами указанного обязательства являются потерпевший и лицо, ответственное за причинение вреда, как правило, не состоящие в договорных отношениях. Потерпевший, т.е. лицо, которому причинен вред, выступает в обязательстве из причинения вреда в качестве кредитора, а лицо, ответственное за причинение вреда, – в качестве должника.

Основания ответственности за причинение вреда можно поделить на фактические и юридические. Фактическим основанием является причинение вреда одним лицом другому. Юридическим основанием служит закон, охраняющий имущественное положение потерпевшего и предписывающий причинителю возместить причиненный вред. Однако для возникновения обязательства этого недостаточно. Необходимы еще определенные условия. Условиями во всех случаях являются: наличие вреда; противоправность поведения причинителя вреда; причинная связь между противоправным поведением и вредом.

В большинстве случаев условием ответственности выступает также вина причинителя вреда, но закон предусматривает и случаи, когда обязательство возникает независимо от наличия или отсутствия вины причинителя.

Указанные основания являются общими, поскольку перечисленный состав необходим, если иное не предусмотрено законом (например, ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, наступает независимо от вины причинителя вреда).

Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда. Закон устанавливает презумпцию вины причинителя вреда. В силу этого лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях, предусмотренных законом. В возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по просьбе или с согласия потерпевшего, а действия причинителя вреда не нарушают нравственные принципы общества.

Возможно причинение вреда и правомерными действиями, к которым относятся действия, совершенные в состоянии необходимой обороны и крайней необходимости. Однако вопрос о наступлении ответственности за вред, причиненный такими действиями, решается в ГК РФ по разному для каждого из них: вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, не подлежит возмещению, если при этом не были превышены ее пределы; в то же время вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, т.е. для устранения опасности, угрожающей самому причинителю вреда или другим лицам, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами, должен быть возмещен лицом, причинившим вред.

Наличие вины в поведении потерпевшего влечет полное или частичное освобождение от ответственности причинителя вреда.

Вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, не подлежит возмещению. Грубая неосторожность потерпевшего, содействовавшая возникновению или увеличению вреда, влечет уменьшение размера возмещения в зависимости от степени вины потерпевшего и причинителя вреда.

Под источником повышенной опасности понимается деятельность, осуществление которой создает повышенную опасность вследствие невозможности всеобъемлющего контроля над ней со стороны человека, — использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; строительная и иная, связанная с нею деятельность и др.

Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, по доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.).

Владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред, причиненный этим источником, если докажет, что источник выбыл из его обладания в результате противоправных действий других лиц. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, в таких случаях несут лица, противоправно завладевшие источником. При наличии вины владельца источника повышенной опасности в противоправном изъятии этого источника из его обладания ответственность может быть возложена как на владельца, так и на лицо, противоправно завладевшее источником повышенной опасности.

Владельцы источников повышенной опасности солидарно несут ответственность за вред, причиненный в результате взаимодействия этих источников.

Вред, причиненный в результате взаимодействия источников повышенной опасности их владельцам, возмещается на общих основаниях.

 

 

  1. Обязательства из неосновательного обогащения.

Обязательство, возникающее вследствие неосновательного обогащения – внедоговорное гражданско-правовое обязательство, в силу которого лицо, которое приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение). Данное обязательство является внедоговорным, поскольку основаниями его возникновения являются не договор, а иные юридические факты: а) обогащение одного лица происходит за счет другого; б) обогащение происходит при отсутствии к тому законных оснований или последующем их отпадении. Субъекты обязательства: 1) кредитор (потерпевший) – лицо, которое имеет право на получение от должника неосновательно приобретенного или сбереженного; 2) должник (приобретатель) – лицо, которое неосновательно приобрело либо сберегло имущество. И должником, и кредитором могут быть как граждане, так и юридические лица независимо от характера их правосубъектности.

Предметом обязательства из неосновательного обогащения – действие неосновательно обогатившегося (должника) по возврату потерпевшему (кредитору) неосновательно приобретенного или сбереженного имущества.

Содержание данного обязательства составляют права и обязанности сторон: право потерпевшего требовать возврата неосновательного обогащения (в натуре или путем компенсации) от обогативше­гося и обязанность последнего возвратить неосновательно полученное (сбереженное) потерпевшему. Наличие двух видов неосновательного обогащения дает основание двум видам обязательств из них: а) обязательства из неосновательного приобретения имущества; б) обязательства из неосновательного сбережения имущества. Приобретение имущества – его возрастание не только вследствие собственно приобретения, но и улучшения, повышающего стоимость имущества. Неосновательное приобретение имеет место при поступлении имущества в хозяйственную сферу приобретателя без возникновения права на него и даже при возникновении права, но без достаточного к тому основания. Данное обязательственное правоотношение имеет свои особенности: a) возникает между двумя лицами, одно из которых обогащается (его имущество увеличивается или сберегается) за счет соответствующего уменьшения имущества другого лица. б) отсутствуют законные основания для такого обогащения, основание либо отсутствует с самого начала, либо отпало впоследствии.

Особенность рассматриваемого обязательства заключается в том, что в момент приобретения или сбережения имущества приобретатель не знал и не мог знать, что приобретает недолжное. Обычно подобная ситуация связана с виной третьих лиц. Например, почта выдала денежный перевод однофамильцу адресата или банк ошибочно списал денежную сумму со счета другого клиента и т.д. Виновная организация м.б.  привлечена к ответственности в качестве соответчика в порядке солидарной ответственности. Приобретение имущества одним лицом у др. происходит, как правило, на основании правомерных юридических фактов. Имущество м.б. также неосновательно сбережено. Под сбережением необходимо понимать сохранение должником средств, которые он должен был израсходовать, но не израсходовал вследствие затрат или использования имущества другого лица. Таким образом, при неосновательном приобретении увеличивается имущество приобретателя, а при неосновательном сбережении количество принадлежащего ему имущества остается прежним, хотя должно было уменьшиться. Лицо должно было израсходовать часть своих средств, но не сделало этого, в результате сохранив их, в то время как другое лицо понесло расходы, которые не должно было нести.

Имущество, которое составляет неосновательное обогащение приобретателя, должно быть возвращено потерпевшему в натуре. Если же возвратить в натуре неосновательно приобретенное или сбереженное имущество невозможно, например вследствие его отчуждения, то приобретатель должен возместить потерпевшему действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения. Т.е., это та стоимость имущества, которую приобретатель вынужден был бы заплатить за него при его покупке. Приобретатель отвечает за всякие, в том числе и случайные повреждения, происшедшие после того, как он узнал или должен был узнать о неосновательности обогащения. Обязанность по возврату имущества или компенсации его стоимости должна быть исполнена приобретателем немедленно после того, как он узнал о неосновательности обогащения. Лицо, неосновательно получившее или сберегшее имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения. Доходы, полученные до этого момента, возвращению не подлежат. На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами с того времени, когда приобрета­тель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств. Потерпевший (кредитор) обязан возместить приобретателю понесенные им затраты на сохранение и содержание имущества.

Перечень случаев, когда имущество, переданное др. лицу без правовых оснований, не м.б. истребовано обратно как неосновательно приобретенное, т.е. когда не возникает обязательства из неосновательного обогащения: a) имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления срока исполнения, если обязательством не предусмотрено иное; б) имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока исковой давности; в) зар.плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментные и иные денежные средства, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки; г) денежные суммы и иное имущество, предоставленное во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

Обязательства из неосновательного обогащения схожи с виндикацией, поскольку в обоих случаях цель заключается в возврате имущества в натуре и возвращении доходов, которые приобретатель извлек или д.б. извлечь за время неосновательного пользования имуществом потерпевшего с того момента, когда должник узнал или д.б. узнать о неосновательности своего обогащения. Отличие же заключается в том, что при виндикации собственнику возвращается именно та вещь, которой он лишился и которая сохранилась в натуре. А в обязательствах из неосновательного обогащения потерпевшему возвращается вещь из числа однородных. Обязательства из неосновательного обогащения имеют сходство и с обязательствами из причинения вреда, т.к. в обоих случаях потерпевший имеет право требовать возмещения убытков в полном объеме. Сходство проявляется, даже если неосновательное приобретение вызвано действиями самого приобретателя. Но между этими видами обязательств существуют значительные различия. Обязательства из неосновательного обогащения могут возникнуть не только вследствие действий приобретателя, третьих лиц, но и в результате действий самого потерпевшего, а также события. Обязательства же из причинения вреда возникают только вследствие неправомерных действий причинителя вреда, как правило, в случае совершения правонарушения виновно; обязательства из неосновательного обогащения могут возникнуть и на основе правомерных действий и на основе событий, т.е. в данном виде обязательств вина приобретателя значения не имеет. Имеются отличия и в размере возмещения причиненного ущерба. Обязательства из причинения вреда обеспечивают восстановление имущественной сферы потерпевшего по принципу полного возмещения, а в обязательствах из неосновательного обогащения ущерб возмещается в том размере, в котором должник обогатился.

 

  1. Понятие наследственного правопреемства. Основания наследования. Особенности наследования по закону.

Под наследованием понимается переход имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей умершего гражданина (наследодателя) к другим лица (наследникам) в установленном законом порядке. Наследственное право понимается в двух аспектах в объективном и субъективном смысле.  В объективном смысле это совокупность норм, регулирующих процесс перехода прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам. Именно совокупность правовых норм образует наследственное право как правовой институт, входящий составной частью в гражданское право. В субъективном смысле это право лица быть призванным к наследованию и его права и  обязанности после принятия наследства. Смерть физического лица прекращает только те отношения, которые связаны с личными качествами умершего – личные неимущественные права и обязанности, неотделимые от конкретного лица и передать кому-либо другому (обязанности гражданина по трудовому договору, автора — по издательскому или сценарному договорам, обязанности алиментного характера, по возмещению вреда и др.). В случае смерти лица к наследникам переходят не отдельные права и обязанности, а весь их комплекс, имущество переходит как единое целое, в неизменном виде и в один и тот же момент. Поэтому наследование называется общее, или универсальное, правопреемство. Оно отличается отчастного, или сингулярного, когда к правопреемнику переходит какое-либо одно право или группа прав, и/или отдельная обязанность. Универсальное наследственное правопреемство является непосредственным, поскольку права и обязанности переходят от одного лица к другому без участия третьего субъекта. Сингулярный преемник приобретает свои права или отдельное право от наследника (наследодатель может, в частности, обязать наследника совершить в отношении сингулярного правопреемника определенное действие: передать часть завещанной наследнику библиотеки; предоставить кому-либо из наследников право безвозмездного пользования частью дома, завещанного другому наследнику, и т. п.).

Весь комплекс прав и обязанностей умершего переходит к наследникам одновременно, как единое целое. Нельзя принять сначала права, потом обязанности, одни права, а от других прав или обязанностей отказаться. Именно поэтому наследник, который принял какое-то отдельное право, считается автоматически одномоментно принявшим и все остальные, известные и неизвестные ему права умершего. Открытием наследства называется возникновение наследственного правоотношения. Для данного правоотношения важным является установление основание, время и место его возникновения, т.е. открытия наследства. Основанием его могут быть два вида юридических фактов – смерть гражданина или объявление гражданина умершим. Открытие наследства (или призвание к наследству) совершается по двум основаниям: по завещанию умершего лица и по закону. Призвание к наследству по закону наступает тогда, когда нет завещания. Согласно с этим различают три порядка наследования: наследование по завещанию, наследование против завещания (иначе – необходимое наследование) и наследование по закону. Наследование по закону имеет место: если наследодатель не оставил завещания или если его завещание признано полностью недействительным; если завещана только часть имущества или завещание признано недействительным в определенной части; если назначенный в завещании наследник умер ранее открытия наследства или отказался от принятия наследства. Закон определяет круг лиц, которые м.б. призваны к наследованию, а также очередность их призвания. В первую очередь наследуют дети (в том числе, усыновленные), супруг, родители (усыновители) умершего, а также ребенок умершего, родившийся после его смерти. Во вторую очередь – братья и сестры умершего, его дед и бабка как со стороны отца, так и со стороны матери. Наследники второй очереди призываются к наследованию по закону лишь при отсутствии наследников первой очереди или при непринятии ими наследства, а также в случае, если все наследники первой очереди лишены завещателем права наследования. В круге наследников по закону весьма четко прослеживается связь наследственного и семейного права – ведь наследниками в данном случае являются в основном ближайшие родственники наследодателя. Все наследники той очереди, которая призвана к наследованию, наследуют в равных долях. Это значит, что имущество делится между ними поровну (за исключением наследуемых предметов обычной домашней обстановки и обихода). Кроме того, если к наследованию вместе с другими родственниками призывается переживший супруг, то сначала определяется размер его доли в совместно нажитом во время брака имуществе, а затем оставшаяся часть имущества делится среди наследников по закону, в число которых входит и переживший супруг.

В основе призвания детей к наследованию после смерти родителей лежит кровное родство, т.е. происхождение детей от данных родителей, подтвержденное в установленном законом порядке. Однако законодатель имел в виду лишь сыновей и дочерей наследодателя, родившихся в зарегистрированном или приравненном к нему браке. Что же касается детей, рожденных вне брака, то после матери они наследуют всегда, а после отца – лишь в тех случаях, когда отцовство подтверждено в установленном законом порядке: либо органами ЗАГС на основании совместного заявления родителей, либо судом. Важно иметь в виду, что признание брака недействительным не влияет на права детей, родившихся в таком браке, это касается и их наследственных прав. Усыновленные и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам приравниваются во всем комплексе прав и обязанностей к родственникам по происхождению. Именно поэтому после смерти усыновителя усыновленные входят в число наследников первой очереди вместе с его родными детьми. Одновременно усыновленные и их потомство утрачивают право наследовать после смерти своих родителей и других кровных родственников. Пасынки и падчерицы не являются наследниками отчима и мачехи, равно как отчим и мачеха не наследуют после смерти пасынка и падчерицы, за исключением, однако, случаев, когда они призываются к наследованию в качестве нетрудоспособных иждивенцев.

Переживший супруг относится к наследникам первой очереди только в том случае, если состоял с наследодателем в зарегистрированном браке. Бывший супруг, естественно, права наследования  не имеет. Особенность правового положения пережившего супруга заключается в том, что он помимо доли в наследстве получает и так называемую супружескую долю, равную определенной части супружеской собственности. Причем отказаться от этой доли в пользу кого-либо из наследников переживший супруг не может, т.к. она не входит в наследственную массу. Получив свою часть совместной собственности, переживший супруг принимает участие в разделе оставшейся части имущества наравне с другими наследниками.

Из лиц, охватываемых понятием родители умершего, мать наследует всегда, а отец только в тех случаях, когда он состоял с матерью в зарегистрированном браке либо когда отцовство уставлено в предусмотренном законом порядке. Защищая наследственные интересы родителей, государство вместе с тем устраняет наследования тех, кто был лишен родительских прав или злостно уклонялся от выполнения обязанностей по содержанию наследодателя. Усыновители наследуют при тех же условиях, что и усыновленные.

Братья и сестры умершего относятся к наследникам второй очереди. Они наследуют друг после друга, если между ними существует кровное родство, т. е. кровная связь, обусловленная происхождением от общего предка. Именно поэтому не наследуют друг после друга так называемые сводные братья и сестры (не имеющие общих родителей).

Дед и бабка также являются наследниками второй очереди. Причем со стороны матери они наследуют всегда, а со стороны отца – только тогда, когда юридическая связь с ребенком (с отцом) установлена предусмотренным законом способом.

К числу наследников по закону относятся и нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти. В этой роли могут выступать как родственники наследодателя, так и посторонние лица. Иждивенцы составляют особую категорию наследников, наследуя наравне с той очередью, которая призывается к наследованию. Состоящими на иждивении признаются лица, которые, будучи нетрудоспособными, находились на полном иждивении наследодателя или получали от него такую помощь, которая была для них основным и постоянным источником средств к существованию. Следовательно, нерегулярная, эпизодическая материальная помощь не может служить основанием для признания лица иждивенцем.

Нетрудоспособными считаются: лица, достигшие пенсионного возраста; инвалиды I, II, III групп; лица, не достигшие 16 лет, а учащиеся – 18 лет.

При этом имеет значение факт достижения пенсионного возраста или получения инвалидности, а не состоявшееся назначение пенсии. Продолжение трудовой деятельности после достижения пенсионного возраста не лишает права считаться нетрудоспособным.

Внуки и правнуки наследодателя при жизни своих родителей наследниками по закону не являются. Они призываются к наследованию лишь в том случае, если к моменту открытия наследства нет в живых того из родителей, который был бы наследником. Иными словами, внуки и правнуки наследуют по праву представления, т.е. получают ту долю наследственного имущества, которая причиталась бы их родителю, если бы он был жив ко времени открытия наследства.

Наследование по закону внуками и правнуками связано только с одним фактом – смертью их родителей до открытия наследства. Поэтому, если родители живы, но, скажем, не приняли наследства либо были лишены этого права из-за недостойного поведения, наследование по праву представления не происходит. Если внуков несколько, они делят поровну ту долю наследственного имущества, которую получил бы их умерший родитель. Необходимо иметь в виду, что право представления возникает только при наследовании по закону и не допускается при наследовании по завещанию.

 

  1. Субъекты и объекты авторских прав. Права авторов и их гражданско-правовая защита.

Авторское право является одним из четырех институтов права, входящих в подотрасль «право интеллектуальной собственности». Кроме него в эту подотрасль входят следующие институты: смежных прав; патентного права; средств индивидуализации участников гражданского обо­рота и правового регулирования производимой ими продукции (работ, услуг).  Объекты этих институтов являются результатами интеллектуальной деятельности.

Совокупность исключительных прав на объекты, являющиеся результатами интеллектуальной деятельности, принято называть интеллектуальной собственностью. Понятие авторского права следует рассматривать в двух аспектах: в объективном и субъективном. Субъекты авторского права – лица, которые обладают субъективным правом автора на результат труда. Это авторы произведений и их правопреемники. Автор – физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение. Обладателями авторского права могут быть российские граждане, иностранцы, лица без гражданства, их наследники и иные правопреемники (неза­висимо от состояния здоровья, возраста, а также гражданской правоспособности). Субъективные авторские права возникают у автора в результате факта создания произведения. Его права в юридической литературе называются первоначальными. Важнейшими субъектами авторского права являются авторы произведений — лица, творческим трудом которых создано произведение.

Творцом произведения может быть любое физическое лицо независимо от возраста, гражданства и состояния дееспособ­ности. В соответствии с современным российским законодательством авторами произведений признаются только физические лица. Авторские права у создателя произведения возникают сразу, как только достигнутый творческий результат облекается в объективную форму, обеспечивающую его восприятие другими людьми. Т.е., фактически, с момента создания произведе­ния в каком-либо виде.

Авторское право на произведение, созданное творческим трудом двух и более лиц, принадлежит им совместно, независимо от того, образует произведение одно неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет также и само­стоятельное значение. Такие авторы называются соавторами.

Выделяют 2 вида коллективных произведений и 2вида соавторства – нераздельное и раздельное. При нераздельном соавторстве произведение, созданное двумя и более соавторами, представляет собой неразрывное целое, части которого не имеют самостоятельного значения. При раздельном соавторстве коллективное произведение является единым, однако оно состоит из частей, имеющих самостоятельное значение, и при этом известно, кем из соавторов созданы эти части. Субъектами авторского права после смерти автора становятся наследники. Наследование авторских прав может происходить как по закону, так и по завещанию.

В отличие от прав на произведения самих авторов, которые носят пожизненный характер, авторские права наследников ограничены установленным законом сроком, в частности, они дей­ствуют в течение 50 лет после смерти автора, считая с 1 января года, следующего за годом смерти. Помимо наследников авторские права могут переходить к иным правопреемникам: издательствам, театрам, киностудиям и другим организациям, занимающимся использованием произве­дений. Последние приобретают авторские права на основании заключенных с авторами и наследниками авторских договоров.

Авторское право распространяется на объекты, существующие в какой-либо объективной фор­ме: письменной, устной, звукозаписи или видеозаписи, изображения, объемно-пространственной и др. Часть произведения может использоваться самостоятельно и признается объектом авторского права. При этом авторское право не распространяется на идеи, методы, процессы, системы, способы, концепции, принципы, открытия, факты.

Авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатами творческой деятельности независимо от назначения и достоинств произве­дения, а также способа его выражения. Законом охраняются как обнародованные произведения, так и необнародованные, существующие в какой-либо объективной форме. Произведение – это совокупность идей и образов, получивших в результате творческой деятельности автора выражение в доступной для восприятия форме, допускающей возможность воспроизведения.

Объектами авторского права признаются лишь такие произведения, которые обладают предусмотренными законом признаками: творческий характер произведения и объективная форма его выражения. Творчество — деятельность человека, порождающего нечто качественно новое и отличающееся неповторимостью, ори­гинальностью и уникальностью.

Чтобы творческий результат приобрел общественную значимость и характер объекта авторского права, он должен быть воплощен в какой-либо объективной форме — письменной (ру­копись или нотная запись), устной (публичное произнесение речи, публичное исполнение музыки), звуко- и видеозаписи (ме­ханической, магнитной, цифровой, оптической и т.п.), изображе­ния (рисунок, чертеж, фотокадр и др.). Для возникновения, осуществления и охраны авторского права не требуется регистрации произведения, иного специаль­ного оформления произведения или соблюдения каких-либо других формальностей. Авторское право возникает на основании самого факта создания произведения. Объектом авторского права является не только произведение в целом, но и часть произведения, которая является результатом творческой деятельности и может быть использована самостоятельно.

Объекты авторского права: 1) литературные произведения (включая программы для ЭВМ); 2) драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения; 3)хореог­рафические произведения и пантомимы; 4) музыкальные произведения с текстом или без текста; 5) аудиовизуальные произведения (кино-, теле- и видеофильмы, слайдфильмы, диафильмы и дру­гие кино- и теле- произведения); 6) произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и др. произведения изобразительного искусства; 7) произведения де­коративно-прикладного и сценографического искус­ства; 8) произведения архитектуры, градострои­тельства и садово-паркового искусства; 9) фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии; 10) географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и к др. наукам; 11) производные произведения (переводы, обработки, аннотации, рефераты, резюме, обзоры, инсценировки, аранжировки и другие переработки произведений науки, литературы и искусства); 12) сборники (энциклопедии, антологии, базы данных).

Не являются объектами авторского права: 1) официальные документы (законы, судебные ре­шения, иные тексты законодательного, админист­ративного и судебного характера), а также их офи­циальные переводы; 2} государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и иные государственные символы и знаки); 3) про­изведения народного творчества; 4) сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер.

Защита авторских прав и смежных прав – совокупность мер, направленных на восстановление и признание этих прав при их нарушении или оспаривании. Субъекты права на защиту – авторы произведений науки, литературы и искусства, обладатели смежных прав, а также их наследники и иные правоприемники. Нарушитель авторских и смежных прав – физическое или юридическое лицо, которое не выполняет требований, установленных законодательством. За нарушение предусмотренных действующим законодательством авторских и смежных прав наступает гражданская, уголовная и административная ответственность. За защитой своего права авторы вправе обратиться в установленном порядке в суд, арбитражный суд, третейский суд, орган дознания, органы предварительного следствия в соответствии с их компетенцией.

Эти формы защиты авторских и смежных прав можно разделить на два вида: юрисдикционная и  неюрисдикционная формы. В рамках юрисдикционной формы, в свою очередь, выделяется общий и специальный порядок защиты. По общему правилу защита авторских и смежных прав, а также охраняемых законом интересов их обладателей осуществляется в судебном порядке. В качестве средства защиты выступает судебный иск. Специальным порядком защиты авторских и смежных прав является административный порядок их защиты.

Неюрисдикционная форма защиты охватывает собой действия граждан и организаций по защите авторских и смежных прав, которые совершаются ими самостоятельно, без обращения за помощью к государственным или иным компетентным органам.

Способы защиты авторских и смежных прав – закрепленные законом материально-правовые меры принудительного характера, посредством которых производятся восстановление (признание) нарушенных (оспариваемых) прав и воздействие на правонарушителя.  Способы защиты: признание авторского и смежного права; восстановление положения, существовавшего до наруше­ния права; пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; возмещение убытков, включая упущенную выгоду или взыскание с нарушителя незаконно полученного дохода или выплата им компенсации в твердой сумме; компенсация причиненного морального вреда; принятие иных, предусмотренных законодательством мер. Помимо возмещения убытков, взыскания дохода или выплаты компенсации в твердой сумме суд или арбитражный суд за нарушение авторских или смежных прав взыскиваетштраф в размере 10%  от суммы, присужденной судом в пользу истца. Сумма штрафов направляется в установленном законода­тельством порядке в соответствующие бюджеты.

 

  1. Субъекты и объекты патентных прав. Порядок выдачи патента. Права патентообладателей.

Объектами патентного права являются изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Изобретение как объект патентного права обладает следующими признаками (условия патентоспособности изобретения):  новизна изобретения, т.е. оно неизвестно с точки зрения мирового уровня развития техники (мировая новизна); по дате поступления заявки на изобретение в Патентное ведомство РФ устанавливается приоритет изобретения; приоритет также может быть установлен по дате подачи первой заявки в государстве- участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности (конвенционный приоритет), если заявка на изобретение поступила в Патентное ведомство РФ в течение 12 месяцев с момента указанной даты; – изобретательский уровень, т.е. изобретение для специалиста не следует явным образом из уровня техники; – промышленная применимость, то есть изобретение может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, медицине или иных сферах деятельности.

Объектом изобретения может быть устройство, способ, вещ-во, штамм микроорганизмов, культуры клеток растений и животных, а также применение известного ранее устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению. Не признаются изобретениями: научные теории и математические методы;  методы организации и управления хоз-вом; . условн обозначения, расписания, правила; алгоритмы и программы для вычислительных машин;  сорта растений и породы животных; некоторые другие достижения.

Полезная модель – это конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей. Условия патентоспособности полезной модели:  новизна; промышленная применимость. Промышленный образец – художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид (например, дизайн автомобиля). Условия патентоспособности промышленного образца: новизна; оригинальность, то есть его существенные признаки не просто новы, а обусловлены функциями изделия и облегчают его использование; промышленная применимость. Не признаются промышленными образцами: решения, обусловленные исключительно технической функцией изделия (гайки, болты и пр.); . объекты архитектуры; промышленные, гидротехнические и иные стационарные сооружения; печатная продукция; объекты неустойчивых форм из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ; изделия, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Субъекты патентного права:  авторы (соавторы) изобретений, полезных моделей и промышленных образцов; . патентообладатели; иные лица, приобретающие определенные патентные права на основании закона или договора (наследники и иные правопреемники авторов и патентообладателей).

Право на получение патента на изобретение, промышленный образец или полезную модель, созданные работником в связи с выполнением им служебных обязанностей или получением от работодателя конкретного задания, принадлежит работодателю, если договором между ними не предусмотрено иное. В этом случае автор имеет право на получение вознаграждения.

Единственным документом, который удостоверяет право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, является патент. Ведение дел о выдаче патентов и решении иных патентно-правовых вопросов требует специальных знаний как в соответствующей области науки и техники, так и в сфере патентного права. В силу этого Патентный закон РФ предоставляет изоб­ретателям и их правопреемникам право не только лично высту­пать в патентных отношениях, но и пользоваться услугами дру­гих лиц. Такими субъектами выступают прежде всего патентные поверенные, которыми признаются лица, получившие специаль­ное образование, имеющие опыт работы в области охраны про­мышленной собственности и выдержавшие специальный экза­мен (аттестацию) на звание патентного поверенного.

Оформление патентных прав – непременное условие предоставления правовой охраны изобрете­ния, полезной модели или промышленного образца. Для официального признания названных объектов па­тентного права необходимо составить особую заявку на выдачу патента, которая будет рассмотрена патент­ным ведомством, после чего будет выдан патент.

Заявка на выдачу патента на изобретение, по­лезную модель или промышленный образец представ­ляется на русском языке и подписывается заявителем, а в случае подачи заявки через патентного поверен­ного или иного представителя – заявителем или па­тентным поверенным либо иным представителем (для иностран­цев обязательна подача заявки только через патентного поверенного). Заявка на выдачу патента должна относиться к одному изобретению, полезной модели или про­мышленному образцу или группе, связанным между собой настолько, что они образуют единый замыселЗаявка должна содержать: 1) заявление о выда­че патента с указанием автора (авторов) изобрете­ния или лица (лиц), на имя которого (которых) ис­прашивается патент, а также их местожительства или местонахождения; 2) описание изобретения, раскры­вающее его с полнотой, достаточной для осуществ­ления; 3) формулу изобретения, выражающую его сущность и полностью основанную на описании; 4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения; 5) реферат.

Основным документом заявки является опи­сание разработки, которое составляется по опре­деленной схеме и раскрывает сущность решения. Объем правовой охраны определяется формулой изобретения (полезной модели) или совокупной сущностью признаков промышленного образца. Формула излагается в виде логического определе­ния решения совокупностью всех его признаков. Все патентные заявки проверяются в отношении их соответствия установленным формальным требованиям.

Рассмотрение заявки в патентном ведомстве зак­лючается в проведении экспертизы. Выдача патента – заключительная стадия оформления изобретательских прав. Патентное ведомство РФ публикует в своем официальном бюл­летене сведения о выдаче патента, включающие имя патентообладателя, название разработки, ее фор­мулу или совокупность существующих признаков. Одновременно вносятся сведения о выдаче патен­та и внесении в соответствующий Государственный реестр, и затем выдается сам патент.

Под защитой прав патентообладателей понимаются предусмотренные законом меры по их признанию и восстановлению, пресечению правонарушений, применению к нарушителям мер ответственности. Способы защиты, которыми располагает патентообладатель (лицензиар), обычно определяются в самом лицензионном договоре или вытекают из общих положений гражданского законодательства. Наиболее распространенными мерами защиты являются взыскание убытков, неустойки, досрочное расторжение лицензионного договора и т. п.

Внедоговорное нарушение патентных прав имеет место при любом несанкционированном использовании разработки третьими лицами. Обязанность доказывания факта нарушения патентных прав возлагается на патентообладателя. Решающее значение при этом имеет установление четких границ действия патента и того, что они нарушены ответчиком.

Самым распространенным способом защиты патентных прав является требование патентообладателя о прекращении нарушения. В частности, решением суда нарушителю может быть предписано прекратить незаконное изготовление запатентованного продукта или производство продукта запатентованным способом. Указанные действия признаются контрафактными и относятся к наиболее грубым нарушениям патентных прав.

Другой способ защиты патентных прав – требование о возмещении убытков. Убытки патентообладателя чаще всего, выражаются в форме упущенной выгоды, что может быть связано с сокращением объемов производства,

вынужденным повышением цен и т. п.

 

  1. Договоры о распоряжении интеллектуальными правами: общая характеристика. Лицензионный договор, договор об уступке исключительного права.

Распоряжение исключительным правом, принадлежащим правообладателю, возможно любым способом, который не противоречит действующему законодательству и существу права Распоряжение исключительным правом возможно двумя способами: путем отчуждения права (заключения договора об отчуждении исключительного права) или путем предоставления права использования объекта интеллектуальной собственности в установленных договором пределах (заключения лицензионного договора). Договоры о распоряжении исключительным правом являются гражданско-правовыми и регулируются.

По договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю). Договор уступки права должен подробно содержать условия и инструкции, при которых возможна передача прав на данную собственность, приобретающему лицу. Так же, предусмотрены случаи перехода исключительного права, когда обладатель теряет контроль или возможность по использованию собственности. То есть, в случае смерти, потери дееспособности, и подобных этим явления случаях. Тогда, переход осуществляется по существующему законодательству с учетом, существующих к этому моменту, документов (заявка, заявление, завещание и так далее). Ими могут стать такие лица, как наследники, правопреемники или лица, участвовавшие при создании данного продукта (соавторы, компаньоны и так далее), а так же их наследники и правопреемники.

Для того, что бы документ уступки исключительного права, приобрел законность и силу исполнения, необходимо пройти регистрацию. Регистрация осуществляется после подачи заявления, установленного образца, в экспертную организацию, которая уполномочена государством на осуществление этого вида деятельности. Подателями заявления, могут быть лица, претендующие на это право, либо их поверенные по доверенности. При чем лиц может быть несколько, тогда право на обладание, решается, либо в судебном порядке, либо по взаимному соглашению заинтересованных сторон. Решение суда или взаимное соглашение может быть, как в пользу одного лица, так и в пользу нескольких лиц, с долевым участием при использовании данного продукта. Где лица имеют полное право распоряжаться свое долей, либо реализовать их в пользу лиц, имеющих право на обладание этим продуктом, либо лицам не имеющих такого права.

Следует учесть, что документ уступки исключительного права, считается подлинным, только после оценки и передачи экспертной организацией, для регистрации в соответствующие государственные органы. В свою очередь, эти органы должны вынести решение по законности или противозаконности использования данного документа.

По лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. По общему правилу данные договоры носятвозмездный, консенсуальный и взаимный характер. В договорах о распоряжении исключительным правом выделяют следующие элементы: субъекты; предмет и/или объект: цена; форма; содержание. В рамках лицензионного договора указывается также территория, на которой допускается использование объекта интеллектуальной собственности, и срок действия, который не может превышать срока действия исключительного права. Если территория в договоре не указана, то права лицензиата ограничиваются территорией РФ. При отсутствии в лицензионном договоре срока он считается заключенным на пять лет.

В лицензионном договоре обязательно должен быть указан результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, право использования которого предоставляется по договору, а также способы его использования.

При отсутствии в возмездном договоре о распоряжении исключительным правом условия о цене (размере вознаграждения или порядке его определения) договор считается не заключенным. Договоры о распоряжении исключительным правом заключаются, как правило, в письменной форме, а в случаях, указанных в ГК, подлежат государственной регистрации.

Виды лицензионных договоров: простая (неисключительная) лицензия – лицензиар сохраняет право выдавать лицензии другим лицам; исключительная лицензия – лицензиар не вправе выдавать лицензии другим лицам в отношении данного способа использования объекта интеллектуальной собственности.

Если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной). Сублицензионный договор – договор, по которому лицензиат при письменном согласии лицензиара может предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу. Принудительная лицензия – предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности на основании решения суда в случаях, предусмотренных ГК.

 

[1] Гражданское право: Учебник/  С.С. Алексеев. – М.: Проспект, 2009.

Pin It on Pinterest

Яндекс.Метрика