Hi! My name is Damir. I’m co-founder at IFAB.ru and i’m pretty good at these scary things

  • Startups
  • E-Commerce
  • Process development
  • Process implementation
  • Project management
  • Financial modeling
  • Business strategy

You can reach me out via these networks

Are you hiring? Check out my CV

My CV page

Право интеллектуальной собственности – билеты

ВОПРОС 1. Понятие права интеллектуальной собственности, предмет, метод.

Исходной нормой в современном понимании интеллекту­альной собственности российским правоведением пока еще служит ст. 138 ГК РФ, содержащая легальное определение ин­теллектуальной собственности: «В случаях и в порядке, установ­ленных настоящим Кодексом и другими законами, признается ис­ключительное право (интеллектуальная собственность) гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых ра­бот или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак об­служивания и т. п.)».

Термин «интеллектуальная собственность» с 1 января 2008 г. официально понимается как совокупность результатов интел-ектуальной деятельности и приравненных к этим результатам средств индивидуализации (ст. 1225 ГК РФ).

В соответствии со ст. 1226 ГК РФ на результаты интеллекту­альной деятельности и приравненные к ним средства индиви­дуализации  признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имуще­ственным правом, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, также личные неимущественные права и иные права (право следова­ния, право доступа и др.).

По своему месту в российской классификации субъектив­ных гражданских прав они могут быть отнесены к субъектив­ным правам на нематериальные блага, поскольку их объектами выступают продукты интеллектуальной  деятельности, а не вещи, деньги либо ценные бумаги. Это права абсолютные, по­скольку они реализуются действиями самого управомоченного лица (правообладателя), не нуждающегося для их осуществле­ния в действиях какого-либо обязанного по отношению к нему лица. Все остальные лица одинаково обязаны воздерживаться от нарушения данного субъективного права.

В составе интеллектуальных прав законодатель на первое место ставит исключительное право, называя его правом иму­щественным.

В понятии интеллектуальной собственности необходимо различать объективную и субъективную составляющие.

Как субъективная категория интеллектуальная собственность сегодня — это все еще исключительные субъективные права конкретного субъекта гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индиви­дуализации продукции, выполняемых работ или услуг

В объективном же смысле интеллектуальная собственность представляет собой право интеллектуальной собственности или совокупность правовых норм, регулирующих основания воз­никновения, изменения, прекращения, а также порядок осуществления и защиты субъективных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (интел­лектуальных субъективных прав).

В структуре права интеллектуальной собственности российские правоведы обычно выделяют две составляющие: литературную (художественную) и промышленную собственность.

ВОПРОС 2. Основные институты права интеллектуальной собственности.

 

Институты:

  • авторского права;

  • права смежного с авторским;

  • патентного права;

  • права на средства индивидуализации субъектов и результатов их деятельности;

  • иные объекты интеллектуальной деятельности.

Авторское право представляет собой совокупность правовых регулирующих основания возникновения, изменения и прекращения, а также порядок и способы осуществления, защиты ИСКлючительных и личных неимущественных прав на произведения литературы, науки и искусства.

Право смежное с авторским, — совокупность правовых норм регулирующих основания возникновения, изменения и прекращения, а также порядок и способы осуществления и за­щиты исключительных, а также личных неимущественных прав на результаты исполнительской деятельности, звукозаписи (фо­нограммы) и записи изображения (видеозаписи), на эфирное и кабельное вещание.

Патентное право — совокупность правовых норм, регули­рующих основания возникновения, изменения и прекращения, а также порядок осуществления и защиты исключительных, а также личных неимущественных прав на изобретения, полез­ные модели и промышленные образцы.

Правовой институт иных результатов интеллектуальной дея­тельности (право, смежное с патентным) — совокупность пра­вовых норм, регулирующих основания возникновения, измене­ния и прекращения, а также порядок и способы осуществления и защиты исключительных, а также личных неимущественных прав на профессиональные секреты (ноу-хау), селекционные достижения, топологии интегральных микросхем.

Правовой институт исключительных прав на средства индиви­ду ализациц юридических лиц, товаров, работ и услуг товарных знаков, знаков обслуживания, наименование места происхождения товара, коммерческих обозначений — совокупность правовых норм, регулирующих  отношения, возникающие между физическими, юридическими  лицами и государством по поводу приобретения, использования , распоряжения и охраны средств индивидуализации  юридического лица и результатов его деятельности.

 

 

ВОПРОС 4. Понятие объектов авторского права, критерий их охраноспособности.

 

Под объектом авторского права обычно понимают произве­дение науки, литературы и искусства, являющееся результатом творческой деятельности независимо от способа выражения и назначения произведения.

Охрана авторского права связана с охраной произведения, которое как источник творческого труда представляет собой ре­зультат личного неимущественного права автора.

Произведение как продукт духовного творчества должно быть выражено в какой-либо объективной форме. Авторским правом охраняются любые произведения независимо от формы восприятия. Форма объекта авторского права может существовать, например, как: план фасада дома, скульптура, рукопись, публично произнесенная речь, не зафиксированная на пленке, при этом пусть даже один раз произнесенная в устной форме и воспринятая слушателями. Таким образом, если про­изведение не изложено для восприятия, ему не нужна правовая охрана.

Важным свойством объекта авторского права признана так­же его неповторимость.

Дипломная работа студента может рассматриваться как: произведение искусства (дипломная работа, например, студен­тов художественных учебных заведений), произведение науки (дипломная работа, например, студентов технических вузов), произведение литературы (дипломная работа, например, сту­дентов литературных учебных заведений, филологических и журналистских факультетов высших учебных заведений). Она создается в силу творческого труда студента и обладает такими Же признаками, как и объекты авторского права.

 

 

ВОПРОС 5. Виды объектов авторского права.

 

Исходя из вида интеллектуальной творческой деятельности,

произведения делятся на произведения науки, литературы и ис­кусства.

Научное произведение — произведение интеллектуальной дея­тельности, в котором рассматриваются оригинальные научные мысли, ранее неизвестные процессы современной жизни.

Прав при этом В. И. Серебровский, полагая, что нормами авторского права охраняется не научное открытие как таковое, а произведение науки, в котором открытие нашло свое выраже­ние1.

Научными произведениями являются научно-техническая документация, описание научно-исследовательской работы, конструкторская, технологическая, строительная документа­ция, различные научные брошюры, журналы и т. д.

Литературное произведение — продукт художественно-лите­ратурного творчества, выраженный в определенной форме, например, рассказы, повести, романы, сказки, дневники, част­ные письма, лекции, доклады и др.

Актуальное значение имеет охрана авторского посвящения, которое может быть выражено, например, в стихотворной фор­ме и представлять собой отдельное произведение. Посвящение произведения кому-либо, имеющее творческий характер, будет являться объектом авторского права.

Часть произведения (включая его название), персонаж произведения, являясь продуктом духовного творчества, может использоваться самостоятельно и быть объектом авторского права.

Крылатые фразы, рекламные слоганы, носящие интеллектуальный, творческий характер, также могут быть отнесены к объектам охраны. Среди объектов авторского права выделены произведения искусства, к которым относят драматические и музыкально-драматические, сценарные, хореографические, музыкальные, аудиовизуальные, фотографические произведения, произведения живописи, архитектуры, скульптуры, декоративно-прикладного и сценографического искусства и др.

В отличие от других аудиовизуальные произведения должны пройти обязательную государственную регистрацию в реестре.

В настоящее время возрастает интерес к фотографическим произведениям. Фотографии бывают художественными и научно-техническими. Художественные фотографии относятся к про­изведениям искусства. Фотографии, сделанные для целей гео­логии, географии, рентгеновские снимки по своим особенно­стям близки к научным произведениям.

Гражданский кодекс РФ (п. 1 ст. 1259) относит программу для ЭВМ к произведениям литературы. Программа для ЭВМ отли­чается от других произведений литературы специфичной фор­мой своего содержания. В связи с этим в отдельных случаях программа для ЭВМ признается научным произведением.

Перечень объектов авторского права не является исчерпы­вающим.

С развитием новых технологий развиваются такие объекты авторского права, как мультимедийные произведения, которые имеют признаки литературного, научного, аудиовизуального произведения.

Деление произведений возможно и по степени самостоя­тельности. Самостоятельные произведения принято именовать «оригинальными». Это такие произведения, которые автор или обладатель авторских прав может использовать по своему жела­нию.

К производным (неоригинальным) произведениям относят­ся, например, переводы (п. 1 ст. 1260 ГК РФ). Производные произведения представляют собой переработку другого произ­ведения (ч. I п. 2 ст. 1259 ГК РФ). Причем охрана неориги­нальных произведений не должна нарушать прав на оригиналь­ное произведение. Такие произведения являются основой ори­гинальных произведений.

Согласно Бернской конвенции переводы пользуются охра­ной наравне с оригинальными произведениями без ущерба для прав автора оригинального произведения.

Различают следующие виды переводов: авторские, подстроч­ные и промежуточные.

 

ВОПРОС 6. Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных.

 

Программа для ЭВМ — это представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготови­тельные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.

База данных — это представленная в объективной форме со­вокупность самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных мате­риалов), систематизированных таким образом, чтобы эти мате­риалы могли быть найдены и обработаны с помощью электрон­ной вычислительной машины (ЭВМ).

К программам для ЭВМ и базам данных как к объектам ав­торских прав применяются все основные положения авторско­го права:

  • правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных насту­пает в силу их создания;
  • авторское право распространяется на любые программы
    для ЭВМ и базы данных, как выпущенные, так и не выпущенные в свет, представленные в объективной форме, независимо от их материального носителя, назначения и достоинства;
  • творческий характер деятельности автора по созданию
    программы для ЭВМ и базы данных, который презюмируется,
    обязателен;

правовая охрана распространяется на все виды программ
для ЭВМ (в том числе на операционные системы и программные
комплексы), которые могут быть выражены на любом языке и в
любой форме, включая исходный текст и объектный код;

— регистрация необязательна. Правообладатель по своему желанию может зарегистрировать программы для ЭВМ и базы данных в Федеральной службе по интеллектуальной собствен­ности, патентам и товарным знакам (Роспатент), однако рос­сийское законодательство не придает такой регистрации кон­ститутивного значения, она осуществляется с целью облегчения доказывания прав правообладателя и создания возможностей более широкого использования программных продуктов;

— правовая охрана не распространяется на идеи и принци­пы, лежащие в основе программы для ЭВМ или какого-либо ее
элемента;

— авторское право на программы для ЭВМ и базы данных
не связано с правом собственности на их материальный носи­тель. Любая передача прав на материальный носитель не влечет
за собой передачи каких-либо прав на программы для ЭВМ
или базы данных;

— авторское право на базу данных как сборник особого вида признается при условии соблюдения авторского права на каж­дое из произведений, включенных в эту базу данных. При этом авторское право на каждое из произведений, включенных в ба­зу данных, сохраняется, и эти произведения могут использо­ваться независимо от такой базы данных;

— авторское право на программы для ЭВМ и базы данных

действует в течение всей жизни автора и 50 лет после его

смерти.

Согласно ГК РФ охране подлежат аудиовизуальные отображе­ния (нелитеральные), которые включают в себя последовательность, структуру и организацию программы, выводящиеся на экран или пользова­тельский интерфейс.

Проблема, возникающая с правовой охраной нелитеральных компонентов, связана с тем, что не всегда ясно, обладают ли они необходимым для их защиты авторским правом уровнем оригинальности.

Правовой охране подлежат элементы, традиционно охраняемые авторским пра­вом: название произведения и подготовительные материалы (последние можно сравнить с черновиками литературного про­изведения).

Некоторые элементы программы для ЭВМ, однако, являют­ся неохраняемыми: алгоритм компьютерной программы, на­значение программы; процедура, избираемая для решения про­блемы; стиль програм­мирования.

Базы данных признаются и  объ­ектами смежных прав (в части их охраны от несанкциониро­ванного извлечения и повторного использования составляю­щих их содержание материалов). Но объектом смежных прав признается не всякая база данных, а только такая, созда­ние которой  требует существенных финансовых, мате­риальных, организационных или иных затрат. При отсутствии доказательств иного базой данных, создание которой требует существенных затрат, признается база данных, содержащая не менее 10 тыс. самостоятельных информационных элементов (материалов), составляющих содержание базы данных.

 

ВОПРОС 8. Произведения, не охраняемые авторским правом.

 

В п. 6 ст. 1259 ГК РФ перечислены произведения, не являю­щиеся объектами авторского права: официальные документы государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований, в том числе законы, другие нор­мативные правовые акты, судебные решения, иные материалы законодательного, административного, судебного характера, официальные документы международных организаций, а также их официальные переводы, государственные символы и знаки, произведения народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных авторов, сообщения о событиях и фактах, имею­щих информационный характер.

Охрана авторских прав не распространяется на идеи, кон­цепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, предлагаемые решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты, языки программирования.

Произведения, срок охраны которых истек, переходят в об­щественное достояние. Соответственно такие произведения свободно используются без выплаты авторского вознаграждения, с указанием имени автора. На их основе могут создаваться ряд других произведений, охраняемых автор­ским правом.

Однако за пределами любого срока остаются права авторст­ва авторского имени и защиты репутации автора, охраняется неприкосновенность произведения.

Согласно ст. 1264 ГК РФ такие объекты авторского права, как проекты законов, иные тексты административного и судеб­ного характера, имеющие признаки объекта авторского права, которые еще не приняты официально, с 1 января 2008 г. охра­няются авторско-правовыми нормами. При этом разработчик проекта, например закона, обладающий авторским правом на проект, вправе обнародовать проект, если это не запрещено за­казчиком проекта (государственным органом, органом местно­го самоуправления муниципального образования или междуна­родной организацией).

Также не считаются произведениями и не являются объек­том охраны сообщения о новостях дня и другие сообщения ин­формационного характера. Однако если такие произведения излагаются в оригинальной форме, например, в виде фельето­на, они становятся объектами авторского права.

Программы теле- и радиопередач, телефонные справочники относятся как к неохраняемым, так и к охраняемым объектам, все зависит от творческого результата авторов-составителей.

 

ВОПРОС 9. Субъекты авторского права,  соавторство.

 

Изначально субъектами авторского права признаются лица, трудом которых созданы произведения науки, литературы, ис­кусства.

Поэтому только право самого автора является первоначаль­ным. У других правообладателей авторское право является производным, либо оно переходит по наследству, либо это зависит от желания и воли самого автора.

Непосредственно у автора право действует в течение всей его жизни. Другие правообладатели авторских прав ограничены определенным временем (например, 70-летним сроком охраны после смерти автора).

Субъектами авторского права могут быть российские и ино­странные граждане(авторы и лица без гражданства), их правопреемники, наследники, юридические лица, российское государство, субъекты РФ и др.

Авторское право у лица возникает с момента создания про­изведения.

Соавторство — совместное творческое участие двух или не­скольких лиц в создании единого произведения, охраняемого авторским правом.

Соавторство на коллективное произведение принадлежит соавторам совместно.

Существуют два вида соавторства: нераздельное, возникаю­щее в отношении произведения, составляющего одно нераз­рывное целое, и раздельное, которое возникает в отношении произведения, состоящего из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение.

Между соавторами еще не созданного произведения могут заключаться договоры, в которых будет определяться вклад каждого автора и порядок использования произведения , устанавливается последовательность обозначения имен авторов, закрепляются разделы для написания, могут распределяться вознаграждения.

Правопреемниками могут быть  наследники по закону, по завещанию. К ним не переходят такие личные неимущественные права, как право на авторство, право на имя.

Авторские права переводчика, составителя и иного автора производного/составного произведения  охраняются как права на самостоятельные объекты авторских прав независимо от охраны прав авторов произведений, на которых основано производное или составное произведение.

Круг авторов аудиовизуального произведения строго огра­ничен: режиссер-постановщик, автор сценария и композитор, являю­щийся автором музыкального произведения (с текстом или без текста), специально созданного для этого аудиовизуального произведения. Продюсер  облада­ет исключительными правами на воспроизведение, распростра­нение, публичное исполнение фильма.

Субъектами авторского права являются разработчики проек­тов официальных документов. После официального принятия к рассмотрению проекта государственным органом, органом местного самоуправления муниципального образования или международной организацией проект может использоваться от имени этих органа или организации без указания имени разра­ботчика.

 

 

ВОПРОС 10. Личные неимущественные права авторов.

 

Личные неимущественные права авторов:

  • права авторства;

  • право автора на имя;

  • право на обнародование;

  • право на неприкосновенность произведения;

  • право на отзыв произведения;

  • право доступа к произведениям изобразительного искусства.

 

Сущность права авторства заключается в определении своей личности  в качестве создателя конкретного произведения. Данное право является неотчуждаемым и непередаваемым.

Право автора на имя – право использовать или разрешать использование произведения под своим именем, под вымышленным именем (псевдонимом) или без указаний имени (анонимно). Данное право может быть реализовано при обнародовании произведения путем указания имени автора на титульном листе книги, в титрах кинофильма и т.д.

При опубликовании произведения анонимно или под псев­донимом (за исключением случая, когда псевдоним автора не оставляет сомнения в его личности) издатель, имя или наиме­нование которого указано на произведении, при отсутствии до­казательств иного считается представителем автора и в этом ка­честве имеет право защищать права автора и обеспечивать их осуществление. Это положение действует до тех пор, пока ав­тор такого произведения не раскроет свою личность и не зая­вит о своем авторстве (ст. 1265 ГК РФ).

Право на обнародование — право осуществить действие или дать согласие на осуществление действия, которое впервые де­лает произведение доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа, публичного исполне­ния, сообщения в эфир или по кабелю либо любым другим способом.

Сущность данного права – автор имеет возможность определить время и способ ознакомления общества со своим произведением.

Право на обнародование может переходить к другим лицам  (например, к наследникам автора).

Автор имеет право отказаться от ранее принято­го решения об обнародовании произведения (право на отзыв) при условии возмещения лицу, которому отчуждено исключи­тельное право на произведение или предоставлено право ис­пользования  произведения,   причиненных  таким   решением убытков. Если произведение уже обнародовано, автор также обязан публично оповестить о его отзыве. При этом автор вправе изъять из обращения ранее выпущенные экземпляры произведения, возместив причиненные этим убытки.

Право на неприкосновенность произведения — право на защиту произведения, включая его название, от всякого искажения иного посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству автора. Содержание этого права составляет запрещение без согласия автора вносить какие-либо изменения как в само произведение, так и в его название.  Право на неприкосновенность произведения имеет пределы. Не является  нарушением права на неприкосновенность произведения создание пародий и стилизаций, критика произведения.

При использовании произведения после смерти автора лицо,  обладающее  исключительным  правом  на произведение вправе разрешить внесение в произведение изменений, сокращений  или дополнений при условии, что этим не искажается замысел автора и не нарушается целостность восприятия про­изведения и это не противоречит воле автора, определенно вы­раженной им в завещании, письмах, дневниках или в иной письменной форме.

Сущность права доступа заключается в том, что автор произведения изобразительного искусства вправе требовать от собственника произведения предоставления возможности осуществлять право на воспроизведение своего произведения.

 

ВОПРОС 11. Имущественные права авторов.

 

К имущественным правам авторов следует отнести, прежде всего, исключительное право на произведения – право использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим за­кону способом. Кроме того, имущественный характер носит право на вознаграждение за использование служебного произведе­ния и право следования.

Исключительное право на произведение в свою очередь со­стоит из следующих правомочий:

  • воспроизведение произведения;
  • распространение произведения;
  • публичный показ произведения;
  • импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распространения;
  • прокат оригинала или экземпляра произведения;

– публичное исполнение произведения;

  • сообщение в эфир;

–   сообщение по кабелю;

– перевод или другая переработка произведения;

– практическая реализация архитектурного, дизайнерского, градостроительного или садово-паркового проекта;

доведение произведения до всеобщего сведения;

— право на иное использование произведения.

Право на воспроизведение произведения – изготовление одного или более экземпляров произведения или его части в любой материальной форме. Запись произведения на электронном носителе также считается воспроизведением, кроме случая, когда такая запись является временной и составляет неотъемлемую и существенную часть технологического процесса, имеющего единственной целью правомерное использование записи или правомерное доведение произведения до всеобщего сведения.

К случаям свободного воспроизведения относятся: воспроизведение произведения для целей правосудия, публичное исполнение музыкальных произведений во время официальных и религиозных церемоний, похорон, воспроизведение произведений архитектуры, фотографии, изобразительного искусства, которые постоянно расположены в месте, открытом для свободного посещения, свободная запись краткосрочного пользования, производимая организациями эфирного вещания,  репродуцирование произведений в единичном экземпляре без извлечения прибыли.

Если оригинал или экземпляры правомерно опубликованного произведения введены в граж­данский оборот на территории Российской Федерации путем их продажи или иного отчуждения, дальнейшее распростране­ние оригинала или экземпляров произведения допускается без согласия правообладателя и без выплаты ему вознаграждения, за исключением действия права следования.

Право на импорт – право импортировать экземпляры произведения в целях распространения.

Близкими по своему содержанию к имущественным правам автора являются право на публичный показ, право на публичное исполнение и право на сообщение в эфир.

Еще одной сходной парой имущественных прав авторов яв­ляются право на сообщение в эфир и право на сообщение по кабелю.

Право на перевод представляет собой возможность автора са­мому переводить и использовать перевод своего произведения, а также его право давать разрешение на перевод и использова­ние перевода другими лицами.

Право на переработку – создание производного произведения (обработки, экранизации, аранжировки, инсценировки и т. п.).

Автор произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства имеет право на осуществление ав­торского контроля за разработкой документации для строитель­ства и право авторского надзора за строительством здания или сооружения либо иной реализацией соответствующего проекта. Порядок осуществления авторского контроля и авторского над­зора устанавливается федеральным органом исполнительной власти по архитектуре и градостроительству.

Автор произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства вправе требовать от заказчика архитектурного, градостроительного или садово-паркового проек­та предоставления права на участие в реализации своего проек­та, если договором не предусмотрено иное.

Право на вознаграждение за использование служебного произведения возникает в случае, если работодатель в течение трех лет со дня, когда служебное произведение было предоставлено в его распоряжение, начнет использование служебного произведения или передаст исключительное право другому лицу.

 

ВОПРОС 13. Смежные права, объекты и субъекты смежных прав.

Права­ми, смежными с авторскими (смежными правами), являются интеллектуальные права на результаты исполнительской деятельности (исполнения), на фонограммы, на сообщение в эфир или по кабелю радио- и телепередач (вещание организаций эфирного и кабельного вещания), на содержание баз данных  а так­же на произведения науки, литературы и искусства   впервые обнародованные после их перехода в общественное достояние.

Объекты прав, смежных с авторскими:

  • исполнения артистов-исполнителей и дирижеров, постановки режиссеров-постановщиков спектаклей, если эти исполнения выражаются в форме, допускающей их воспроизведение и распространение с помощью технических средств;

  • фонограммы – любые исключительно звуковые записи исполнений или иных звуков либо их отображений, за исключением звуковой записи, включенной в аудиовизуальное произведение;

  • сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания, в т.ч. передач, созданных самой организацией эфирного или кабельного вещания либо по ее заказу за счет ее средств другой организацией;

  • базы данных в части их охраны от несанкционированного извлечения и повторного использования составляющих их содержание материалов;

  • произведения науки, литературы и искусства, обнародованные после их перехода в общественное достояние, в части охраны прав публикаторов таких произведений.

Субъекты прав, смежных с авторскими:

  • исполнители;

  • производители фонограмм;

  • организации эфирного или кабельного вещания, изготовители базы данных и публикаторы;

  • публикатор.

 

ВОПРОС 15. Права производителя фонограммы.

 

Исключительное право на фонограмму действует в течение 50 лет, считая с 1 января года, следуюшего за годом, в котором была осуществлена запись. В случае обнародования фонограммы исключительное право действует в течение 50 лет, считая с 1 января года, следующего а годом, в котором она была обнародована, при условии, что фонограмма была обнародована в течение 50 лет после осуще­ствления записи. К наследникам и другим правопреемникам изготовителя фонограммы исключительное право на фонограм­му переходит в пределах оставшейся части сроков. По истече­нии срока действия исключительного права на фонограмму она переходит в общественное достояние.

Права изготовителя фонограммы признаются и действуют независимо от наличия и действия авторских прав и прав ис­полнителей. Право на указание на экземплярах фонограммы и (или) их упаковке своего имени или наименования и право на защиту фонограммы от искажения действуют и охраняются в течение всей жизни гражданина либо до прекращения юриди­ческого лица, являющегося изготовителем фонограммы.

Права организаций эфирного и кабельного вещания на их передачи действуют с момента осуществления передачи произ­ведений, фонограмм, исполнений, постановок, передач этих организаций до всеобщего сведения независимо от фактиче­ского приема их публикой. Иными словами, предварительная запись передачи не является условием возникновения права. Если такая запись произведена до фактического сообщения пе­редачи в эфир или по кабелю, то поскольку результаты этой за­писи не доведены до всеобщего сведения, то и передачи нет, и потому права на нее не возникают.

 

 

ВОПРОС 16. Сроки действия авторских и смежных прав.

 

По общему правилу, установленному ст. 1281 ГК РФ, исключительное право на произведение действует в течение всей жизни автора и 70 лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора.

Из данного правила имеются следующие исключения:

1) авторское право на произведение, обнародованное анонимно или под псевдонимом, действует в течение 70 лет, считая с 1 января года, следующего за годом его правомерного обнаро­дования. Если в течение указанного срока автор такого произве­дения раскроет свою личность или его личность не будет далее оставлять сомнений, то срок действия авторского права на это произведения будет исчисляться по общим правилам;

  • авторское право на произведение, созданное в соавторст­ве, действует в течение всей жизни и 70 лет, считая с I января
    года, следующего за годом после смерти последнего автора, пережившего других соавторов;
  • авторское право на произведение, обнародованное после
    смерти автора, действует в течение 70 лет после его выпуска.
    В случае, если автор был репрессирован и реабилитирован по­
    смертно, то срок охраны авторских прав начинает действовать с
    1 января года, следующего за годом реабилитации;
  • срок охраны авторских прав на произведение, автор которого работал во время Великой Отечественной войны или участвовал в ней, увеличивается на четыре года.

Изложенное относится к имущественным авторским пра­вам. Ряд личных неимущественных прав автора, а именно пра­во авторства, право на имя автора и право на неприкосновен­ность произведения, охраняются бессрочно.

 

ВОПРОС 17. Авторский договор, классификация авторских договоров.

 

Авторский договор – это договор, по которому автор произведе­ния литературы, науки и искусства или его правопреемники, с одной стороны, передают другой стороне, пользователю, иму­щественные права в установленных пределах, на срок, террито­рию, согласованные сторонами, и за определенное вознаграж­дение либо безвозмездно.

Авторский договор может быть как двусторонним (обязательства автора / иного обладателя авторского права, с одной стороны, и пользователя – с другой, взаимны), так и многосторонними (каждый из соавторов выступает как сторона).

Авторский договор является консенсуальным, носит возмездный характер.

Возмездные договоры делятся на меновые и рисковые (алеа-торные). Авторский договор признается меновым, если в мо­мент его заключения стороны могут оценить ту выгоду, кото­рую они смогут получить при исполнении договора.

Алеаторный договор содержит в себе условие, по которому невозможно точно определить выгоду и возможные убытки, ко­торые ждут издателя или автора.

Договоры могут быть сгруппированы по различным основаниям:

  1. способ использования произведения (издательский договор, постановочный договор, сценарный договор, договор на создание рекламы, договор о передаче авторских прав на программу для ЭВМ);
  2. договор о передаче авторских прав: исключительных и неисключительных. По авторскому договору о передаче исключительных прав покупатель становится фактическим владельцем произведения (ст. 1285 ГК РФ). Автор или иной правообладатель по договору об отчуждении исключительного права на произведение обязу­ется передать принадлежащее ему исключительное право на произведение. Однако автор или иной правообладатель может оставить часть этих прав за собой, разделить их поровну с по­купателем. При этом всегда за автором сохраняются личные неимущественные права, которые могут принадлежать только автору произведения. Договор о передаче неисключительных прав разрешает по­купателю использовать произведение наравне с лицом, обла­дающим исключительными правами;
  3. договор на разрешение использовать произведение. Лицензионные договоры о предоставлении права использования произведения могут предусматривать следующее деление: простая, неисключительная и исключительная лицензия. При простой, неисключительной лицензии за лицензиаром сохраняется право выдачи лицензий другим лицам, при исключительной такое  право не сохраняется.

 

 

ВОПРОС 19. Содержание авторского договора.

 

Содержание авторского договора составляют условия, которые устанавливаются соглашением сторон. Содержанием обязательственного правоотношения, основанного на авторском договоре, являются права и обязанности сторон.

Для любого договора одним из важных существенных условий является условие о предмете, который охватывает все то, по поводу чего заключается договор. Предметом авторского договора может выступать произведение науки, литературы, искусства, по поводу которого стороны заключили соглашение, либо имущественные права, которые автор или иной правообладатель уступает пользователю. Если стороны в авторском договоре не укажут объем передаваемых прав, договор может быть признан не состоявшимся.

В авторском договоре должны быть предусмотрены:

  • способы использования произведения;

  • срок, на который передается право;

  • территория, на которой может осуществляться использование;

  • размер вознаграждения и (или) порядок определения размера вознаграждения за каждый способ использования произведения, порядок и сроки его выплаты;

  • другие условия, которые стороны сочтут существенными для данного договора.

Условия об объеме передаваемых прав по авторскому договору и размер вознаграждения являются существенными условиями договора.

В авторский договор с участием иностранных лиц должна быть включена валютная оговорка – условие договора, которое указывает на то, валюта, какой страны выступает в качестве валюты долга, в какой валюте должен быть произведен платеж и каким должно быть курсовое соотношение между указанными валютами на момент платежа.

Согласно ч.2 п.1 ст.1289 ГК РФ договор, который не предусматривает и не позволяет определить срок его исполнения, не считается заключенным. Также стороны предусматривают сроки для устранения замечаний, сроки рассмотрения представленного произведения.

Авторский договор должен быть заключен в письменной форме.

Немаловажное значение при исполнении договора играет личность самого автора. Привлечение других лиц к работе над произведением должно быть оговорено заранее с согласия заказчика.

Нарушение автором обязанности не заключать с другими пользователями (издательствами) новых договоров дает право покупателю-заказчику не только расторгнуть договор, но также и взыскать с автора понесенные убытки.

ВОПРОС 20. Организации, управляющие имущественными правами на коллективной основе.

 

Важную роль в реализации имущественных прав авторов и иных правообладателей играют организации, управляющие имущественными правами на коллективной основе. Такие ор­ганизации действуют на основе устава и в пределах полномо­чий данных обладателями авторских прав. В соответствии с за­конодательством коллективное управление имущественными правами авторов должно осуществляться самими правооблада­телями, а не органами государства.

Подобные организации являются некоммерческими, не мо­гут самостоятельно использовать произведения, полученные для управления на коммерческой основе, не могут заниматься предпринимательской деятельностью. Они являются предста­вителями авторов и действуют от их имени и в их интересах.

Организации по управлению правами на коллективной ос­нове должны пройти государственную аккредитацию (ст. 1244 ГК РФ) и осуществлять свою деятельность под контролем уполномоченного федерального органа исполнительной власти (п. 6 ст. 1244 ГК РФ). Типовой устав аккредитованной органи­зации утверждается в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации (п, 7 ст. 1244 ГК РФ).

На территории России действует в настоящее время Россий­ское авторское общество (РАО), которое защищает интересы автора любыми юридическими  средствами.

Законом разрешено создание других подобных организаций.

Российское государство, субъекты РФ, муниципальные об­разования, выступая самостоятельными субъектами авторского права, могут участвовать в авторских правоотношениях.

Так, например, использование произведения, выигравшего публичный конкурс, возможно только на основании договора между автором произведения и организатором конкурса (ст. 1060 ГК РФ). Российская Федерация, ее субъекты, муници­пальные образования могут быть устроителями публичного конкурса на лучшую работу: герб, символику и т. д.

 

ВОПРОС 21.  Защита авторских и смежных прав.

 

Под защитой авторских прав в российской юридической науке понимается совокупность мер, направленных на восстановление или признание авторских прав и защиту интересов их обладателей при их нарушении или оспаривании. Авторские права должны быть не только реально осуществимыми. Субъ­екты этих прав должны быть наделены возможностями по пре­сечению нарушения прав, их восстановлению, компенсации всех потерь, вызванных нарушением своих субъективных прав.

Система борьбы с нарушениями авторских прав состоит из двух элементов.

Во-первых, это собственно защита, содержанием которой является признание оспариваемого права, восстановление на­рушенного права или предоставление денежной компенсации правообладателю. Таким образом, собственно защита может быть осуществлена только методами гражданского права.

Во-вторых, это борьба с нарушениями методами публично­го права (административного и уголовного), которая в основ­ном направлена на общую и частную превенцию (предупреж­дение) нарушений. Основой охраны авторских прав как прав гражданских является их защита методами гражданского права, однако использование методов публичного права также необ­ходимо.

Формы защиты подразделяют на судебные и несудебные.

Основным средством защиты авторских прав является подача иска в суд.

При обращении в суд общей юрисдикции с исками, выте­кающими из авторского права, авторы освобождаются от упла­ты государственной пошлины, при предъявлении такого иска в арбитражный суд истец упла­чивает государственную пошлину в размере, который определя­ется в общеустановленном порядке. Действие исковой давности на требования, вытекающие из нарушения личных неимущест­венных авторских прав, не распространяется. Срок исковой давности по искам, связанным с нарушением имущественных прав и интересов, составляет три года со дня, когда истец узнал или должен был узнать о нарушении своего права.

При этом право на судебную защиту авторских прав не мо­жет быть ограничено соглашением сторон.

Кроме подачи иска в суд общей юрисдикции или арбитраж­ный суд, право на судебную защиту авторских прав может быть реализовано путем обращения в Конституционный Суд РФ. Особенность обращения в Конституционный Суд состоит в том, что этот орган не только восстанавливает — при наличии доста­точных оснований — нарушенное правовое положение субъек­тов, но и признает несоответствующим Конституции РФ приме­няемый нормативный правовой акт.

Защита гражданских прав в административной форме допус­кается гражданским законодательством, но согласно это возможно лишь в случаях, предусмотренных зако­ном. В настоящее время авторское законодательство таких слу­чаев прямо не предусматривает. Однако анализ различных нор­мативных правовых актов и правоприменительной практики по­зволяет сделать вывод о наличии у соответствующих субъектов возможности защищать свои авторские права в административ­ной форме. При этом в данной форме МОГУТ быть защищены не все права, а лишь те, реализация которых возложена на какое-либо звено исполнительной власти. Иначе говоря, возможность защиты должна быть предусмотрена компетенцией органов управления. Принципиальное значение имеет то обстоятельство, что любое решение, вынесенное при разрешении спора в адми­нистративном порядке, может быть оспорено в Суде. Средством защиты при использовании административной Формы является жалоба или заявление. Органом исполнительной власти, на ко­торый возложено рассмотрение жалоб (заявлений) на нарушение авторских прав в настоящее время является Федеральная анти­монопольная служба.

 

ВОПРОС 22. Способы гражданско-правовой защиты авторских и смежных прав.

 

Под способами защиты авторских прав понимаются закреп­ленные законом материально-правовые меры принудительного характера, посредством которых производится восстановление (признание) нарушенных (оспариваемых) прав и воздействие на правонарушителя.

В соответствии ГК РФ обладатели авторских прав в случае нарушения своих прав вправе требовать:        :

— признания права;

–   восстановления положения, существовавшего до нарушения права;

  • пресечения действий, нарушающих их права или создаю­щих угрозу их нарушения;
  • компенсации морального вреда;
  • публикации решения суда о допущенном нарушении;
  • возмещения убытков;
  • выплаты компенсации.

Одним из способов защиты авторских прав является изъятие из оборота и уничтожение по решению суда без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены ГК РФ, материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, импорт, перевозка/ хранение привели к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство.

 

ВОПРОС 23. Объекты патентного права, принципы патентного права.

 

Объектами патентного права являются изобретения, полез­ные модели и промышленные образцы.

Изобретение определяют как новое и обладающее сущест­венными отличиями техническое решение задачи в любой от­расли человеческой жизнедеятельности1, как всякий достигну­тый человеком творческий результат, суть которого состоит в нахождении конкретных технических средств решения задачи, возникшей в сфере практической деятельности.

Полезная модель – техническое решение, которое является устройством.

Промышленный образец – художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.

Принципы патентного права:

  • признание за патентообладателем исключительного права
    на запатентованный объект;
  • сочетание баланса индивидуальных интересов патентообладателя и публичных интересов общества;
  • предоставление правовой охраны лишь тем объектам, которые в установленном законом порядке признаны обладающими патентоспособностью;
  • предоставление правовой охраны лишь в объеме, определяемом формулой (описанием) поданной заявки;
  • наделение авторов запатентованных объектов личными
    неимущественными, а в некоторых случаях и имущественными
    правами независимо от того, являются ли они патентообладателями.

 

ВОПРОС 24. Понятие и признаки изобретения.

Изобретение определяют как новое и обладающее сущест­венными отличиями техническое решение задачи в любой от­расли человеческой жизнедеятельности1, как всякий достигну­тый человеком творческий результат, суть которого состоит в нахождении конкретных технических средств решения задачи, возникшей в сфере практической деятельности2.

Изобретению в соответствии со ст. 1350 ГК РФ предостав­ляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобре­тательский уровень и промышленно применимо.

Изобретение является новым, если оно не следует из уровня техники. Уровень техники, служащий критерием новизны изо­бретения, включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. В уровень техники изобретения включаются при условии, что по дате поступления заявки в Роспатент они имеют приоритет перед всеми поданными другими лицами в РФ заявками на изобретения и полезные модели, а также запатентованными в РФ изобретениями и полезными моделями.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, с/х, здравоохранении и других отраслях экономики или в социальной деятельности.

 

ВОПРОС 25. Объекты изобретений.

 

Патентный закон устанавливает объектами изобретения (список не является исчерпывающим):

  • устройство

  • способ

  • вещество

  • Тамм микроорганизма

  • культуры клеток растений и животных

  • применение известного ранее устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению.

Продуктом как объектом изобретения является, в частности, устройство, вещество, штамм микроорганизма, культура (линия) клеток растений или животных, генетическая конструкция.

К устройствам относятся конструкции и изделия.

К веществам относятся, в частности, химические соедине­ния, в том числе нуклеиновые кислоты и белки; композиции (составы, смеси); продукты ядерного превращения.

К штаммам микроорганизмов относятся, в частности, штам­мы бактерий, вирусов, бактериофагов, микроводорослей, мик­роскопических грибов, консорциумы микроорганизмов.

К линиям клеток растений или животных относятся линии клеток тканей, органов растений или животных, консорциумы соответствующих клеток.

К генетическим конструкциям относятся, в частности, плаз-миды, векторы, стабильно трансформированные клетки микро­организмов, растений и животных, трансгенные растения и жи­вотные.

 

ВОПРОС 26. Объекты, не признаваемые изобретениями.

 

Пункт 5 ст. 1350 ГК РФ не относит к изобретениям:

  • открытия;
  • научные теории и математические методы;
  • решения, касающиеся только внешнего вида изделий, направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
  • правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйствен­ной деятельности;
  • программы для ЭВМ;
  • решения, заключающиеся только в представлении ин­
    формации.

Однако возможность отнесения указанных объектов к изобре­тениям исключается только в случае, если заявка на выдачу па­тента на изобретение касается указанных объектов как таковых.

В соответствии с п. 3 ст. 4 Патентного закона не призна­вались патентоспособными изобретениями;

  • сорта растений и породы животных, биологические спо­собы их получения, за исключением микробиологических спо­собов и продуктов, полученных такими способами;
  • топологии интегральных микросхем;
  • решения, противоречащие общественным интересам, прин­ципам гуманности и морали.

Кроме того, в соответствии с п. 4 ст. 1349 ГК РФ не могут быть объектами патентных прав, в том числе прав на изобретения:

  • способы клонирования человека;
  • способы модификации генетической целостности клеток

зародышевой линии человека;

— использование  человеческих эмбрионов  в  промышленных и коммерческих целях;

— иные решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

 

ВОПРОС 28. Изобретательский уровень.

 

Изобретению в соответствии со ст. 1350 ГК РФ предостав­ляется правовая охрана, если оно имеет изобре­тательский уровень.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Ключевым в данном критерии является определение термина «специалист».

Фигура специалиста носит гипотетический характер, является юридической фикцией и служит объективным масштабом для оценки как неочевидности изобретения, так и творческого характера  деятельности. Некоторые разъяснения по данному поводу содержатся в Директиве по проведению экспертизы в Европейском патентном ведомстве, согласно которой специалистом в определенной области техники может считаться специалист-практик средней квалификации, обладающий общеизвестными сведениями в области техники, имеющий доступ к полному уровню техники.

 

ВОПРОС 31. Понятие и признаки промышленного образца.

 

В соответствии с п. 1 ст. 1352 ГК РФ в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного про­изводства, определяющее его внешний вид.

Промышленные образцы служат средством повышения потребительских качеств изделий и их конкурентоспособности. Чтобы изделие было конкурентоспособным необходимо, чтобы оно удовлетворяло запросы потребителей с точки зрения красоты и выразительности его формы, цвета, изящества отделки, эргономики, упаковки и требований моды. Эта задача решается с помощью художественного конструирования и охраны промышленных образцов.

В промышленном образце должны органически сочетаться конструктивные и эстетические качества изделия.

Художественно-конструкторское решение может быть признано промышленным образцом, если оно обладает художественной и информационной выразительностью, целостностью композиции, рациональностью формы, соответствует требованиям эргономики.

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является новым и оригинальным.

Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

При установлении новизны промышленного образца учитываются все поданные в РФ другими лицами заявки на промышленные образцы, а также запатентованные в РФ промышленные образцы.

Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.

К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.

 

ВОПРОС 32. Оформление патентных прав, процедура.

 

Срок действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право патента составляет 20 лет, считая с даты поступления заявки в Роспатент, и по общему правилу не подлежит продлению.

Срок действия патента на изобретение, относящееся к ле­карственному средствам, пестицидам или агрохимикатам,  для применения которых требуется получение в установленном за­коном порядке разрешения, продлевается Роспатентом по хо­датайству патентообладателя на срок, исчисляемый с даты по­дачи заявки на изобретение до даты получения первого разре­шения на применение, за вычетом пяти лет. При этом срок, на который продлевается действие патента на изобретение, не мо­жет превышать пяти лет.

Указанное ходатайство подается в период действия патента до истечения шести месяцев с даты получения такого разреше­ния или даты выдачи патента в зависимости от того, какой из этих сроков истекает позднее.

Заявка на выдачу патента подается лицом, имеющим право на получение патента (далее — заявитель) в Роспатент. Заявки могут быть адресованы Роспатенту либо его структурному под­разделению — Федеральному институту промышленной собст­венности.

Заявка на изобретение, полезную модель, промышленный образец должна быть оформлена и подана в соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на вы­дачу патента на изобретение, Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на вы­дачу патента на промышленный образец. Заявка может быть подана через патентного поверенного, зарегистрированного в Роспатенте, или через иного представи­теля, полномочия которых удостоверяются доверенностью. Фи­зические лица, проживающие за пределами Российской Феде­рации, или иностранные юридические лица либо их патентные поверенные по общему правилу ведут дела с Роспатентом через патентных поверенных, зарегистрированных в этой Федераль­ной службе. Указанные лица могут вести дела с Роспатентом самостоятельно лишь в случаях, прямо предусмотренных меж­дународным договором Российской Федерации.

Заявление о выдаче патента представляется на русском язы­ке. Прочие документы заявки представляются на русском или другом языке. Если документы заявки представлены на другом языке, к заявке прилагается их перевод на русский язык. Пере­вод на русский язык может быть представлен заявителем в те­чение двух месяцев после поступления в Роспатент заявки, со­держащей документы на другом языке.

Заявка на выдачу патента на изобретение (далее — заявка на изобретение) должна относиться к одному изобретению или группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел (требование единства изобретения).

Заявка на выдачу свидетельства на полезную модель (да­лее — заявка на полезную модель) должна относиться к одной полезной модели или группе полезных моделей, связанных между собой настолько, что они образуют единый творческий за­мысел {требование единства полезной модели).

Заявка на изобретение (полезную модель) должна содержать:

  • заявление о выдаче патента (свидетельства) с указанием
    автора (авторов) изобретения (полезной модели) и лица (лиц),
    на имя которого (которых) испрашивается патент, а также их
    места жительства или места нахождения;
  • описание изобретения (полезной модели), раскрывающее
    его (ее) с полнотой, достаточной для осуществления;

 

  • формулу изобретения (полезной модели), выражающую
    его (ее) сущность и полностью основанную на описании;
  • чертежи и иные материалы, если они необходимы для
    понимания сущности изобретения (полезной модели);
  • реферат.

К заявке на изобретение (полезную модель) прилагается до­кумент, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере или дающий основания для освобождения от уплаты пошлины, или уменьшения ее размера.

Заявка на выдачу патента на промышленный образец (да­лее — заявка на промышленный образец) должна относиться к одному промышленному образцу и может включать варианты этого образца {требование единства промышленного образца).

Заявка на промышленный образец должна содержать:

— заявление о выдаче патента с указанием автора (авторов) промышленного образца и лица (лиц), на имя которого (которых) испрашивается патент, а также их места жительства или места нахождения;

— комплект изображений изделия, дающих детальное пред­ставление о внешнем виде изделия (фотографий, рисунков или иных его репродукций, в том числе выполненных средствами компьютерной графики);

  • чертеж общего вида изделия, эргономическую схему, кон­
    фекционную карту, если они необходимы для раскрытия сущ­ности промышленного образца;
  • описание промышленного образца;

—      перечень существенных признаков промышленного образца.
К заявке на промышленный образец прилагается документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере или основания для освобождения от уплаты пошлины или уменьшения ее размера.

Описание изобретения (полезной модели, промышленного образца) является центральным документом заявки. Описание должно раскрывать сущность разработки с полнотой, достаточ­ной для ее осуществления, и подтверждать формулу изобрете­ния (полезной модели). Описание промышленного образца должно раскрывать в словесной форме представленное на изо­бражениях решение внешнего вида изделия. Описание разра­ботки составляется по определенной схеме, отступление от ко­торой недопустимо. Описания изобретения и полезной модели имеют практически совпадающую структуру; описание про­мышленного образца составляется по другим правилам.

Описание изобретения (полезной модели) начинается с ука­зания названия изобретения и индекса рубрики действующей редакции Международной патентной классификации (МПК)1, к которой относится заявляемое изобретение (полезная мо­дель), и содержит следующие разделы:

  • область техники, к которой относится изобретение (по­лезная модель);
  • уровень техники;
  • сущность изобретения (полезной модели);
  • перечень фигур чертежей и иных материалов (если они
    прилагаются);
  • сведения, подтверждающие возможность осуществления
    изобретения (полезной модели);
  • перечень последовательностей.

Структура описания промышленного образца в целом соответствует структуре описания изобретения (хотя названия отдельных разделов не совпадают): назначение и область при­менения промышленного образца; аналоги промышленного об­разца; перечень изображений, а также других представленных материалов, иллюстрирующих промышленный образец (чертеж, эргономическая схема, конфекционная карта — в случае их представления); раскрытие сущности промышленного образца.

Важной частью заявки на выдачу патента на изобретение является формула изобретения. В ней приводится характеристика разработки, выражающая ее сущность. Признаки в формуле выражаются таким образом, чтобы обеспечить возможность их идентификации. Формула состоит из ограничительной и отличительной частей, включающих прототип и новые признаки изобретения или полезной модели.

Реферат представляет собой сокращенное изложение содержания описания изобретения, включающее название, характеристику сущности с указанием достигаемого технического результата.

Заявка на изобретение не должна содержать выражений, чертежей, рисунков, фотографий и иных материалов, противоречащих морали и общественному порядку, пренебрежительных высказываний по отношению к продукции или технологическим процессам, заявкам или охранным документам других лиц, высказываний или сведений, явно не относящихся к изобретению либо не являющихся необходимыми для признания документов заявки соответствующими требованиям Правил составления, подачи и рассмотрения заявок.

По поступившей заявке на изобретение Роспатент проводит формальную экспертизу. Проверяется наличие необходимых документов, соблюдение установленных требований к ним и рассматривается вопрос о том, относится ли заявленное предложение к объектам, которым предоставляется правовая охрана.

По прошествии 18 месяцев с даты поступления заявки, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом, Роспатент публикует сведения о заявке, кроме случаев, когда оно отозвано.

По ходатайству заявителя/ третьих лиц, которое может быть подано в любое время в течение трех лет с даты поступления заявки, Роспатент проводит экспертизу заявки по существу, включающую в себя информационный поиск в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники и проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности.

По истечении 6 месяцев с даты начала экспертизы заявки на изобретение по существу заявителю направляется отчет об информационном поиске. В период проведения экспертизы заявки по существу Роспатент вправе запросить у заявителя дополнительные материалы, без которых проведение экспертизы невозможно. Если заявитель в указанный срок не представит запрашиваемые материалы или просьбу о продлении установленного срока, заявка признается отозванной.

Если в результате экспертизы заявки по существу Роспатент установит, что заявленное изобретение, выраженной формулой, предложенной заявителем, соответствует условиям патентоспособности, то выносится решение о выдаче патента на изобретение с этой формулой. В противном случае – решение об отказе в выдаче патента. Решение об отказе в выдаче патента на изобретение, о выдаче патента на изобретение или о признании заявки отозванной могут быть обжалованы в Палату в течение 6 месяцев с даты получения заявителем решения по заявке. Решение Палаты может быть обжаловано в суд.

Роспатент после принятия решения о выдаче патента, при условии уплаты заявителем пошлины за выдачу патента, публи­кует в своем официальном бюллетене сведения о выдаче патен­та, включающие имя автора (авторов), если последний (послед­ние) не отказался быть упомянутым в качестве такового (тако­вых), и патентообладателя, название и формулу изобретения или полезной модели или перечень существенных признаков промышленного образца и его изображение.

После публикации сведений о выдаче патента на изобрете­ние, полезную модель или промышленный образец любое лицо вправе ознакомиться с документами заявки и отчетом об инфор­мационном поиске в порядке, устанавливаемом Роспатентом.

Роспатент одновременно с публикацией сведений о выдаче па­тента вносит в Государственный реестр изобретений Россий­ской Федерации, Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации или Государственный реестр промыш­ленных образцов Российской Федерации соответственно изо­бретение, полезную модель или промышленный образец и вы­дает патент лицу, на имя которого он испрашивался1.

При наличии нескольких лиц, на имя которых испрашивал­ся патент, им выдается один патент.

Регистрация изобретения, полезной модели или промыш­ленного образца и выдача патента осуществляются при условии уплаты соответствующей патентной пошлины. Неуплата по­шлины влечет признание заявки отозванной.

Заявленному изобретению с даты публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента предо­ставляется временная правовая охрана в объеме опубликованной формулы.

Физическое или юридическое лицо, использовавшее заяв­ленное изобретение в период временной правовой охраны, выплачивает  патентообладателю после получения патента денеж­ную компенсацию. Размер компенсации определяется соглаше­нием сторон.

 

ВОПРОС 33.Составление и подача заявки.

 

Заявка на выдачу патента подается лицом, имеющим право на получение патента (далее — заявитель) в Роспатент. Заявки могут быть адресованы Роспатенту либо его структурному под­разделению — Федеральному институту промышленной собст­венности.

Фи­зические лица, проживающие за пределами Российской Феде­рации, или иностранные юридические лица либо их патентные поверенные по общему правилу ведут дела с Роспатентом через патентных поверенных, зарегистрированных в этой Федераль­ной службе. Указанные лица могут вести дела с Роспатентом самостоятельно лишь в случаях, прямо предусмотренных меж­дународным договором Российской Федерации.

Заявление о выдаче патента представляется на русском язы­ке. Прочие документы заявки представляются на русском или другом языке. Если документы заявки представлены на другом языке, к заявке прилагается их перевод на русский язык. Пере­вод на русский язык может быть представлен заявителем в те­чение двух месяцев после поступления в Роспатент заявки, со­держащей документы на другом языке.

Заявка на выдачу патента на изобретение (далее — заявка на изобретение) должна относиться к одному изобретению или группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел (требование единства изобретения).

Заявка на выдачу свидетельства на полезную модель (да­лее — заявка на полезную модель) должна относиться к одной полезной модели или группе полезных моделей, связанных между  собой настолько, что они образуют единый творческий за­мысел {требование единства полезной модели).

Заявка на изобретение (полезную модель) должна содержать:

  • заявление о выдаче патента (свидетельства) с указанием
    автора (авторов) изобретения (полезной модели) и лица (лиц),
    на имя которого (которых) испрашивается патент, а также их
    места жительства или места нахождения;
  • описание изобретения (полезной модели), раскрывающее
    его (ее) с полнотой, достаточной для осуществления;

 

  • формулу изобретения (полезной модели), выражающую
    его (ее) сущность и полностью основанную на описании;
  • чертежи и иные материалы, если они необходимы для
    понимания сущности изобретения (полезной модели);
  • реферат.

К заявке на изобретение (полезную модель) прилагается до­кумент, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере или дающий основания для освобождения от уплаты пошлины, или уменьшения ее размера.

Заявка на выдачу патента на промышленный образец должна относиться к одному промышленному образцу и может включать варианты этого образца {требование единства промышленного образца).

Заявка на промышленный образец должна содержать:

— заявление о выдаче патента с указанием автора (авторов)
промышленного образца и лица (лиц), на имя которого (кото­
рых) испрашивается патент, а также их места жительства или

места нахождения;

— комплект изображений изделия, дающих детальное пред­
ставление о внешнем виде изделия (фотографий, рисунков или
иных его репродукций, в том числе выполненных средствами

компьютерной графики);

  • чертеж общего вида изделия, эргономическую схему, кон­
    фекционную карту, если они необходимы для раскрытия сущ­
    ности промышленного образца;
  • описание промышленного образца;

— перечень существенных признаков промышленного образца.
К заявке на промышленный образец прилагается документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере или основания для освобождения от уплаты пошлины или уменьшения ее размера.

Описание изобретения (полезной модели, промышленного образца) является центральным документом заявки. Описание должно раскрывать сущность разработки с полнотой, достаточ­ной для ее осуществления, и подтверждать формулу изобрете­ния (полезной модели). Описание промышленного образца должно раскрывать в словесной форме представленное на изо­бражениях решение внешнего вида изделия. Описание разра­ботки составляется по определенной схеме, отступление от ко­торой недопустимо.

Описание изобретения (полезной модели) начинается с ука­зания названия изобретения и индекса рубрики действующей редакции Международной патентной классификации (МПК)1, к которой относится заявляемое изобретение (полезная мо­дель), и содержит следующие разделы:

  • область техники, к которой относится изобретение (по­
    лезная модель);
  • уровень техники;
  • сущность изобретения (полезной модели);
  • перечень фигур чертежей и иных материалов (если они
    прилагаются);
  • сведения, подтверждающие возможность осуществления
    изобретения (полезной модели);
  • перечень последовательностей (если для характеристики
    изобретения использованы последовательности нуклеотидов и
    (или) аминокислот).

Структура описания промышленного образца в целом соответствует структуре описания изобретения (хотя названия отдельных разделов не совпадают): назначение и область при­менения промышленного образца; аналоги промышленного об­разца; перечень изображений, а также других представленных материалов, иллюстрирующих промышленный образец (чертеж, эргономическая схема, конфекционная карта — в случае их представления); раскрытие сущности промышленного образца.

Важной частью заявки на выдачу патента на изобретение является формула изобретения. В ней приводится характеристика разработки, выражающая ее сущность. Признаки в формуле выражаются таким образом, чтобы обеспечить возможность их идентификации. Формула состоит из ограничительной и отличительной частей, включающих прототип и новые признаки изобретения или полезной модели.

Реферат представляет собой сокращенное изложение содержания описания изобретения, включающее название, характеристику сущности с указанием достигаемого технического результата.

Заявка на изобретение не должна содержать выражений, чертежей, рисунков, фотографий и иных материалов, противоречащих морали и общественному порядку, пренебрежительных высказываний по отношению к продукции или технологическим процессам, заявкам или охранным документам других лиц, высказываний или сведений, явно не относящихся к изобретению либо не являющихся необходимыми для признания документов заявки соответствующими требованиям Правил составления, подачи и рассмотрения заявок.

 

 

ВОПРОС 34. Формула, ее структура, назначение.

 

Важной частью заявки на выдачу патента на изобретение является формула изобретения, которая определяет объем правовой охраны, предоставляемой патентом.

В формуле приводится характеристика разработки, выражающая ее сущность, т.е. содержащая совокупность ее существенных признаков. Признаки в формуле выражаются таким образом, чтобы обеспечить возможность их идентификации.

Формула строится по принципу формально-логического определения и состоит из ограничительной и отличительной частей, включающих известные (прототип) и новые признаки изобретения или полезной модели.

 

ВОПРОС 35. Формальная экспертиза, экспертиза заявки по существу.

 

По поступившей заявке на изобретение Роспатент проводит формальную экспертизу, В ходе формальной экспертизы заявки проверяется наличие необходимых документов, соблюдение ус­тановленных требований к ним и рассматривается вопрос о том, относится ли заявленное предложение к объектам, кото­рым предоставляется правовая охрана.

Роспатент по истечении 18 месяцев с даты поступления за­явки, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом, публикует сведения о заявке, кроме случаев, когда она отозвана. Состав публикуемых сведений определяет Роспа­тент. Любое лицо после опубликования  сведений  о заявке вправе ознакомиться с ее материалами. По ходатайству заяви­теля Роспатент может опубликовать сведения о заявке ранее указанного срока. Автор изобретения имеет право отказаться быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях о заявке.

По ходатайству заявителя или третьих лиц, которое может быть подано в любое время в течение трех лет с даты поступле­ния заявки, Роспатент проводит экспертизу заявки по существу, включающую в себя информационный поиск в отношении за­явленного изобретения для определения уровня техники и про­верку соответствия заявленного изобретения условиям патенто­способности.

Если ходатайство о проведении экспертизы не будет подано в указанный срок, заявка считается отозванной. О поступивших  ходатайствах третьих лиц заявитель уведомляется Роспа­тентом.

По истечении шести месяцев с даты начала экспертизы за­явки на изобретение по существу заявителю направляется отчет об информационном поиске.

В период проведения экспертизы заявки по существу Роспа­тент вправе запросить у заявителя дополнительные материалы, без которых проведение экспертизы невозможно, в том числе измененную формулу изобретения. Дополнительные материалы по запросу экспертизы должны быть представлены без измене­ния сущности изобретения в течение двух месяцев с даты полу­чения заявителем запроса или копий материалов, противопо­ставленных заявке, при условии, что указанные копии были за­прошены заявителем в течение месяца с даты получения им запроса экспертизы. В случае если заявитель в указанный срок не представит запрашиваемые материалы или просьбу о про­длении установленного срока, заявка признается отозванной.

 

ВОПРОС 36. Выдача патента.

 

Если в результате экспертизы заявки по существу Роспатент установит, что заявленное изобретение, выраженное формулой, предложенной заявителем, соответствует условиям патентоспо­собности, то выносится решение о выдаче патента на изобрете­ние с этой формулой.

При установлении несоответствия заявленного изобретении, выраженного формулой, предложенной заявителем, условиям патентоспособности выносится решение об отказе в выдаче па­тента.

Решения об отказе в выдаче патента на изобретение, о выда­че патента на изобретение или о признании заявки отозванной могут быть обжалованы в Палату в течение шести месяцев с да­ты получения заявителем решения по заявке. Решение Палаты может быть обжаловано в суд.

Роспатент после принятия решения о выдаче патента, при условии уплаты заявителем пошлины за выдачу патента, публи­кует в своем официальном бюллетене сведения о выдаче патен­та, включающие имя автора (авторов), если последний (послед­ние) не отказался быть упомянутым в качестве такового (тако­вых), и патентообладателя, название и формулу изобретения или полезной модели или перечень существенных признаков промышленного образца и его изображение.

Роспатент одновременно с публикацией сведений о выдаче па­тента вносит в Государственный реестр изобретений Россий­ской Федерации, Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации или Государственный реестр промыш­ленных образцов Российской Федерации соответственно изо­бретение, полезную модель или промышленный образец и вы­дает патент лицу, на имя которого он испрашивался1.

При наличии нескольких лиц, на имя которых испрашивал­ся патент, им выдается один патент.

ВОПРОС 37. Права патентообладателя.

 

  1. право авторства, т. е. основанная на законе и факте выдачи патента (свидетельства) возможность признаваться создателем данного объекта. Предполагает запрет всем другим лицам на территории страны именоваться авторами изобретения, полезной модели или промышленного образца. Право авторства является неотчуждаемым личным правом и охраняется бессрочно, сохраняется при отчуждении

исключительного права.

  1. право на получение патента, а также на передачу указанного права другим физическим или юридическим лицам.
  2. право на вознаграждение.
  3. исключительное право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца выражается в том, что патентообладатель вправе использовать их по своему усмотрению. Патентообладатель вправе разрешить или запретить использование указанных объектов другим лицам, кроме случа­ев, когда использование согласно закону не является наруше­нием прав патентообладателя, например, когда имело место преждепользование.

 

ВОПРОС 38. Действия, не признаваемые нарушением исключительного права патентообладателя.

 

Не признаются нарушением исключительного права патенто­обладателя (ст. 1359 ГК РФ; ст. 11 Патентного закона):

— применение продукта, в котором использованы запатен­тованные изобретение, полезная модель, или изделия, в кото­ром использован запатентованный промышленный образец, в конструкции, во вспомогательном оборудовании или при экс­плуатации транспортных средств иностранных государств (вод­ного, воздушного, автомобильного и железнодорожного транс­порта и космической техники) при условии, что эти транспорт­ные средства временно или случайно находятся на территории Российской Федерации и указанные продукт или изделие ис­пользуются исключительно для нужд транспортного средства. Такое действие не признается нарушением исключительного права патентообладателя в отношении транспортных средств иностранных государств, предоставляющих такие же права в отношении транспортных средств, зарегистрированных в Рос­сийской Федерации;

  • проведение научного исследования продукта, способа, в
    которых использованы запатентованные изобретение, полезная
    модель, или изделия, в котором использован запатентованный
    промышленный образец, либо эксперимента над этими про­
    дуктом, способом или изделием;
  • использование запатентованных изобретения, полезной
    модели или промышленного образца при чрезвычайных об­
    стоятельствах (стихийные бедствия, катастрофы, аварии) с уве­
    домлением патентообладателя в кратчайший срок и последую­
    щей выплатой ему соразмерной компенсации;

— использование запатентованных изобретения, полезной модели или промышленного образца для удовлетворения лич­ных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение прибыли (дохода);

— разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей ле­карственных средств с использованием запатентованного изо­бретения;

— ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы запатентованные изобретение, полезная модель, или изделия, в котором использован запатентованный промышленный образец, если эти продукт или изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения
патентообладателя.

 

ВОПРОС 39. Право преждепользования.

 

В соответствии со ст. 1361 ГК РФ и ст. 12 Патентного закона любое физическое или юридическое лицо, которое до даты при­оритета изобретения, полезной модели, промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федера­ции созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без рас­ширения объема (право преждепользования).

Право преждепользования может быть передано другому физическому или юридическому лицу только совместно с про­изводством, на котором имело место использование тождест­венного решения или были сделаны необходимые к этому при­готовления, т. е. лишь в случае продажи или передачи в аренду предприятия в целом как имущественного комплекса

 

 

ВОПРОС 41. Понятие, признаки, функции фирменного наименования.

 

Под фирменным наименованием (фирмой) понимается то на­именование, под которым предприниматель выступает в граж­данском обороте и которое индивидуализирует его среди иных участников гражданского оборота.

К фирменному наименованию закон предъявляет ряд требова­ний. Прежде всего, в соответствии с принципом истинности на­именование предпринимателя должно правдиво отражать право­вое положение, т. е. должно содержать указания на организаци­онно-правовую форму предприятия, в необходимых случаях на его тип, профиль деятельности, личность владельца (имена, на­именования их участников). Указание на организационно-право­вую форму юридического лица дает знать участникам оборота об основных признаках организации — является ли она коммерче­ской или некоммерческой, как строится ее ответственность и т. д.

Кроме того, фирменное наименование должно обладать от­личительными признаками, которые не допускали бы смешения одной фирмы с другой, т. е. должно быть новым и отличным от уже используемых наименований.

Фирменное наименование остается неизменным в течение всего времени, пока владеющий им предприниматель сохраняет свой организационно-правовой статус. Произвольное измене­ние фирменного наименования не допускается.

Выделяют две части фирмы: основную (корпус фирмы), и вспомогательную (произвольную). Корпус фирмы, являющийся обязательной частью фирменного наименования, содержит указание на организационно-правовую форму предприятия, его тип и предмет деятельности, а в некоторых случаях и на другие его характеристики. Например, обязательное включение в на­именование указания на характер деятельности установлено для тех юридических лиц, которые в силу закона должны обла­дать специальной правоспособностью. Соответственно в на­именовании такого лица требуется указать на специфические виды деятельности — банковскую, страховую, биржевую и др.

К корпусу фирмы добавляется вспомогательная часть, эле­менты которой подразделяются на обязательные и факульта­тивные. Обязательным добавлением является специальное на­именование предприятия, его номер или иное обозначение, не­обходимое для отличия одних предприятий от других. В этом качестве чаще всего выступают различные условные обозначе­ния в виде оригинальных слов, имен собственных, географиче­ских названий и т. п. Другие добавления, включая сокращен­ные наименования фирмы, относятся к числу факультативных и могут включаться в фирму по усмотрению ее владельца.

Право на фирму охраняется на всей территории России, а , также в соответствии со ст. 8 Парижской конвенции по охране – промышленной собственности во всех странах, являющихся участницами данной Конвенции. Таким образом, рассматри­ваемое право имеет экстерриториальную сферу охраны, выходя­щую за рамки национальных границ.

 

 

ВОПРОС 42. Защита, способы защиты прав на фирменное наименование.

 

Если различные средства индивидуализации (фир­менное наименование,  товарный  знак,  знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождест­ва или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуа­лизации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, ус­тановленном ГК РФ, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку об­служивания) либо полного или частичного запрета на исполь­зование фирменного наименования или коммерческого обозна­чения (ст. 1252 ГКРФ).

В данном случае под частичным запретом на использование понимается: в отношении фирменного наименования — запрет на его использование в определенных видах деятельности.

Способы защиты в зависимости от области правоотношений могут быть гражданско-правовые, административно-правовые и уголовно-правовые. Способы защиты также могут существо­вать в двух формах: юрисдикционной и неюрисдикционной.

Особенностью защиты прав на средства индивидуализации можно назвать то, что осуществляется она в основном в юрис­дикционной рамках. Административно-правовая защита нару­шенных или оспариваемых прав сводится к возможности подачи против регистрации товарного знака или наименования места происхождения товара жалобы в Апелляционную палату Роспа­тента с правом последующего обжалования принятого по возра­жению решения в Высшую патентную палату и в суд. Правооб­ладатель также может обратиться с заявлением о нарушении правил добросовестной конкуренции в территориальный анти­монопольный орган, либо подать жалобу в вышестоящий орган организации-нарушителя, если таковой у последней имеется.

Что касается гражданско-правовых способов защиты прав на средства индивидуализации участников гражданского оборота то эти способы в основном совпадают с общими для всех слу­чаев защиты исключительных прав. Прежде всего, правооблада­тели, права которых оспариваются или не признаются третьими лицами, могут требовать официального признания своих прав на соответствующие средства индивидуализации. Такого рода споры обычно возникают при реорганизации юридических лиц путем их разделения или выделения.

Наиболее распространенным способом защиты, вытекаю­щим из нарушения рассматриваемых прав, является требование о прекращении незаконного использования фирменного на­именования, товарного знака или наименования места проис­хождения товара, которое часто сопровождается требованием об удалении с товара или его упаковки незаконно используемо­го товарного знака (наименования места происхождения това­ра) или обозначения, сходного с ним до степени смешения. Ес­ли сделать это невозможно без причинения существенного вре­да товару, по смыслу закона, потерпевший может требовать уничтожения самого товара.

По общему правилу гражданского права, в тех случаях, когда вследствие незаконного использования чужого средства индиви­дуализации у его обладателя возникли убытки, он имеет право на их возмещение в полном объеме.

 

 

ВОПРОСЫ 43 И 44. Товарный знак и знак обслуживания.

 

 

Под товарным знаком и знаком обслуживания (далее товарный знак) пони­мается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ст. 477 ГК РФ).

Представляется, что различие между товарным знаком и знаком обслуживания следует проводить только по объекту маркировки. Иных различий в правовом режиме данных кате­горий в законодательстве не содержится.

Товарным знаком признается обозначение, условный знак, символ, который помещается на выпуск продукции, ее упаков­ку или сопроводительную документацию. Зачастую такое обо­значение заменяет собой длинное и сложное название изгото­вителя товара.

Для признания обозначения товарным знаком оно должно отвечать ряду признаков. Обязательным признаком товарного знака называют оригинальность (выразительность), которая за­ключается в том, что обозначение, символ должен быть запоминающимся, создающим у потребителя устойчивые положи тельные связи между качеством продукции и знаком. В этом проявляется индивидуализирующая функция товарного знака

Условием правовой защиты товарного знака является его новизна. Признак новизны выражается в том, что обозначение заявленное в качестве товарного знака, не должно быть тожде­ственным или сходным с ранее зарегистрированными или заяв­ленными обозначениями в качестве товарных знаков.

Российское законодательство закрепляет принцип не абсо­лютной, а относительной новизны условных обозначений, за­являемых в качестве товарных знаков, т. е. регистрация иного обозначения в качестве товарного знака в каких-либо странах не препятствует признанию данного или сходного обозначения товарным знаком в Российской Федерации, если иное не выте­кает из международных соглашений, в которых участвует Рос­сийская Федерация.

Обозначение может считаться товарным знаком лишь тогда, когда оно в установленном законом порядке зарегистрировано. Российское законодательство охраняет не зарегистрированные в Роспатенте обозначения, за исключением так называемых об­щеизвестных товарных знаков, которые охраняются в силу ме­ждународных обязательств.

Идентификация товаров и услуг может производиться раз­личными способами. Соответственно по форме товарные знаки могут быть разделены на словесные знаки, изобразительные знаки, объемные знаки и другие обозначения (звуковые, свето­вые и т. п.) или их комбинации.

Особой разновидностью товарных знаков следует считать коллективный товарный знак. Его специфика заключается в том, что если индивидуальный товарный знак — это обозначе­ние, зарегистрированное на имя отдельного предпринимателя, то коллективным товарным знаком является товарный знак союза, хозяйственной ассоциации или иного добровольного объединения предприятий, предназначенный для обозначения выпускаемых или реализуемых ими товаров, обладающих еди­ными качественными или иными общими характеристиками. Коллективный знак является товарным знаком, предназначен­ным для обозначения товаров, производимых или реализуемых входящими в данное объединение лицами и обладающих еди­ными характеристиками их качества или иными общими харак­теристиками (ст. 1510 ГК РФ).

Коллективным знаком может пользоваться каждое из входя­щих в объединение лиц.

В зависимости от степени известности выделяют обычные и общеизвестные товарные знаки. В качестве обычных товарных зна­ков выступают любые новые оригинальные обозначения товаров, отвечающие всем критериям охраноспособности. В частности, не­обходимым условием их признания и охраны является обязатель­ная государственная регистрация обозначения. В отличие от этого, общеизвестным товарным знаком признается такое обозначение, которое знакомо широкому кругу потребителей благодаря его ис­пользованию для обозначения определенных товаров.

Общеизвестным признается товарный знак или обозначе­ние, если они в результате интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату широко известны в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

Товарный знак и обозначение, используемое в качестве то­варного знака, не могут быть признаны общеизвестными товар­ными знаками, если они стали широко известны после даты приоритета тождественного или сходного с ними до степени смешения товарного знака другого лица, который предназна­чен  для   использования   в  отношении  однородных  товаров

(ст. 1508 ГКРФ).

Предоставление правовой охраны общеизвестному товарно­му знаку означает признание исключительного права на обще­известный товарный знак. Правовая охрана общеизвестного то­варного знака действует бессрочно.

В соответствии со ст. 6bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности общеизвестным товарным зна­кам обеспечивается правовая охрана еще до их регистрации.

При использовании товарного знака рядом с обозначением проставляться предупредительная маркировка, указывающая на то, что применяемое обозначение является товарным знаком. Незаконное использование предупреди­тельной маркировки в отношении незарегистрированного в Российской Федерации товарного знака, если это деяние со­вершено неоднократно или причинило крупный ущерб, образу­ет уголовное преступление, предусмотренное ст. 180 «Незакон­ное использование товарного знака» УК РФ.

 

ВОПРОС 45. Наименование мест происхождения товаров.

 

Наименование места происхождения товара очень близко примыкает к товарным знакам. Данный способ визуализации продукции представляет собой или содержит современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, а также обозначение, производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отноше­нии товара, особые свойства которого исключительно или глав­ным образом определяются характерными для данного геогра­фического объекта природными условиями и (или) людскими факторами (ст. 1516 ГК РФ). Не признается наименованием места происхождения товара обозначение, хотя и представляю­щее собой или содержащее наименование географического объекта, но вошедшее в Российской Федерации во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, не связанное с местом его производства.

Наименование места происхождения товара имеет опреде­ленные специфические признаки. В нем должно содержаться прямое или косвенное указание на то, что товар происходит из конкретной страны, области или местности, т. е. указание на­звания географической местности.

Наименование места происхождения товара подразумевает связь обозначения товара с его особыми свойствами, которые оп­ределяются характерными для данного объекта природными усло­виями и (или) людским фактором.

Наконец, наименование места происхождения товара стано­вится самостоятельным объектом правовой охраны лишь тогда, когда оно в установленном порядке зарегистрировано в Роспатенте.

 

 

 

ВОПРОС 49. Понятие и признаки служебной и коммерческой тайны.

 

Коммерческая тайна — режим конфиденциальности инфор­мации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоп­равданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.

Информационные ресур­сы, информация, составляющая служебную и коммерческую тайну, являются объектами права интеллектуальной собствен­ности, так как обладают всеми необходимыми для этого при­знаками, а именно:

  • представляют собой нематериальное благо;
  • являются результатом интеллектуальной деятельности;
  • могут быть объектами, на которые за кем-либо закрепля­ется исключительное право.

ВОПРОС 50. Понятие и признаки топологии интегральных микросхем.

 

Топология интегральной микросхемы (далее — топология ИМС) — это зафиксированное на материальном носителе про­странственно-геометрическое расположение совокупности эле­ментов интегральной микросхемы и связей между ними.

Такое пространственно-геометрическое расположение в чи­пе образуется в результате последовательного нанесения много­численных слоев.

В силу закона правовая охрана предоставляется только на оригинальную топологию ИМС, созданную в результате твор­ческой деятельности автора и неизвестную автору и (или) спе­циалистам в области создания топологий ИМС на дату ее соз­дания.

Любая топология интегральной микросхемы должна призна­ваться охраноспособной, если автор разработал ее самостоя­тельно, а не заимствовал уже известное решение (вне зави­симости от схожести этой топологии с уже существующими вариантами).

Топологиям, совокупность элементов которых общеизвестна разработчикам и изготовителям интегральных микросхем на да­ту их создания, правовая охрана не предоставляется (п. 2 ст. 1448 ГК РФ). Таким образом, можно сказать, что «новизна» топологии учитывается косвенно, поскольку закон указывает на известность совокупности элементов не автору, а специали­стам в области разработки топологий ИМС (разработчикам и изготовителям), так как топология ИМС является определенным техническим решением, и применение методов авторского права не всегда проходит гладко.

Если топология состоит из элементов, которые являются общеизвестными специалистам в этой области на дату ее соз­дания, охрана топологии может предоставляться при условии что совокупность таких элементов в целом является ориги­нальной.

Доказывать оригинальность топологии не требуется — она признается оригинальной до тех пор, пока не доказано обрат­ное. Реально доказать отсутствие оригинальности будет доста­точно сложно, тем более что даже при регистрации не требуется предоставлять достаточно подробную информацию о тополо­гии.

Требований к носителю, на котором закрепляется тополо­гия, в законе не установлено: это может быть кристалл микро­схемы, кремниевая пластина, бумажные чертежи, их фотогра­фии, магнитные, оптические и другие носители, на которых чертежи зафиксированы в цифровой форме, и т. п.

 

 

ВОПРОС 51. Регистрация топологии интегральной микросхемы.

 

Автор топологии интегральной микросхемы или иной право­обладатель могут подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявку на офици­альную регистрацию топологии. Подача заявки и ведение дел в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуаль­ной собственности могут быть осуществлены как лично, так и через представителя. Не требуется, чтобы представителем был обязательно патентный поверенный; это может быть любое ли­цо, полномочия которого оформлены надлежащим образом.

Регистрация не является обязательной. В то же время устанавливаются определенные ограничения периода времени, в течение которого можно подать заявку: в срок, не пре­вышающий двух лет с даты первого использования топологии, ес­ли оно имело место. Если коммерческое использование еще не началось, то ограничений на подачу заявки не установлено.

Состав заявки. Каждая заявка может относиться только к одной топологии. В состав заявки в обязательном порядке должны входить:

  • заявление на официальную регистрацию топологии с ука­занием правообладателя, а также автора, если он не отказался
    быть указанным в качестве такового, их местонахождения (ме­стожительства), даты первого использования топологии, если
    оно имело место;
  • депонируемые материалы,   идентифицирующие  топологию, включая реферат;
  • документ, подтверждающий уплату регистрационного сбора
    в установленном размере, или основания для освобождения от уп­латы регистрационного сбора (или для уменьшения его размера).

Рассмотрение и проверка соблюдения требований, предъяв­ляемых к форме заявки, осуществляется в двухмесячный срок. Практическими основаниями для отказа в регистрации могут быть только неправильное заполнение документов заявки (в этом случае дается возможность исправить ошибки) либо истечение указанного выше срока на подачу заявки. Во всех остальных случаях топология должна быть зарегистрирована. Не проверя­ется ее работоспособность или возможность промышленной реализации. При положительном результате проверки заявки топология вносится в Реестр топологий интегральных микро­схем, а заявитель получает свидетельство об официальной реги­страции топологии. Сведения о зарегистрированной топологии публикуются в официальном бюллетене.

 

 

ВОПРОС 52. Понятие и признаки селекционного достижения.

 

селекционные достижения— это сорта растений, породы животных, зареги­стрированные в Государственном реестре охраняемых селекци­онных достижений. Это понятие раскрывается путем дачи оп­ределений видов селекционных достижений (сорта растений и породы животных). Под сортом понимается группа растений, которая независимо от охраноспособности  определяется по признакам, характеризующим данный генотип или комбинацию генотипов, и отличается от других групп растений того х ботанического таксона одним или несколькими признаками

Сорт может быть представлен одним или несколькими рас­тениями, частью или несколькими частями растения при усло­вии, что такая часть или части могут быть использованы для воспроизводства целых растений сорта. В свою очередь в рам­ках сорта тоже могут быть выделены определенные категории: клон, линия, гибрид первого поколения, популяция.

Под породой животных понимается группа животных, кото­рая независимо от охраноспособности обладает генетически обусловленными биологическими и морфологическими свойст­вами и признаками, причем некоторые из них специфичны для данной группы и отличают ее от других групп животных.

Порода может быть представлена женской или мужской особью или племенным материалом, т. е. предназначенными для воспроизводства породы животными (племенными живот­ными), их генами или зиготипами (эмбрионами). В качестве самостоятельных категорий породы рассматриваются тип и кросс линии.

Традиционно к существенным признакам селекционных достижений относят следующие:

  • это биологические объекты (поскольку закон упоминает
    только сорта растений и породы животных);
  • они обладают генетически обусловленными признаками,
    отличающими данные объекты от других;
  • они получены в результате целенаправленного отбора, произведенного человеком (селекции).

 

 

ВОПРОС 53. Оформление прав на селекционное достижение.

 

Заявка на выдачу патента на селекционное достижение пода­ется в Госкомиссию. За­явка на выдачу патента должна содержать заявление о выдаче патента, анкету селекционного достижения, документ, подтвер­ждающий уплату установленной пошлины, либо освобождаю­щий от уплаты пошлины, либо дающий основания для уменьше­ния ее размера. Работодатель, кроме этого, должен приложить договор с работником — автором селекционного достижения.

Предварительная (формальная) экспертиза проводится в тече­ние месяца. После этого производится публикация заявки в офи­циальном бюллетене Госкомиссии. В течение шести месяцев с да­ты опубликования сведений о заявке любое заинтересованное лицо может направить в Госкомиссию претензию в отношении новизны заявленного селекционного достижения; у заявителя будет три месяца со дня получения уведомления о поступлении претензии для того, чтобы направить в Госкомиссию мотиви­рованное возражение. После этого Госкомиссия проводит экс­пертизу на новизну и принимает решение о признании или не­признании  селекционного  достижения,   отвечающего  этому требованию.

На следующей стадии проводится проверка селекционного дос­тижения на отличимость, однородность и стабильность. Сроки проведения проверки зависят, в частности, от времени подачи заявки: дело в том, что многие биологические объекты могут быть проверены только в определенные времена года. Для про­ведения данной экспертизы заявитель предоставляет в Госко­миссию необходимое количество биологического материала.

В случае положительного решения по результатам экспертизы заявителю выдается патент, а само селекционное достижение включается в Государственный реестр охраняемых селекцион­ных достижений.

Госкомиссия в каждом случае ука­зывает, куда, в каком объеме и в какие сроки должны быть пред­ставлены образцы для экспертизы. Кроме того, образец (эталон) сорта, включающий гербарий, семена, клубни, луковицы, черен­ки, соцветия (колосья, метелки, початки и др.), предоставляется в отдел интродукции Всероссийского научно-исследовательско­го института растениеводства им. Н. И. Вавилова.

Большое внимание ГК РФ уделяет такому явлению, как вре­менная правовая охрана селекционного достижения. Согласно ст. 1436 ГК РФ селекционному достижению, на которое подана заявка в федеральный орган исполнительной власти по селек­ционным достижениям, со дня подачи заявки и до даты выдачи заявителю патента на селекционное достижение предоставляет­ся временная правовая охрана.

В период получения временной правовой охраны селекци­онного достижения заявителю разрешены продажа или иная передача семян или племенного материала только для научных целей, а также в случаях, когда продажа и иная передача связа­ны с отчуждением права на получение патента на селекционное достижение или с производством семян, племенного материала по заказу заявителя в целях создания их запаса.

Временная правовая охрана селекционного достижения считается ненаступившей, если заявка на выдачу патента не была принята к рассмотрению либо если по заявке принято решение об отказе в выдаче патента и возможность подачи возражения против этого решения, предусмотренная ГК РФ, исчерпана.

После получения патента на селекционное достижение па­тентообладатель имеет право получить денежную компенсацию от лица, совершившего действия, входящие в состав исплючительного права на это селекционное достижение без разреше­ния заявителя в период временной правовой охраны селекцион­ного достижения. Размер компенсации определяется по согла­шению сторон, а в случае спора — судом.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Pin It on Pinterest

Яндекс.Метрика