Hi! My name is Damir. I’m co-founder at IFAB.ru and i’m pretty good at these scary things

  • Startups
  • E-Commerce
  • Process development
  • Process implementation
  • Project management
  • Financial modeling
  • Business strategy

You can reach me out via these networks

Are you hiring? Check out my CV

My CV page

Правоведение. Шпаргалка

1 2 3
Вопрос 1: Предмет, методология, система юридических наук.

Правоведение – это учебная дисциплина, изучающая основы некоторых наиболее важных юридических наук.

Самим фактом своего существования право обязано государству. Оно производно от него и без государства не существует. С другой стороны, государство также не может существовать без права. Право обеспечивает легитимность государственной власти

Система юридических наук .

Теоретико-исторические юридические науки (теория государства и права, история государства и права, римское право и тд).

Отраслевые юридические науки (конституционное право, гражданское, уголовное, трудовое и тд).

Межотраслевые науки (прокурорский надзор, нотариат,  адвокатура и тд).

Прикладные юридические науки (криминология, криминалистика, судебная бухгалтерия и тд).

Международно-правовые (международное, публичное и международно-частное право и тд). Юридическая наука имеет и свою собственную структуру, опять же организованную по предмету изучения. Ее можно представить следующим образом:

1. Общетеоретические и исторические науки. Сюда относятся теория и история государства и права, история политических и правовых учений, политология.

2. Отраслевые юридические науки. Это науки конституционного права, государственного права, гражданского права, уголовного права, трудового права, семейного права, гражданско-процессуального права, торгового права, налогового права и т.д.

3. Науки, изучающие структуру, организацию, порядок деятельности государственных органов. Например, организация суда и прокуратуры, прокурорский надзор и др.

4. Науки, изучающие международное право  международное публичное право, международное частное право, международное гуманитарное право, космическое право, право, регулирующее новые способы мировых коммуникаций, основанных на современных информационных технологиях, средствах массовой информации и т.д.

5. Прикладные юридические науки. К ним относятся судебная статистика, судебная медицина, судебная психиатрия, криминология и т.п.

Следует обратить внимание, что к юридическим наукам относятся не государственное право, а наука государственного права, не гражданское право, а наука гражданского права, не государство и право, а теория государства и права, т.е. теоретические знания о государстве и праве.

теория государства и права прежде всего имеет своим предметом, т.е. изучает, не какие-либо отдельные общественные законы, относящиеся к отдельным сторонам государства и права, а именно всю систему этих законов, взятых в комплексе и в самом общем, абстрактном виде. Она, таким образом, изучает закономерности, общие для всех государственно-правовых явлений и процессов, рассматривает государство и право как целостные социальные институты.

 

 

Вопрос 2: Понятие, признаки, типы и форма государства.

Государство – это организация политической власти, содействующая преимущественному осуществлению конкретных классовых, общечеловеческих, религиозных, национальных и др. интересов в пределах определенной территории.

Государство – это политико-территориальное, суверенная организация, обладающая политической властью.

Основные признаки государства: Граница, Наличие власти, Суверенитет

Также к признакам государства можно отнести:

Классовость, Совокупность людей – народ,

Территория как предел действия власти,

Гражданство, подданство иностранных лиц и лиц без гражданства, Территориальное верховенство

Армия, полиция, ГУИН и т.п.

1) Правление:

а) Монархия –  государство, в котором высшая государственная власть сосредоточена в руках одного человека.

Монархия бывает:

– Абсолютная (ничем не ограничена) – монархи одновременно являются главой государства, правительство формируется в основном из членов семьи, сосредоточена в восточных странах (Саудовская Аравия, Оман)

– Конституционная (ограничение конституцией) – главным субъектом принятия решений выступает парламент, разделены функции главы государства и главы правительства. Особенность ее во взаимоотношениях главы государства, правительства и парламента. Ни короли, ни императоры не имеют права возглавлять правительственный кабинет. Власть монарха не распространяется на сферу законодательной деятельности. Принятие законов является исключительным правом парламента Англия, Испания.

б) Республика – форма правления, при которой органы власти выбираются.

Республика бывает:

– президентская – президент является главой государства, формирует правительство, осуществляет подбор министров и контроль за их деятельностью, избирается всеобщим голосованием. Правительство отчитывается перед президентом (США, Россия).

– парламентская – правительство формируется парламентом, отчитывается перед ним. Главой парламента является председатель правительства (Германия, Италия, Израиль).

2)Государственные устройства:

а) Унитарное государство – власть сосредоточена в центре, нет разбиения на части. Территория государства подразделяется на административно – территориальные единицы. Единая для всего государства Конституция, общая система права, единая судебная система. Принцип унитарного государства характерен для маленьких по территории государств (Латвия, Эстония)

б) Федеративное государство – существует центр, отдельные края, области и автономные округа, подчиняющиеся власти центра. Территория федерации состоит из территории отдельных субъектов. Каждый субъект федерации имеет свою правовую и судебную систему. На местах самоуправление, единая валюта, армия, закон (США, Россия)

в) Конфедеративное государство – объединение относительно самостоятельных государств для решения определенных целей. Законодательная власть принадлежит Федеральному Собранию, состоящему из двух палат, а исполнительная Федеральному Совету (правительство) из семи федеральных советников (министров), избираемых на 4 года. (Бельгия, Нидерланды, Люксембург)

3) Политический режим:

С помощью политического режима осуществляется государственная власть. Через политический режим государство оказывает влияние на общество.

а) Демократический режим – народ – источник власти в обществах, его воля является решающей. Равенство всех перед законом. Каждому гражданину гарантируются права и свободы. Ключевые органы власти выбираются.

– прямая демократия – народ участвует в самоуправлении

– представительная демократия – народ выбирает своих представителей во власть.

б) Тоталитарный режим – насильственный контроль и всевластие государства над обществом. Народ отстранен от власти и ограничен в правах и свободах.

Авторитарный режим  – жесткий контроль власти над определенными сферами (политика, экономика, безопасность, силовые структуры). Власть осуществляется одним конкретным лицом. Народ отстранен от власти и ограничен в правах и свободах.

Вопрос 3: Понятие и сущность права.

Право — целостная социальная категория; это система общеобязательных, формально-определенных норм, которые выражают государственную волю общества, ее общечеловеческий и классовый характер, а также которые издаются либо санкционируются государством и охраняются от нарушений наряду с мерами воспитания и убеждения, возможностью государственного принуждения. Кроме того, право — это такая система норм, которые являются властно-официальным регулятором общественных отношений.

Итак, понятие права отражается в сущности следующих его основных признаков:

1. Государственно-волевой характер. В этом признаке права отражается его общечеловеческая и классовая сущности. Как было указано выше, право выражает государственную волю общества, которая, как правило, обусловлена экономическими, духовными, природными и другими условиями общественной жизни. Эта воля общества выражает его интересы и притязания, а также возводит их в ранг общеобязательного закона. Таким образом, воля общества, отраженная в законе, становится государственной волей, имеющей общеобязательный характер.

Однако следует отметить, что не всякая общественная воля становится государственной волей, а следовательно, правом. Государственная воля характеризуется следующими признаками, отличающими ее от других видов воли:

а) государственная воля стимулирует различные интересы и притязания населения;

б) государственная воля является независимой от воли отдельно взятых лиц и их объединений и обязательной для таких лиц и объединений;

в) государственная воля объективируется в исходящих от государства и охраняемых им правовых (юридических) актах.

2. Нормативный характер. Право проявляется в реальной жизни как система официально признаваемых и действующих в данном государстве юридических норм в их материалистическом понимании. Если сущность права состоит в его государственно-властном характере, то содержание права составляет нормативное выражение государственной воли общества.

3. Взаимосвязь права и государства. Связь права с государством есть возможность применения мер государственного принуждения в обозначенных правом случаях. Правовые нормы издаются либо санкционируются государством и охраняются возможностью применения юридических санкций.

4. Общеобязательный характер. Праву принадлежит роль нормативной основы таких принципов правового государства, как законность и правопорядок. Кроме того, право — это основа всей правовой системы.

5. Формальная определенность права. Право характеризуется такими отличительными особенностями, как:

• представительно-обязывающий характер (равное предоставление взаимным сторонам в правоотношении одновременно и прав, и обязанностей);

• специфическая структура (строение) правовой нормы: гипотеза, диспозиция, санкция;

• юридическая техника внешнего оформления правовой нормы.

6. Институционность права. Правовые нормы издаются либо санкционируются государством в строго определенных формах. При этом под формой права понимаются определенные способы выражения государственной воли общества. Основной формой выражения российского права являются нормативно-правовые акты, среди которых ведущее место принадлежит закону, обладающему высшей юридической силой, — Конституции Российской Федерации. Конституции Российской Федерации должны соответствовать все нормативные акты.

7. Властно-регулятивный характер. В данном признаке права раскрывается его социальное назначение как особого регулятора общественных отношений. Право конкретного общества может быть только одно, оно является единым и однотипным с государством.

Право — это единственная нормативная система, регулирующее воздействие которой на отношения между людьми влечет для их участников определенные юридические последствия. Право —это единственный официальный определитель и критерий правомерного и неправомерного, законного и незаконного поведения, свободы.

4 5 6
Вопрос 4: Система Российского права и ее структурные элементы.

Под системой права понимается определенная внутренняя его структура (строение, организация), которая складывается объективно как отражение реально существующих и развивающихся общественных отношений. Она не результат произвольного усмотрения законодателя, а своего рода слепок с действительности. Фактический социальный строй общества, государства определяет в конечном счете ту или иную систему права, его отрасли, институты, другие подразделения. Система права показывает, из каких частей, элементов состоит право и как они соотносятся между собой.

Системность – общее свойство всех типов права, в то время как систематика или систематизация правовых норм не является таковой. Каждому историческому типу права присуща своя система, отражающая особенности этого типа и всей общественной 4юрмации. Структура права – это юридическое выражение структуры данного общества.

Система права характеризуется такими чертами, как единство, различие, взаимодействие, способность к делению, объективность, согласованность, материальная обусловленность. Единство юридических норм, образующих право, определяется: во-первых, единством выраженной в них государственной воли; во-вторых, единством правовой системы, в рамках которой они существуют и действуют; в-третьих, единством механизма правового регулирования, его исходных принципов; в-четвертых, единством конечных целей и задач.

Объективность – важнейшее свойство системы права в отличие от систематизации права, которая носит субъективный характер, т.е. зависимый от государственной воли. Там, где есть право, всегда есть и определенная его система, в то время как систематизации может и не быть (например, в Англии право не систематизировано).

Систематизация – это всего лишь сознательно проводимое упорядочение действующих правовых норм в целях удобства пользования ими на практике. Но любое право имеет свою систему, даже если оно не систематизировано. Система показывает, из каких частей, элементов состоит право и как они соотносятся между собой.

Структурными элементами системы права являются: а) норма права; б) отрасль права; в) подотрасль права; г) институт права; д) субинститут. Именно они образуют юридическую ткань рассматриваемого явления.

Правовая норма – первичный элемент системы права. Это исходящее от государства общеобязательное правило поведения властного характера. Правовые нормы регулируют не все, а лишь определенные виды и разновидности общественных отношений, объективно нуждающихся в таком опосредовании. Остальные отношения регулируются другими социальными нормами.

Отрасль права представляет собой обособившуюся внутри данной системы совокупность однородных правовых норм, регулирующих определенную область (сферу) общественных отношений. Объективная необходимость предрешает выделение отрасли права. Законодатель лишь осознает и оформляет («протоколирует») эту потребность.

Институт права – это сравнительно небольшая, устойчивая группа правовых норм, регулирующих определенную разновидность общественных отношений. Если юридическая норма – «исходный элемент, «живая» клеточка правовой материи, то правовой институт представляет собой первичную правовую общность»

Вопрос 5:  Источники права.

Под источником права понимается его внешняя форма выражения, то есть совокупность способов формирования, своеобразного «документирования» государственной воли».

Источник права — показывает истоки формирования права, систему факторов, предопределяющих его содержание и формы выражения.

В правоведении различают материальные, идеальные и юриди­ческие источники права.

Материальные — коренятся прежде всего в системе объектив­ных потребностей общественного развития, в своеобразии дан­ного способа производства, в базисных отношениях.

В российской правовой системе утвердились такие формы права, как правовой обычай, правовой прецедент, договор с нор­мативным содержанием и нормативно-правовой акт.

Правовой обычай — одна из наиболее древних разновидностей социальных норм. Обычаи возникали как результат многократ­ного повторения и обобщения наиболее рациональных вариан­тов общественно значимого поведения людей, становились ус­тойчивой формой их общения между собой.

Виды источников права:

Санкционированный обычай – исторически сложившееся правило поведения общего характера, вошедшее в привычку людей в результате многократного повторения и признаваемое государством в качестве общеобязательного правила (санкционированное государством)

Судебный (административный) прецедент – решение  по конкретному делу, являющееся обязательным для судов той же или низшей инстанции при решении в последующем аналогичных дел.

Нормативно-правовой акт – это  акт правотворчества, исходящий от компетентного государственного органа и содержащий нормы права. Он рассчитан на регулирование заранее неограниченного числа случаев и действует непрерывно. Основным видом нормативно-правового акта является закон, который и рассматривается в качестве ведущего источника права.

Помимо основных форм права существуют и иные источники, значение которых зависит от особенностей конкретной правовой системы. Все большее значение на сегодняшний день приобретает такой источник права как нормативный договор.

Договор нормативного содержания – это соглашение между субъектами права, которое содержит общеобязательные правовые нормы. Особо важна роль договора как источника права в таких отраслях, как международное и конституционное право.

Вопрос 6: Норма права.

Норма права – общеобязательное правило поведения, устанавливаемое государством и обеспечиваемое его принудительной силой, структурная единица всей правовой системы.

Структура нормы права:

– гипотеза – условие действия нормы, устанавливает при каких условиях следует руководствоваться данным правилом поведения;

– диспозиция – указывает каким может быть и должно быть поведение социального субъекта при наличии условий, обозначенных гипотезой;

– санкция – последствия – могут быть позитивными (поощрение) и негативными (система мер государственного взыскания).

Классификация норм права:

– императивные (не предусматривают вариантов поведения для субъектов)

– диспозитивные (предусматривают варианты поведения)

– рекомендательные (управомочивающие и обязывающие)

По субъекту:

– нормы закона

– нормы подзаконного акта

По сфере действия:

– общего действия

– ограниченного действия

– локальные нормы

Отрасли права – объективно обособившаяся совокупность однородных правовых норм, регулирующих определенную сферу общественных отношений.

Институт права – совокупность норм, регулирующих однотипные отношения в рамках отрасли.

 

7 8 9
Вопрос 7: Правоотношения.

Правоотношения – отношения между лицами, которые возникли в соответствии с требованиями норм ГП и подчиняющиеся этим нормам – гражданским правоотношениям.

Субъекты :  государство,  юридические лица (организации, предприятия, учреждения, фонды), физические лица (граждане), органы государственной власти, общественные организации.

Объекты – вещи (имущество), работы, услуги, информация, нематериальные блага, интеллектуальная собственность и т.д.

Субъектами правоотношений называются участники, стороны правовых отношений.

Субъектами правоотношений могут быть только субъекты права.

Субъект права – физическое или юридическое лицо, наделенное по закону способностью иметь права и принимать юридические обязанности.

Субъект права – лицо, обладающее правосубъектностью.

Субъекты правоотношений в области частного права подразделяются на юридических и физических лиц.

В качестве физических лиц выступают граждане, иностранцы, лица без гражданства.

В качестве юридических лиц выступают организации, признанные государством в качестве субъекта права, обладающие обособленным имуществом, самостоятельно отвечающие этим имуществом по своим обязательствам и участвующие в гражданском обороте от своего имени.

Субъекты правоотношений в области публичного права подразделяются на индивидуальных и коллективных субъектов.

К индивидуальным субъектам относятся:

1.Граждане. 2.Иностранные граждане. 3.Лица с двойным гражданством.

4.Лица без гражданства.

Коллективные субъекты:

1.Государство, субъекты федерации, города, районы и др. территориальные образования.

2.Население этих образований.

3.Общественные объединения и партии.

Возможность того или иного лица быть участником правоотношений определяется наличием у лица правосубъектности, которая складывается из двух свойств: правоспособность и дееспособность.Лица, обладающие правосубъектностью, называются субъектами права. Таким образом, чтобы стать субъектом правоотношений, лицо должно быть субъектом права.

Правоспособность – это способность лица иметь субъективные права и юридические обязанности, предусмотренные нормами права.

Дееспособность человека – это его способность самостоятельными и осознанными действиями приобретать субъективные права и выполнять юридические обязанности.

Правоспособность человека возникает с момента его рождения и прекращается моментом его смерти.

Правоспособность юридических лиц возникает с момента их регистрации.

Только для человека дееспособность отделяется от правоспособности. Для юридических лиц дееспособность возникает одновременно с возникновением правоспособности.

Дееспособность человека зависит от возраста и состояния здоровья.

Вопрос 8: Правонарушение и юридическая ответственность.

Правонарушение – это общественно опасное или общественно вредное, противоправное, виновное деяние деликтоспособного субъекта, за которое установлена юридическая ответственность.

Деликтоспособность субъекта-эта установленная законом способность лица нести юридическую ответственность за совершение правонарушения.

Основные признаки правонарушения:

1.                     Это деяние (действие или бездействие), а не какая-либо мысль, идея.

2.                     Это противоправное деяние, т.е. нарушающее требования конкретной нормы права. Если нет нормы права, то нет и правонарушения.

3.                     Это виновное деяние. Вина – это психическое отношение лица к собственному поведению и к его результатам.

4.                     Это деяние деликтоспособного лица. В РФ деликтоспособными лицами признаются все вменяемые лица, достигшие определенного возраста (за наиболее тяжкие преступления – 14 лет, за остальные правонарушения – 16 лет).

5.                     Это общественно опасное или общественно-вредное деяние,установленное законодательством.

В зависимости от характера правонарушений и санкций за их совершение различают:

1.       Преступление. Преступление – это общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным законодательством (УК РФ). В качестве санкций за преступление применяют уголовные наказания.

2.       Проступок.

Проступок – это деяние, не являющееся общественно опасным, а являющееся общественно вредным. В качестве санкций за проступки применяют взыскания.

Ответственность в широком (философском) смысле означает свойство человека, заключающееся в осознании и в правильном понимании им своих обязанностей (долга) по отношению к другим людям, государству, обществу. («ответственный» или «безответственный» человек).

Это так называемая позитивная (положительная) ответственность.

В узком (специально-юридическом) смысле под юридической ответственностью понимается определенная законом мера государственного принуждения виновного в правонарушении субъекта, заключающаяся в наложении на правонарушителя дополнительных обязанностей претерпеть лишения личного, имущественного лили организационного характера.

Юридическая ответственность обращена к прошлому, прошедшему правонарушению. Поэтому она является ретроспективной ответственностью.

Признаки юридической ответственности:

1.Устанавливается и назначается от имени государства уполномоченными государственными органами и должностными лицами.

2.Налагается только за деяние, являющееся правонарушением.

3.Выражается в наложении на правонарушителя дополнительных обязанностей и лишений.

4.Осуществляется в определенном законом процессуальном порядке.

Основные цели юридической ответственности:

1.Защита норм права от их нарушения.

2.Воспитание граждан в духе уважения к праву.

Основные функции юридической ответственности:

1.Штрафная (карательная) – дополнительная обязанность на правонарушителя.

2.Правовосстановительная (компенсационная) – возмещение вреда, ущерба от правонарушения.

3.Предупредительно-воспитательная – формирование у граждан мотивов, побуждающих уважать право.

Виды юридической ответственности:

Наиболее распространена классификация юридической ответственности по основанию «в какой из отраслей права произошло правонарушение».

Различают:  1) уголовную ответственность;  2)                        административную ответственность; гражданско-правовую ответственность; семейную ответственность;финансовую ответственность,

а также другие виды.

Каждый из вышеперечисленных видов юридической ответственности имеет свои особенности.

Основные санкции, связанные с уголовной ответственностью (т.е. конкретные меры государственного принуждения за преступления):

1.Штраф, 2.Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деят-ю, 3.Лишение званий, чинов, наград. 4.Обязательные работы. 5.Исправительные работы.

6.Конфискация имущества. 7.Ограничение свободы. 8.                     Арест (от 1 д3о 6 месяцев).

9.                     Лишение свободы на определенный срок (от 6 месяцев до 20 лет).

10.                   Пожизненное лишение свободы.

11.                   Смертная казнь.

Правовосстановительная ответственность заключается в восстановлении незаконно нарушенных прав, в принудительном исполнении невыполненной обязанности (например,выселение из незаконно занятого жилища).

 

Вопрос 9: Российское право и правовые семьи.

Основными отраслями права в РФ являются:

1.             Конституционное (государственное) право.

2.             Административное право.

3.             Гражданское право.

4.             Финансовое право.

5.             Земельное право.

6.             Трудовое право.

7.             Экологическое право.

8.             Семейное право.

9.             Уголовное право.

10.           Уголовно-процессуальное право.

Гражданско-процессуальное право.

Арбитражно-процессуальное право

13.           Международное право.

14.           Международное частное право.

Национальная правовая система – совокупность норм права отельных стран, также используемые механизмы правотворчества, реализации и государственного долга.

Правовые систем современности:

Романо – германская (континентальная) – Франция, Германия, Испания, Италия.

Право делится на частное и публичное.

Источники права: писанная Конституция (высшая юридическая сила), кодексы, нормативно – правовые акты органов исполнительной власти (декреты, постановления, инструкции).

«Общее право».

Источники права: прецеденты – совокупность судебных решений, которые обязательны для других судов при решении аналогичных дел, статусное право, законы или акты парламента, вносящие поправки и дополнения, подзаконные акты органов исполнительной власти.

Социалистические системы (ряд стран Восточной Европы, Азии, Латинской Америки).

Преобладание идеологии, политики и практики правящей партии.

Мусульманское право (пророк Мухаммед).

Источники: Коран, Сунна – совокупность приданий и высказываний о делах пророка, Иджма – общее мнение авторитетных правоведов ислама, Кияс – суждение по аналогии в вопросах права.

 

10 11 12
Вопрос 10: Международное право.

Междунаро́дное пра́во — совокупность правоотношений с участием иностранных элементов и нормативных актов, регулирующих эти отношения.

В международном праве выделяются три основных направления: Международное публичное право, Международное частное право, Наднациональное право. Совокупность норм, регулирующих межгосударственные отношения.

Существующие определения отмечают те или иные черты юридической природы международного права, но не раскрывают его сущности. Под сущностью международного права в современной отечественной литературе по международному праву понимается совокупность принципов и норм, поскольку сама эта совокупность является нормативным отражением международной формы правосознания, возникшей не менее пяти тысяч лет назад как результат осознания людьми своего интереса. В международно-правовых нормах находит отражение сложный процесс взаимодействия государств, постоянного преобразования общественных отношений. Складывающееся на их основе правосознание находит отражение в международном праве, которое соответствует не субъективной воле народов, а объективным факторам общественного развития.

Отраслью международного права принято считать систему правовых норм, регулирующих определенный круг правовых отношений. Предметом права является круг общественных отношений, регулируемых отраслью права, т. е. взаимоотношения между государствами и другими субъектами международного права. Метод права — способы воздействия правовых норм и регулирования ими общественных отношений.

С одной стороны, международное право представляет собой обособленную правовую систему, которая имеет в наличии отрасли и соответствующие институты. С другой стороны, международное право — это нормативное содержание международной формы правосознания.

На международные правоотношения оказывают влияние многочисленные факторы: уровень развития государства, общественная мораль и нравственность, интересы отдельных государств, геополитика, НТП и многое другое.

Вопрос 11: Конституция РФ.

Особенности: Закон прямого действия, основополагающий источник всех остальных отраслей права, приоритетная цель Конституции связана с ограничением действия публичной власти в отношении прав и свобод человека. Принята 12 декабря 1993 г.

Содержание:

Нормы, охватывающие политические, экономические, социальные и духовные отношения. Конституция имеет высшую юридическую силу прямого действия на всей территории России.

Конституция состоит из преамбулы и двух разделов. Первый раздел включает в себя 9 глав и 137 статей. Классификация Конституции:

По происхождению: 1) установленные волей народа (РФ), 2)  дарованные (октроированные)

По единству документа: 1)  кодифицированные, 2)  не кодифицированные (РФ)

По порядку внесения в нее изменений и поправок:

– гибкие – не предусматривающие особого порядка изменения

– жесткие – предусматривающие (РФ)

По субъектам конституционно – правовых отношений:

– социальные (индивидуальные, коллективные), – организационные

Права человека – мера возможного поведения лица, как участника общественных отношений, не зависимо от того в каком государстве возникают эти отношения.

Структура правового статуса личности:  права,  свободы,  обязанности,

ответственность.

Классификация прав личности:

По статусу субъекта:  права человека,  права гражданина.

По количественному признаку:  индивидуальные,  коллективные.

По происхождению:  естественные, позитивные.

По производности:  базовые,  производные.

По содержанию:

Личные

– политические

– социально – экономические

– социально – культурные

Особенности личных прав и свобод человека:

– гарантированность человеческой жизни, защиту от всяких форм насилия, жестокости, унижения.

– обеспечение неприкосновенности в его частной и семейной жизни.

– беспрепятственный выбор своего поведения

Особенности политических прав:

– реализация народного суверенитета.

– привлечение граждан к осуществлению народовластия.

Особенности социально – экономических и социально – культурных прав:

– защита от безработицы, право частной собственности, право на охрану здоровья и т.д.

Вопрос 12: Основы конституционного строя РФ.

Конституционный строй-это способ организации  общественной и государственной

жизни в РФ.

В преамбуле и гл.1 КРФ закреплены принципы конституционного строя в РФ.

2.1 В основу организации общественной жизни положены следующие принципы:

идеологического и политического плюрализма

светского характера государства

свободы экономической деятельности

многообразия и равноправия различных форм собственности

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ плюрализма означает, что никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной и обязательной (ст.13)

политический плюрализм предполагает наличие различных социально-политических структур, существование  политического многообразия, многопартийности.

Светский характер государства означает, что никакая религия не может устанавливаться  в качестве государственной и обязательной. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. Свобода  экономической деятельности-свободное перемещение товаров, услуг, финансов, поддержание конкуренции, что является основой рыночной экономики.При

этом экономической основой РФ является частная, государственная, муниципальная и другие формы собственности. Государство не только признает различные формы собственности ,но и в равной мере их защищает.

2.2 В основу организации государственной власти в РФ положены след.принципы:

народовластия

федерализма

верховенства права

разделения властей

государственного суверенитета РФ

вхождения РФ как полноправного члена в мировое сообщество

НАРОДОВЛАСТИЕ характеризует РФ как демократическое государство и означает,

что единственным источником власти является народ РФ(ст.3)

РФ как федерация состоит из частей ,имеющих статус субъектов государства (республик,краев,областей,автономных округов,городов федерального значения-всего

89 субъектов) Каждый субъект имеет свои основные законы (конституции,уставы)

Основные законы субъектов могут отличаться друг от друга(в этом отличие от

унитарных государств) Но при этом принцип федерализма подразумевает:

государственную целостность РФ

единство системы гос. власти

разграничение предметов ведения и полномочий между органами гос.власти РФ

и органами гос.власти субъектов РФ

равноправия субъектов РФ во взаимоотношениях с федеральными органами гос.

власти(ст.5)

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА выражается в верховенстве Конституции и связанности

государства правом.

По горизонтали власть делится на 3 ветви власти:

законодательную

исполнительную

судебную

По вертикали власть делится между органами гос. власти РФ и органами гос.власти

субъектов РФ.

Суверенитет государства проявляется в верховенстве гос. власти,ее единстве и независимости РФ явл. полноправным членом мирового сообщества,она постоянный член Совета Безо-

пасности ООН.

13 14 15
Вопрос 13: Правовой статус личности в РФ.

Правовой статус (ПС)  человека и гражданина-это совокупность всех прав,свобод  и обязанностей,законодательно закрепленных в Конституции РФ и других нормативно-

правовых актах.

Основы правового статуса человека и гражданина,закрепленные в Конституции,

называются конституционным статусом (КС).Они образуют относительно небольшую

часть всех прав,свобод и обязанностей.

 

ПС     >    КС

Остальные права и обязанности излагаются в других отраслях права.(гражданском, трудовом,

семейном и др.)

КС определяет положение человека и гражданина в государстве и обществе.Структурно

включает:

1.права и свободы

2.обязанности

Другие отрасли права фиксируют права и обязанности в определенных сферах

деятельности(имущественной,трудовой,семейной и т.п.)

КС основывается на след. основных принципах:

1.человек,его права и свободы –высшая ценность(ст.2)Признание ,соблюдение и защита

прав и свобод человека и гражданина –обязанность государства.

2.граждане от рождения имеют равные права и свободы(ст. 6)

3.осуществление прав и свобод не должно нарушать прав и свобод других лиц(ст.17)

4.основные права и свободы гарантированы государством(ст.45)

 

Вопрос 14: Федеративное устройство.

Выделяют: 3 вида или 6 категорий.

Виды: государство, территориально – государственные образования, национально – государственные образования.

Категории: Республика, край, область, города федерального значения, автономная область, автономный округ.

Всего 89 субъектов.

В состав РФ в качестве субъектов входит 21 республика.

Конституционно – правовой статус республик:

1) Каждая республика имеет свою территорию.

2) -//-  внутреннюю границу, отделяющую её от других субъектов.

3) Территория не может быть изменена без её согласия.

4) -//- имеет свою конституционно – правовую систему.

5) Представительные ораны республик пользуются правом законодательной инициативы.

6) -//- имеет свою систему государственной власти.

7) Республики имеют постоянные представительства в Москве при президенте РФ.

8) Наличие республиканской собственности.

9) Республики вправе устанавливать свои государственные языки.

10) -//- обладают международной собственностью.

11) Право республик на государственную символику.

Также в состав субъектов РФ входит:

– 49 областей

– 6 краев

– 2 города федерального значения (Москва и СПб)

– 1 автономная область (Еврейская АО)

– 9 автономных округов

Статус края, области, города федерального значения, авт. области и авт. округа определятся Конституцией РФ и уставом данного субъекта, принимаемым законодательным органом соответствующего субъекта РФ.

Статус субъекта РФ может быть изменен по взаимному согласию РФ и субъекта РФ в соответствии с федеральным конституционным законом.

Вопрос 15: Органы государственной власти в РФ.

Система органов государственной власти в Российской федерации на федеральном уровне представлена: Президентом РФ, Федеральным Собранием (парламентом), Правительством РФ и системой судов РФ.

                Федеральное Собрание (парламент) Российской Федерации является единственным законодательным органом, Президент как глава государства представляет интересы всех граждан в силу того, что он избирается, путем всенародного голосования. Правительство России формируется Президентом и Председателем Правительства. Главы исполнительной власти в субъектах федерации также в основном избираются населением. В Российской Федерации последовательно проводится принцип независимости судебной власти.

                Государственная Дума — нижняя палата парламента — избирается демократическим путем на основе всеобщего, равного, прямого, тайного, добровольного голосования гражданами. РФ.

                Совет Федерации — верхняя палата парламента — формируется из представителей законодательной и исполнительной властей от субъектов федерации.

                Президент России является главой государства и высшим должностным лицом, он представляет Российскую Федерацию во внутренних и внешних сношениях. Президент страны не может совмещать какие-либо должности, а также осуществлять предпринимательскую деятельность, входить в состав органов предприятий, учреждений, общественных объединений. Порядок выборов президента определяется законом, никто не может быть избран на эту должность более двух раз.

                Судебная власть принадлежит судам и осуществляется посредством конституционного, гражданского, уголовного, административного судопроизводства. Создание каких-либо чрезвычайных судов не допускается.

 

16 17 18
Вопрос 16: Граждане и юридические лица как субъекты гражданского права.

1. ГП – отрасль права, нормы которой регулируют имущественные отношения и связанные с ними личные неимущественные отношения.

В ГП используется диспозитивный метод правового регулирования, предполагающий равенство, автономию воль, имущественную самостоятельность субъектов гражданских правоотношений.

Имущественные отношения бывают 2-х видов:

вещные отношения – закрепляющие принадлежность имущества конкретному лицу;

обязательственные отношения – возникают при переходе имущества от одного лица к другому.

Личные неимущественные отношения бывают 2 видов:

Непосредственно связанные с имущественными. В основном возникаю при создании объектов творческой деятельности. Например, при создании произведения у создавшего возникает право авторства на произведение. Если же произведение будет кем-то использовано, то у его автора возникает имущественное право на получение денежного вознаграждения за использование произведения. Такие отношения регулируются нормами подотрасли гражданского права – авторским правом.

Чисто личностные отношения. Возникают по поводу защиты прав и свобод человека, других нематериальных благ. Например, при нарушении неприкосновенности частной жизни, при защите чести, достоинства, деловой репутации.

1.2. Основные источники (формы) ГП РФ.

Конституция РФ.

Гражданский кодекс РФ (3 части).

ФЗ «Об акционерных обществах».

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) предприятий».

ФЗ «О защите прав потребителей».

ФЗ «О некоммерческих организациях»,              и другие.

1.3. Система ГП РФ.

Основные подотрасли, входящие в отрасль ГП РФ:

Право собственности и иные вещные права.

Обязательственное право.

Наследственное право.

Право на интеллектуальную собственность.

Личные неимущественные права.

Гражданское право как отрасль права это система правовых норм, регулирующих имущественные, а также связанные и некоторые не связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на независимости, имущественной самостоятельности и юридическом равенстве сторон в целях создания наиболее благоприятных условий для удовлетворения частных потребностей и интересов, а также нормального развития экономических отношений в обществе.

Субъекты ГП – 6 категорий: граждане (физические лица),  юридические лица, Российская Федерация, отдельные объекты РФ,  муниципальные образования, иностранцы или лица без гражданства.

Предмет ГП:

1) Имущественные и личные неимущественные отношения.

2) Личные неимущественные отношения, связанные с имущественными (результаты интеллектуальной деятельности и права на нее).

3) Не отчуждаемые права и свободы человека (жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность частной жизни).

4) Отношения межу лицами, осуществляющими ПД, или с их участием.

Основные принципы ГП:

1) Равенство участников гражданских отношений.

2) Неприкосновенность частной собственности.

3) Свобода договора.

4) Недопустимость произвольного вмешательства в частные дела.

5) Беспрепятственное осуществление ГП.

6) Обеспечение восстановления нарушенных прав.

Функция гражданского права:

– регулятивная функция, направленная на создание нормальных условии для функционирования и развития экономики;

– охранительная функция, направленная на защиту гражданских прав от нарушений. Охранительная функция гражданского права носит преимущественно компенсационный (восстановительный) характер.

7) Судебная защита ГП.

Вопрос 17: Право собственности.

Право собственности  это совокупность правовых норм, закрепляющих принадлежность материальных благ конкретным лицам, возможность владеть, пользоваться и распоряжаться ими, а также обеспечивающих защиту правомочий собственников в случае их нарушения. Основными источниками регулирования отношений собственности в Российской Федерации являются: Конституция РФ, раздел II ГК РФ «Право собственности и другие вещные права».

Согласно ч. 2 ст. 8 Конституции РФ в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Закон допускает объединение разных форм собственности. В результате возникает общая собственность, причем обладатели ее могут быть субъектами разных форм собственности. Общая собственность подразделяется на два вида. Имущество может принадлежать одновременно нескольким лицам с определением долей каждого из них (общая долевая собственность) или без определения долей (общая совместная собственность). При общей долевой собственности владение и пользование имуществом осуществляется по соглашению всех собственников, а при его отсутствии устанавливается судом по иску любого из собственников. Распоряжение же имуществом, находящимся в общей долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников (ст. 246, 247 ГК). Имуществом, находящимся в совместной собственности, ее участники владеют, пользуются и распоряжаются сообща, если иное не предусмотрено соглашением между ними (ст. 253 ГК).

В соответствии со ст. 209 ГК собственник может, оставаясь собственником, передавать свои правомочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом другому лицу, использовать имущество в качестве предмета залога или обременять его иным способом, передавать свое имущество в собственность или управление другому лицу, а также вправе совершать в отношении своего имущества любые действия, не противоречащие закону. Он может использовать имущество для осуществления любой предпринимательской либо иной деятельности, не запрещенной законом.

Правом хозяйственного ведения наделяются государственные и муниципальные предприятия. Осуществляя такое право, предприятие владеет, пользуется и распоряжается имуществом в пределах, определяемых Гражданским кодексом РФ. Правом оперативного управления наделяются казенные предприятия и учреждения, финансируемые за счет средств собственников.   В законодательстве предусматриваются основания (способы) возникновения права собственности. Это юридические факты, с которыми закон связывает возникновение у субъекта права собственности на конкретное имущество. Они подразделяются на первоначальные и производные. К первоначальным относятся такие юридические факты, при которых право собственности на имущество возникает впервые или независимо от воли предшествующего собственника (например, изготовление вещи, конфискация, возникновение права собственности на клад, возникновение права собственности по давности владения). При производных способах право собственности возникает у приобретателя по воле предшествующего собственника.

Вопрос 18: Обязательства и договоры.

Соотношение понятий «договор» и «обязательство». Договор явля­ется соглашением, сделкой, порождающей обязательство, обязатель­ство, в свою очередь, является разновидностью гражданских правоот­ношений, которые могут возникнуть не только по договору, но и по другим основаниям (по закону, из причинения вреда). Таким образом, общие нормы об исполнении обязательств, о способах их исполнения, об ответственности за их нарушение применяются и к договорам. При этом для договора имеют значение и специальные нормы о порядке его заключения, основаниях изменения, расторжения
Нужно разграничивать понятие договора и обязательства. Договор – это юридический факт, основание возникновения обязательств. Обязательство – это гражданское правоотношение, основанием которого может быть не только договор, но и односторонние сделки, неправомерные действия
Договор – соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении граж­данских прав и обязанностей. Договор – наиболее распространенный вид сделок
В содержание до­говора входят права и обязанности сторон, заключающих договор, условия, при которых договор всту­пает в силу или теряет ее.
Понятие договора употребляется в трех значениях, договор как:
1. Юридический факт, то есть основание возникнове­ния, изменения или прекращения гражданского правоотношения; 2. Соглашение сторон, предусматривающее права, обязанности и порядок их осуществления;
3. Документ, где изложено определенное сообщение. Содержание договора составляют его условия, кото­рые делятся на существенные, обычные и случайные;
Существенные условия договора – это условия: 1. О предмете договора;
2. Условия, предусмотренные в законе как существен­ные; 3. Условия, необходимые для данного вида договоров; 4. Условия, в отношении которых по заявлению од­ной из сторон должно быть достигнуто соглашение;
Обычные условия – условия, предусмотренные законом и вступающие в действие автоматически, независимо от указания их в договоре. Случайные условия дополняют либо изменяют обычные условия Такие условия включаются в текст договора по усмотрению сторон, но их отсутствие на действительность договора не влияет.
Все договоры можно классифицировать на: 1. Односторонние (у одной стороны договор порож­дает права, у другой – обязанности) и двухсто­ронние (при заключении договора каждая сторо­на приобретает как права, так и обязанности);  2. Возмездные (имущественное представление одной стороны обусловлено встречным имущест­венным представлением другой стороны) и без­возмездные (имущественное представление про­изводится только одной стороной);
3. Реальные (например, купля-продажа) и консенсуальные (договор считается заключенным с мо­мента достижения соглашения сторонами по всем существенным условиям договора); 4. Договор в интересах сторон и договор в ин­тересах третьего лица; 5. Основной договор и предварительный до­говор:
Основной – договор, непосредственно порождаю­щий права и обязанности сторон, связанные с пере­мещением материальных благ, передачей имуществе, выполнением работ, оказанием услуг;
Предварительный – соглашение о заключении договора в будущем. Предварительный договор заключается в той же форме, что и основной договор, содержит существенные условия договора, а также срок, в который должен быть заключен основной до­говор. Если срок заключения основного договора не указан, то такой договор должен быть заключен в течение года с момента заключения предваритель­ного договора. Стороны, заключившие предваритель­ный договор, основной договор заключить обязаны;
Публичный договор – договор, заключенный ком­мерческой организацией и устанавливающий ее обя­занности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые она по характеру своей дея­тельности должна осуществлять в отношении каждо­го, кто к ней обратится (например, договор рознич­ной купли-продажи). Организация не имеет права отдавать предпочтение кому-либо либо отказываться от заключения договора при наличии возможности предоставления требуемой услуги или товара.

19 20 21
Вопрос 19: Наследственное право РФ.

Наследственное право – подотрасль гражданского права, нормы которого регулируют отношения, связанные с переходом имущественных прав и обязанностей после смерти их обладателя (наследодателя). При этом лица (лицо), к которым переходит имущество наследодателя, называются наследниками (наследником).

В состав наследства входят вещи и иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности, принадлежащие наследодателю на день открытия наследства.

В состав наследства не входят права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (например, право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина), а также личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

Основанием открытия наследства является смерть гражданина или объявление судом гражданина умершим.

Место открытия наследства – последнее место жительства наследодателя. День открытия наследства – день смерти наследодателя.

Виды наследования.

В зависимости от основания наследование осуществляется: а) по завещанию;

б) по закону (когда нет завещания).

Особенности наследования по завещанию.

Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства.

Важнейшим условием является свобода завещания. Завещатель вправе по своему усмотрению:

завещать имущество любым лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону;

любым образом определить доли наследников в наследства;

лишить наследства наследников по закону, не указывая причин;

распорядиться всем своим имуществом или его частью;

составить одно или несколько завещаний;

отменить или изменить совершенное завещание.

Завещание должно быть совершено гражданином лично. Совершение завещания через представителя не допускается.

5.3. Особенности наследования по закону.

В случае отсутствия завещания к наследованию призываются так называемые наследники по закону в порядке очередности. На основании Гражданского кодекса РФ наследники представлены в порядке следующей очереди:

Наследники 1 очереди: дети, супруг, родители наследодателя;

Наследники 2 очереди: полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка и бабушка со стороны отца и матери;

Наследники 3 очереди: полнородные и неполнородные братья и сестры родителей;

Наследники 4 очереди: прадедушки и прабабушки;

Наследники 5 очереди: дети родных племянниц и племянников, родные братья и сестры дедушек и бабушек;

Наследники 6 очереди: дети двоюродных внуков и внучек, братьев и сестер, бабушек и дедушек;

Наследники 7 очереди: пасынки, падчерицы, отчим, мачеха.

Наследники каждой очереди призываются к наследованию, если нет наследников предшествующих очередей.

Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления.

Наследование по правилу представления: доля наследника по закону, умершего до открытия наследства, переходит по праву представления к его потомкам и делится между ними поровну.

Вопрос 20: Условия и порядок заключения брака.

Семья-группа лиц,возникающая на основе супружеских или родственных отношений,

в том числе и на основе отношений усыновления/удочерения.

Брак-юридически оформленный,свободный и добровольный союз мужчины и жен-

щины,направленный на создание семьи и порождающий для них  взаимные личные и

имущественные права и обязанности.

Брак заключается в органах ЗАГС. Права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации заключения брака в ЗАГС.

Заключение брака производится в личном присутствии лиц, вступающих в брак, по истечении 1 месяца со дня подачи ими заявления в органы ЗАГС. При наличии уважительных причин орган ЗАГС по месту государственной регистрации заключения брака может уменьшить или увеличить этот срок, но не более чем на мес. При наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребенка, непосредственной угрозы жизни одной из сторон и др. особых обстоятельств) брак м.б. заключен в день подачи заявления. Отказ органа ЗАГС в регистрации брака м.б. обжалован в суд лицами, желающими вступить в брак (одним из них).

Для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста.  Брак не м.б. заключен при наличии обстоятельств, указанных в статье 14 СК.   Брачный возраст уст. в 18 лет. При наличии уважительных причин ОМС по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста 16 лет. Не допускается заключение брака между:

– лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в др. зарегистрированном браке;

– близкими родственниками;

– усыновителями и усыновленными;

– лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие псих. расстройства.

   Медицинское обследование лиц, вступающих в брак, а также консультирование по медико – генетическим вопросам и вопросам планирования семьи проводятся учреждениями гос. и муниц. системы здравоохранения по месту их жительства бесплатно и только с согласия лиц, вступающих в брак. Результаты обследования лица, вступающего в брак, составляют мед. тайну и м.б. сообщены лицу, с кот. оно намерено заключить брак, только с согласия лица, прошедшего обследование.

Если одно из лиц, вступающих в брак, скрыло от др. лица наличие венерической болезни или ВИЧ – инфекции, последний вправе обратиться в суд с требованием о признании брака недействительным.

Вопрос 21: Прекращение брака.

Прекращение брака – это обусловленное наступлением предусмотренных законом юридических фактов прекращение супружеских правоотношений.

Основаниями прекращения брака являются:

– смерть одного из супругов;

– объявление одного из супругов умершим;

– расторжение брака по заявлению одного или обоих супругов;

– расторжение брака по заявлению опекуна супруга, признанного судом недееспособным;

–          признание брака недействительным.

В случае смерти супруга или объявления его умершим брак считается прекращенным с момента регистрации смерти супруга или вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим. Специального оформ­ления прекращения брака по указанным основаниям не требуется.

Поскольку объявление гражданина умершим основано на презумпции его смерти, то возможна явка такого лица. В данном случае в соответствии с п. 1 ст. 26 СК РФ, брак может быть восстанов­лен по совместному заявлению обоих супругов при наличии решения суда, отменяющего решение об объявлении гражданина умершим.

Брак не может быть восстановлен, если другой супруг вступил в новый брак (п. 2 ст. 26 СК РФ).

Порядок расторжения брака

При жизни супругов брак может быть прекращен путем его расторжения. Расторжение брака является юридическим актом, прекращающим на будущее время права и обязанности между супругами, за исключениями, предусмотренными законом.

Семейный кодекс РФ, как и ранее действовавший, предусматривает две процедуры расторжения брака: в судебном порядке – в судах общей юрисдикции и в административном порядке – в органах загса. При этом государственная регистрация расторжения брака производится только в органах записи актов гражданского состояния.

Расторжение брака в судебном порядке

В судах общей юрисдикции рассматриваются дела о расторжении брака, если:

– супруги имеют общих несовершеннолетних детей;

– отсутствует согласие на развод одного из супругов;

– один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от расторжения брака в органе загса.

Расторжение брака производится в общеисковом порядке на основании норм Гражданско-процессуального кодекса РСФСР.

В соответствии с п. 1 ст. 22 СК РФ расторжение брака судом производится, если будет установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны. Таким образом, в законе не установлен перечень оснований, при наличии которых суд должен расторгнуть брак. При рассмотрении дела о расторжении брака при отсутствии согласия на развод одного из супругов суд может:

– вынести решение о расторжении брака;

– отказать в удовлетворении исковых требований;

– отложить разбирательство дела и назначить срок для примирения супругов в пределах трех месяцев.

Если оба супруга согласны на развод, а обращение в суд вызвано наличием общих несовершеннолетних детей или уклонением одного из супругов от расторжения брака в загсе, суд выносит решение о расторжении брака без выяснения мотивов развода (п. 1 ст. 23 СК РФ). Задача судов при рассмотрении дел данной категории заключается в обеспечении соблюдения инте­ресов несовершеннолетних детей.

Момент прекращения брака при его расторжении (ст. 25 СК РФ)

Брак, расторгаемый в органах загса, прекращается со дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния.

Моментом прекращения брака при расторжении его в суде является день вступления решения суда в законную силу. В течение трех дней со дня вступления решения суда в законную силу суд обязан направить выписку из этого решения в орган загса по месту государственной регистрации заключения брака.

На основании выписки из решения суда любой из супругов вправе получить свидетельство о расторжении брака в органе загса по месту своего жительства. До получения свидетельства о расторжении брака супруги не вправе вступать в новый брак.

22 23 24
Вопрос 22: Права и обязанности супругов.

Законным режимом имущества супругов является режим их совместной собственности. ЗРИС действует, если брачным договором не установлено иное.

Имущество, нажитое супругами во время брака, явл. их совместной собственностью.

К общему имуществу отн.:

-доходы каждого из супругов от трудовой дея-ти, предприн. деятельности и рез-тов интелл. деятельности,

-полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие спец. целевого назначения

-приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации,

-любое др. нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.

Право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, кот. в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по др. уважительным причинам не имел самостоятельного дохода.

Владение, пользование и распоряжение общим имуществом осуществляется по обоюдному согласию супругов.

Собственность каждого из супругов

1. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам, является его собственностью.

2.Вещи индивид. пользования (одежда, обувь и др.), за исключением драгоценностей и др. предметов роскоши.

Определение долей при разделе ОИС

1. При разделе ОИС и определении долей в этом имуществе доли супругов признаются равными (50 на 50), если иное не пред. договором между супругами.

2. Суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их ОИС исходя из интересов несовершеннолетних детей и (или) исходя из заслуживающего внимания интереса одного из супругов.

Общие долги супругов при разделе ОИС распр. между супругами пропорционально присужденным им долям.

Вопрос 23: Права несовершеннолетних детей.

1. Ребенком признается лицо, не достигшее возраста 18 лет.

2. Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это возможно, право знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства..

3. Ребенок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и др.и родственниками. Расторжение брака родителей, признание его недейств. или раздельное проживание родителей не влияют на права ребенка. В случае раздельного проживания родителей ребенок имеет право на общение с каждым из них. Ребенок имеет право на общение со своими родителями также в случае их проживания в разных гос-вах.   Ребенок, находящийся в экстремальной ситуации (задержание, арест, заключение под стражу, нахождение в лечебном учреждении и другое), имеет право на общение со своими родителями и др.и родственниками в порядке, установленном законом. 4. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. Защита прав и законных интересов ребенка осущ.ся родителями (лицами, их заменяющими), а в случаях, предусм. СК, ООП, прокурором и судом. Несовершеннолетний, признанный в соотв. с законом полностью дееспособным до достижения совершеннолетия, имеет право самостоятельно осущ-ть свои права и обязанности, в т.ч. право на защиту. 5.Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их заменяющих). При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно обращаться за их защитой в ООП, а по достижении возраста 14 лет в суд. 6.Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет, обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам.

7.Ребенок имеет право на ФИО.

8.Имущественные права ребенка – ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей и др. членов семьи. Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий, поступают в распоряжение родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются ими на содержание, воспитание и образование ребенка. Ребенок имеет право собственности на доходы, полученные им, имущ-во, полученное им в дар или в порядке наследования, а также на любое другое имущество, приобретенное на средства ребенка. Ребенок не имеет права собственности на имущ-во родителей, родители не имеют права собственности на имущ-во ребенка. Дети и родители, проживающие совместно, могут владеть и пользоваться имуществом друг друга по взаимному согласию.  В случае возникновения права общей собственности родителей и детей их права на владение, пользование и распоряжение общим имуществом определяются гражд. зак-вом.Возникает после регистрации брака. Делится на: законный, договорной

Вопрос 24: Алименты.

Алиментное обязательство – это урегулированное нормами семейного права имущественное правоотношение, возникающее на основе соглашения сторон или решения суда, в силу которого одни члены семьи обязаны предоставить содержание другим ее членам, а последние вправе его требовать.

В СК РФ по субъективному составу выделено три группы алиментных обязательств:

– алиментные обязательства родителей и детей (глава 13 СК РФ»;

– алиментные обязательства супругов и бывших супругов (глава 14 СК РФ);

– алиментные обязательства других членов семьи (глава 13 СК РФ).

Признаки алиментных обязательств

Характерные признаки алиментных обязательств заключаются в том, что:

– алиментные обязательства носят строго личный характер: они не передаваемы, прекращаются со смертью как обязанного, так и управомоченного лица;

– алиментные обязательства являются безвозмездными. Взаимный характер алиментных обязательств не делает их возмездными;

– алиментные обязательства носят длящийся характер;

– основания возникновения алиментных обязательств определены в законе.

Алиментные обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей

Одной из основных обязанностей родителей является предоставление содержания своим несовершеннолетним детям (п. 1 ст. 80 СК РФ). Как правило, эта обязанность исполняется добровольно, при этом родители сами определяют вид, размер, и порядок предоставления содержания. В противном случае возникают алиментные обязательства, исполнение которых возможно на основании соглашения либо по решению суда.

Основаниями возникновения алиментной обязанности в отношении несовершеннолетних детей являются:

– наличие юридически значимой связи между родителями и детьми (кровнородственная связь, отношения усыновления);

– несовершеннолетие ребенка, за исключением случаев приобретения полной дееспособности в результате эмансипации или снижения брачного возраста.

Обязанность родителей возникает независимо от их трудоспособности, дееспособности, наличия у них материальных средств.

25 26 27
Вопрос 25: Основания возникновения трудовых прав работников.

Трудовые отношения – отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.

Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с настоящим Кодексом.

В случаях и порядке, которые установлены трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, или уставом (положением) организации, трудовые отношения возникают на основании трудового договора в результате:

избрания на должность;

избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности;

назначения на должность или утверждения в должности;

направления на работу уполномоченными в соответствии с федеральным законом органами в счет установленной квоты;

судебного решения о заключении трудового договора;

Трудовые отношения между работником и работодателем возникают также на основании фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом оформлен. Трудовые отношения на основании трудового договора в результате избрания на должность возникают, если избрание на должность предполагает выполнение работником определенной трудовой функции. Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель.

Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем.

Вступать в трудовые отношения в качестве работников имеют право лица, достигшие возраста шестнадцати лет, а в случаях и порядке, которые установлены настоящим Кодексом, – также лица, не достигшие указанного возраста.

Работодатель – физическое лицо либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с работником. В случаях, предусмотренных федеральными законами, в качестве работодателя может выступать иной субъект, наделенный правом заключать трудовые договоры.

Вопрос 26: Трудовой договор.

Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется  предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные настоящим Кодексом, законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка.

Сторонами трудового договора являются работник и работодатель.
Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем.

Работодатель – физическое лицо либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с работником. В случаях, установленных федеральными законами, в качестве работодателя может выступать иной субъект, наделенный правом заключать трудовые договоры.
В трудовом договоре указываются: фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, отчество работодателя – физического лица), заключивших трудовой договор.  Существенными условиями трудового договора являются:

-место работы (с указанием структурного подразделения);

-дата начала работы;

-наименование должности, специальности, профессии с указанием квалификации в соответствии со штатным расписанием организации или конкретная трудовая функция.

-права и обязанности работника;

-права и обязанности работодателя;

-характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за работу в тяжелых, вредных и (или) опасных условиях;

-режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника отличается от общих правил, установленных в организации);

-условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или должностного оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);

-виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с трудовой деятельностью.

В трудовом договоре могут предусматриваться условия об испытании, о неразглашении охраняемой законом тайны, об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного договором срока, если обучение производилось за счет средств работодателя, а также иные условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с настоящим Кодексом, законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями.

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме.

В случае заключения срочного трудового договора в нем указываются срок его действия и обстоятельство (причина), послужившие основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами.

Вопрос 27: Рабочее время и время отдыха.

Режим рабочего времени должен предусматривать продолжительность рабочей недели (пятидневная с двумя выходными днями (40 ч), шестидневная с одним выходным днем, рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику), работу с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий работников, продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней, которые устанавливаются коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка организации в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями.
Особенности режима рабочего времени и времени отдыха работников транспорта, связи и других, имеющих особый характер работы, определяются в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается коллективным договором, соглашением или правилами внутреннего трудового распорядка организации.

При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня определяется по соглашению сторон. Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количества рабочих часов в течение соответствующих учетных периодов (рабочего дня, недели, месяца и других).

Сменная работа – работа в две, три или четыре смены – вводится в тех случаях, когда длительность производственного процесса превышает допустимую продолжительность ежедневной работы, а также в целях более эффективного использования оборудования, увеличения объема выпускаемой продукции или оказываемых услуг.
При сменной работе каждая группа работников должна производить работу в течение установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком сменности.
При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение представительного органа работников. Графики сменности, как правило, являются приложением к коллективному договору.
Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за один месяц до введения их в действие.
Работа в течение двух смен подряд запрещается.

Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.

Различают следующие виды времени отдыха:

перерывы в течение рабочего дня (смены) (от 30 мин. до 2 часов);

ежедневный (межсменный) отдых (не менее 42 часов);

выходные дни (2 при пятидневной рабочей неделе, 1 – при шестидневной, общий выходной – воскресенье);

Нерабочие праздничные дни:

1, 2 января; 7 января; 23 февраля; 8 марта; 1, 2 мая; 9 мая; 12 июня; 7 ноября; 12 декабря.

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дня выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день.

отпуска (не меньше 28 календарных дней). Право на отпуск за первый год работы возникает после 6 месяцев непрерывной работы.

28 29 30
Вопрос 28: Дисциплина труда.

Одной из обязанностей работников является надлежащее исполнение трудовых обязанностей, правил внутреннего трудового распорядка, что входит в понятие трудовой дисциплины.

В случае нарушения работником по его вине трудовой дисциплины и совершения дисциплинарного проступка он привлекается к дисциплинарной ответственности.

По Трудовому кодексу в случае совершения работником дисциплинарного проступка работодатель имеет право на применение следующих дисциплинарных взысканий:

1)       замечания;

2)       выговора;

3)       увольнения по соответствующим основаниям.

Федеральным законом, уставами и положениями о дисциплине для отдельных категорий работников могут быть предусмотрены и другие виды дисциплинарных взысканий. Не допускается применение взысканий, не предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине.

Предусмотрен следующий порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий:

1)   До применения взысканий работодатель должен затребовать от работника письменное объяснение. Отказ работника предоставить объяснение не является препятствием для применения взыскания.

2)   Взыскание объявляется в приказе. Работник должен быть ознакомлен с приказом в течение 3-х дней со дня издания, и расписаться на приказе. В случае отказа работника предоставить письменное объяснение или расписаться об ознакомлении с приказом работодатель составляет соответствующие акты.

3)   За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно взыскание.

4)   Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня обнаружения проступка. Оно не может быть применено позднее 6 месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии или аудиторской проверки – позднее 2 лет.

5)   Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано в государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.

Порядок снятия с работника дисциплинарного взыскания следующий:

1)              Если в течение 1 года со дня применения взыскания работник не будет подвергнут новому взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

2)             Работодатель до истечения 1 года имеет право снять взыскание с работника.

Вопрос 29: Защита трудовых прав граждан.

Способы защиты трудовых прав и свобод

Каждый имеет право защищать свои трудовые права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.

Основными способами защиты трудовых прав и свобод являются:

самозащита работниками трудовых прав;

защита трудовых прав и законных интересов работников профессиональными союзами; государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; судебная защита.

Государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

Федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, осуществляется федеральной инспекцией труда в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований по безопасному ведению работ в отдельных сферах деятельности осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.

Ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях осуществляется федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в порядке и на условиях, определяемых законами Российской Федерации и законами субъектов Российской Федерации.

Федеральная инспекция труда – единая централизованная система, состоящая из федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и его территориальных органов (государственных инспекций труда).

Руководство деятельностью федеральной инспекции труда осуществляет руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, – главный государственный инспектор труда Российской Федерации, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Правительством Российской Федерации. Право профессиональных союзов на осуществление контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением условий коллективных договоров, соглашений. Профессиональные союзы имеют право на осуществление контроля за соблюдением работодателями и их представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением ими условий коллективных договоров, соглашений.

Работодатели обязаны в недельный срок со дня получения требования об устранении выявленных нарушений сообщить в соответствующий профсоюзный орган о результатах рассмотрения данного требования и принятых мерах.

Для осуществления контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением условий коллективных договоров, соглашений общероссийские профессиональные союзы и их объединения могут создавать правовые и технические инспекции труда профсоюзов, которые наделяются полномочиями, предусмотренными положениями, утверждаемыми общероссийскими профессиональными союзами и их объединениями.

Вопрос 30: Административное правонарушение и административная ответственность.

Административное право (АП) РФ – отрасль права , нормы которой регулируют общественные

отношения,складывающие в процессе организации и деятельности исполнительной власти РФ.

Исполнительная власть=административная власть=государственное управление

Администрация-совокупность людских,материальных,информационных и других средств,призванных обеспечить под руководством  политической власти исполнение и применение законов.

Административное правонарушение — противоправное, виновное действие или бездействие физического или юридического лица, за которое законодательством об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Объектами посягательства при административных правонарушениях могут являться собственность, здоровье населения и общественная нравственность, общественный порядок, экология и т. д.

 

Административная ответственность-вид юридической ответственности,которая выражается в применении уполномоченными органами или должностными лицами административного взыскания к лицу,совершившему  административное правонарушение.

Основанием наступления административной ответственности является совершение правонарушения, посягающего на общественный порядок

За совершение административных правонарушений могут применяться следующие   административные взыскания:

–          предупреждение;

–          штраф;

–          возмездное изъятие предмета,явившего орудием совершения правонарушения;

–          конфискация предмета, явившего орудием совершения правонарушения;

–          лишение специального права,предоставленного гражданину;

–          исправительные работы;

–          административный арест.

Законодательством РФ могут быть становлены и другие виды административных взысканий.

Классификация мер административного принуждения:

а)административно-предупредительные(карантин,медицинское освидетельствование и т.п.);

б)восстановительные меры(выселение из незаконно занятого помещения,снос незаконно возведенных строений и т.п.);

в)меры пресечения (принудительное лечение,задержание и т.п.);

г)меры наказания(административные взыскания).

 

31 32 33
Вопрос 31: Преступление и уголовная ответственность.

Уголовный закон — это нормативный акт, принятый уполномоченным органом законодательной власти (Государственной Думой Федерального Собрания РФ), содержащий юридические нормы, которые устанавливают принципы уголовного права и определяют, какие деяния (действия или бездействия) являются преступлениями и какие наказания подлежат применению к лицам, совершившим преступления

уголовный закон запрещает под страхом наказания нарушать определенные общественные отношения. Это способствует их закреплению и развитию. Эта функция является регулятивной

Уголовный закон РФ основывается на общепринятых принципах и нормах международного права, что соответствует ч. 4 ст. 15 Конституции РФ.

Уголовный закон обладает высшей юридической силой, а это означает, что все другие нормативно-правовые акты не должны противоречить уголовному закону.

Уголовный закон — это федеральный закон, а поэтому имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации.

Уголовный закон применяется только в случае совершения лицом конкретного преступного деяния, предусмотренного конкретной статьей Уголовного кодекса РФ. Применение уголовного закона предполагает его неукоснительное исполнение в точном соответствии с его буквой и смыслом всеми органами государства, коммерческо-предпринимательскими структурами, должностными лицами и гражданами независимо от положения, чина и ранга

Понятие преступления  определяет статья 14 УК РФ: «Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания».

Из этого определения вытекают четыре обязательных признака преступления: общественная опасность, противоправность, виновность и наказуемость.

Уголовная ответственность — это установленная уголовным законом обязанность лица понести наказание или иные меры уголовно-правового характера за совершенное им преступление.

Уголовная ответственность устанавливается нормами уголовного закона. Наибольшее распространение имеют три подхода к определению уголовной ответственности: обязанность лица, совершившего преступление, отвечать за содеянное в соответствии с уголовным законом; применение к виновному лицу мер уголовно-правового характера; судимость как правовое последствие назначения наказания.

Основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом РФ (ст. 8 УК).

Основание уголовной ответственности — это то, за что отвечает в уголовном порядке лицо, совершившее преступление. Четкое определение основания уголовной ответственности обеспечивает и соблюдение законности и прав человека. Признание состава преступления единственным основанием уголовной ответственности означает, что, если совершенное общественно опасное деяние не содержит признаков ни одного состава преступления, описанного в законе, то уголовная ответственность наступить не может.

Под составом преступления понимается совокупность установленных уголовным законом объективных и субъективных признаков, характеризующих общественно опасное деяние как конкретное преступление. При наличии таких признаков совершенное виновным деяние характеризуется как преступление и является основанием для наступления уголовной ответственности.

Вопрос 32: Категории и виды преступлений.

1. Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания.

2. Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности.

Категории преступлений

1. В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния, предусмотренные настоящим Кодексом, подразделяются на преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления.

2. Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает трех лет лишения свободы.

3. Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, превышает три года лишения свободы.

4. Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает десяти лет лишения свободы.

5. Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых настоящим Кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание.

6. С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд вправе при наличии смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств изменить категорию преступления на менее тяжкую, но не более чем на одну категорию преступления при условии, что за совершение преступления, указанного в части третьей настоящей статьи, осужденному назначено наказание, не превышающее трех лет лишения свободы, или другое более мягкое наказание; за совершение преступления, указанного в части четвертой настоящей статьи, осужденному назначено наказание, не превышающее пяти лет лишения свободы, или другое более мягкое наказание; за совершение преступления, указанного в части пятой настоящей статьи, осужденному назначено наказание, не превышающее семи лет лишения свободы.

Вопрос 33: Обстоятельства, исключающие преступность деяния.

Обстоятельства, исключающие преступность деяния — это признаваемые уголовным правом условия, при которых деяния, формально содержащие в себе признаки объективной стороны предусмотренного уголовным законом преступления, не влекут за собой уголовной ответственности.

Как правило, исключающими преступность деяния могут быть признаны лишь деяния, прямо предусмотренные в качестве таковых уголовным законодательством. УК РФ предусматривает шесть таких обстоятельств: необходимая оборона, причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, крайняя необходимость, физическое или психическое принуждение, обоснованный риск, исполнение приказа или распоряжения.

34 35 36
Вопрос 34: Система наказаний по уголовному праву.

Наказание — это предусмотренная уголовным законом мера государственного принуждения, применяемая по приговору суда к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключающаяся в лишении или ограничении его прав и свобод.

Признаки уголовного наказания:

·                это особая форма государственного принуждения к лицу, виновному в совершении какого-либо преступления, предусмотренного уголовным законом;

·                назначается от имени государства и только по приговору суда;

·                имеет всегда строго индивидуальный и публичный характер;

·                носит карательный характер и приводит к существенному ограничению прав и свобод виновного;

·                влечет судимость

Система наказаний — это установленный Уголовным кодексом исчерпывающий перечень видов наказаний, расположенный в определенной последовательности исходя из степени их тяжести.

Из приведенного определения системы наказаний вытекают три главных положения:

·                ее образует предусмотренный уголовным законом исчерпывающий перечень видов наказаний;

·                суд в правоприменительной деятельности обязан придерживаться только этого перечня и не может применять иные наказания;

·                систему образует перечень наказаний, классифицируемых в зависимости от степени их тяжести.

Виды уголовного наказания расположены в определенном порядке по принципу от менее строгого к более строгому

Основные санкции, связанные с уголовной ответственностью (т.е. конкретные меры государственного принуждения за преступления):

1.             Штраф.

2.             Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

3.             Лишение званий, чинов, наград.

4.             Обязательные работы.

5.             Исправительные работы.

6.             Конфискация имущества.

7.             Ограничение свободы.

8.             Арест (от 1 д3о 6 месяцев).

9.             Лишение свободы на определенный срок (от 6 месяцев до 20 лет).

10.           Пожизненное лишение свободы.

11.           Смертная казнь

Вопрос 35: Общая характеристика экологического права.

Экология-в переводе с греческого означает учение о местообитании.В настоящее время экология как наука представляет собой область знаний о природных системах, содержащих живые организмы, о принципах управления такими системами в процессе природопользования, о способах оздоровления среды обитания человека(окружающей природной среды)

Окружающая природная среда-совокупность естественных систем, природных объектов и природных ресурсов(атмосферный воздух, вода, земля, недра, животный и растительный мир, ближайший космос) в их взаимосвязи и взаимодействии.

Охрана окружающей природной среды-охрана среды от деградации, т.е. от   неблагоприятных для жизни человека изменений ее количественных характеристик ,от истощения природных ресурсов.

Как отрасль права ЭП имеет свой предмет правового регулирования.

Предмет ЭП образуют следующие общественные отношения:

1.по поводу собственности на природные ресурсы;

2.по природопользованию;

3.по охране окружающей среды от разных форм деградации;

4.по защите экологических и законных интересов физических и юридических лиц.

Метод правового регулирования ЭП:основной – императивный,способы:предписание, дозволение, запрет, государственное принуждение к должному поведению и исполнению

правовых предписаний.

Реже используется диспозитивный метод(например,при заключении договоров на природопользование).

Источники ЭП

                  Основные НПА:

Конституция РФ (ст.9,41,42,71,72 )

А:законодательство об окружающей среде-регулирует окр. среду в целом,экологические права граждан

ФЗ «Об охране окружающей природной среды»

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

«Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан»

«О защите прав потребителей»

«О радиационной безопасности населения»

«Об экологической экспертизе»

«О континентальном шельфе»

«Об особо охраняемых природных территориях»

«Об использовании атомной энергии»

«О природных лечебных ресурсах,лечебно-оздоровительных местностях и курортах»

« О радиационной безопасности населения» и др.

Б:Природноресурсное заонодательство(регулирует отдельные природные ресурсы)

« Об охране атмосферного воздуха»

Земельный кодекс

О плате на землю

О недрах

О животном мире

Водный кодекс

Лесной кодекс и др

Вопрос 36: Государственное регулирование экологопользования.

Регулирование — это функция организованных систем, обеспечиваю-щая сохранение их определенной структуры, поддержание режима деятель-ности, реализацию их программ и целей. Государственное регулирование экологопользования и охраны окру-жающей среды осуществляется через регулирование экономической и экологической систем РФ. Если регулирование экономической системы страны выражается в управленческих воздействиях государства преимущественно на воспроиз-водство новых систем экономических отношений, то регулирование эко-логической системы представляет собой совокупность необходимых мер для поддержания экологических систем и создания нормальных условий для их эффективного функционирования. Регулирование экологической системы происходит через управление экологопользованием, которое теснейшим образом связано с охраной окружающей среды. Этому виду регулирования свойственны как общие черты управленче-ской деятельности государства делами общества, так и специфические, обусловленные регулируемым объектом — экологической системой стра-ны. Понятие государственного регулирования экологопользования целе-сообразно рассматривать в единой системе. Содержание института регулирования экологопользования характери-зуют принципы: 1. Принцип законности в государственном регулировании экологопользо-вания и охраны окружающей среды. Государственные и общественные организации, должностные лица, государство и его органы действуют на основе законности. Это требование касается и всех граждан. 2. Принцип приоритета охраны окружающей природной среды предпола-гает также наличие двух основных сторон: а) в случае коллизии интересов хозяйственной целесообразности и требований охраны экологических систем решение должно приниматься, исходя из интересов сохранности экологических систем. Например, не допускается изъятие земель, занятых особо охраняемыми природными объектами. б) использование одних природных объектов должно осуществляться не во вред другим природным объектам и окружающей среде в целом. 3. Принцип плановости государственного регулирования экологопользова-ния и охраны окружающей среды заключается в следующем: а) важнейшие мероприятия по регулированию экологопользования закрепляются в планах, которые после их утверждения обретают обязатель-ную силу. б) за результатами реализации в жизнь разработанных планов и про-грамм должен осуществляться постоянный контроль. 4. Принцип сочетания государственного регулирования с местны.и само-управлением выражается в следующем: а) максимальное вовлечение граждан в дело регулирования эколого-пользования. (непосредственная демократия (сход граждан), представительная демократия, договорная демократия (граждане заключают определенные до-говорные обязательства по совершенствованию экологопользования в дан-ной местности). б) расширение демократических начал в регулировании экологополь-зования должно сопровождаться установлением точно определенной ин-дивидуальной ответственности каждого за вверенный участок работы. Поэтому в стране на всех уровнях осуществляется реализация принципа сочетания коллегиальности с единоначалием. Так, наряду с Федеральным Собранием России существует пост Президента РФ; решения Правитель-ства России, республик в составе РФ принимаются коллегиально; и пр.

37 38
Вопрос 37: Защита государственной тайны.

Правом регулируются следующие отношения,связанные с :

-отнесением сведений к гос. тайне

-засекречивавнием или рассекречиванием сведений,отнесенных к гос.тайне

-защитой сведений.отнесенных к гос. тайне.

Гос. тайна-защищаемые государством  сведения в области его военной,внешнеполитической,экономической,разведывательной,

контрразведывательной  и оперативно-розыскной деятельности,

распространение которых может нанести ущерб безопасности РФ.

Законодательными нормативно-правовыми актами,регулирующими отношения,связанные с гос. тайной, являются:

ФЗ «О государственной тайне»

ФЗ «О безопасности»

Подзаконные НПА:

Указ Президента РФ от 3.11.95 г. №1203  с изменениями от

г. «Об утверждении  перечня сведений,отнесенных к государственной тайне»

Указ Президента РФ от 1.11.99 г. №1467. «О составе Межведомственной комиссии по защите государственной тайны по должностям».

Согласно ФЗ «О государственной тайне»:

допуск к гос. тайне-процедура оформления права граждан на доступ к сведениям,составляющих  государственную тайну,а предприятий-на проведение работ с использованием таких сведений.

В разделе 2 статье 5 –перечень сведений,составляющих гос. тайну

ст.8 о грифах секретности:сведения особой важности,совершенно секретных, секретных

ст.9 о порядке отнесения  сведений к гос. тайне

ст. 21 о порядке допуска лиц и граждан к гос. тайне

(это дополнительные обязанности и льготы % надбавки к  зарплате)

ст. 22-основания для отказа гражданину в допуске к  гос. тайне

ст. 26-ответственность за нарушение законодательства РФ о гос. тайне (уголовная,административная,гражданско-правовая и дисциплинарная ответственность).

 

Всего же имеется большое количество  НПА по обеспечению безопасности государства,гос. тайны,режима секретности.

 

Вопрос 38: Защита информации.

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ — система мер, направленных на достижение безопасного защищенного документооборота с целью сохранения государственных и коммерческих секретов. Для достижения результата реализуются режимные требования, применяются сложные, как правило электронные, устройства; для защиты информации в компьютерах и сетях используются программно-технические решения, в том числе с применением криптографии.

БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННАЯ — 1) комплекс организационно-технических мероприятий, обеспечивающих целостность данных и конфиденциальность информации в сочетании с ее доступностью для всех авторизованных пользователей; 2) показатель, отражающий статус защищенности информационной системы. Отдельные сферы деятельности (системы государственного управления, банки, информационные сети и т. п.) требуют специальных мер обеспечения информационной безопасности и предъявляют особые требования к надежности функционирования в соответствии с характером и важностью решаемых задач. Достигается за счет реализации комплекса мероприятий и средств защиты, основанных на внутрифирменной политике безопасности и анализе рисков, допустимых для данной компании в конкретный период времени.

В качестве стандартной модели безопасности часто приводят модель из трёх категорий:

·                конфиденциальность (англ. confidentiality)[6] — состояние информации, при котором доступ к ней осуществляют только субъекты, имеющие на нее право;

·                целостность (англ. integrity)[7] — избежание несанкционированной модификации информации;

·                доступность (англ. availability)[8] — избежание временного или постоянного сокрытия информации от пользователей, получивших права доступа.

Выделяют и другие не всегда обязательные категории модели безопасности:

·                неотказуемость или апеллируемость (англ. nonrepudiation)[источник не указан 750 дней] — невозможность отказа от авторства;

·                подотчётность (англ. accountability)[9] — обеспечение идентификации субъекта доступа и регистрации его действий;

·                достоверность (англ. reliability)[5] — свойство соответствия предусмотренному поведению или результату;

·                аутентичность или подлинность (англ. authenticity)[5] — свойство, гарантирующее, что субъект или ресурс идентичны заявленным.

 


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Pin It on Pinterest

Яндекс.Метрика